OSNOV_PRAVA

ПРАВОВЕДЕНИЕ
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА
Понятие права
Правоведение – это отрасль специальных общественных знаний, в пределах и посредством которых осуществляется теоретико-прикладная государственно- правовая действительность.
Общие признаки права
Которые вытекают из природы права, как особой разновидности социальных норм.
Право состоит из нормативных установок (каких-то правил)
П. выражает идеи справедливости
П. имеет свой предмет отражения (гос-во, власть, порядок в обществе)
П. призвано регулировать поведение человека, воздействуя на его мысли и чувства.
Специфические признаки права
Которые характеризуют законодательство
П. – это возведенная в закон воля человека
П. – это формальная определенность
Системность права – все законодат. предписания взаимосвязаны
Динамичность п.
Обеспеченность права государством.
Специфическая форма выражения – законодательство.
Право – это система общеобязательных норм и правил поведения, формально определенных, закрепленных в офиц. документах и охраняемых государством.
Структура права
Система российского права – это обусловленная соц.-экономич. строем государства структура права.
Право состоит:
а) из отраслей (т.е. самостоятельных юридически-своеобразных подразделений)
Отрасли:
конституционное право – это отрасль права, закрепл. основы государств. устройства, правовые положения граждан, систему органов гос. управления и их полномочия (или государственное право).
административное право, кот. регулирует отношения, складывающиеся в процессе осуществления исполнительно-распорядительной деятельности органов власти.
гражданское право – регулирующее имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения.
трудовое право – регулирует труд. отношения в процессе трудовой деятельности человека.
уголовное право – это комплекс мер, регулирующих общественные отношения и устанавливающие какое общественно опасное поведение явл. преступным и какое наказание за его повед. применяется и т.п.
Источники права
Это способ выражения и закрепления правовой нормы.
Нормативно правовой акт(НПА)



Закон Подзаконный акт (ПА)
Указ (распоряжение) Президента РФ
Постановление (Р.)ПравительстваРФ
ФКЗ ФЗ Приказы(Р.)Министерств, ведомств
(2 палаты) (Госдума) НА местного самоуправления
Локальные НА (в учреждениях)
Закон – это принятый в особом порядке норм. акт законодательного органа, имеющий высшую законодательную силу.
ПА – это документ, созданный на основе закона и не противоречащий ему.
Договор – это соглашение по вопросу установления, изменения, прекращения отношений
а) международный договор
б) федеративный д.
в) гражданско-правовой д.
Правовой прецедент – это письменное или устное решение админ. или судебного органа, ставшего образцом при рассмотрении аналогичных вопросов.
Правовой обычай – это разреш. государством правило поведения, кот. утвердилось в обществе как обычай и стало традицией.
Норма права: понятие, структура и действие во времени, пространстве и по кругу лиц.
Это установленное (санкционированное) государством и охраняемое им общеобязательное формально-определенное правило поведения, которое представляет участникам общественных отношений юридические права и налагает на них юридические обязанности. (есть в каждой отрасли права)
Структура нормы права:
Гипотеза – это часть нормы, указывающая на жизненное обстоятельство, при наличии и отсутствии которого реализуется норма.
Диспозиция -, -\\-, содержащая правила поведения, которому должны следовать или от которого должны отказаться участники правовых отношений.
Санкция -, -\\-, указывающая на неблагоприятные последствия, возникающие в результате нарушения диспозиции.
Действие НП во времени, пространстве и по кругу лиц.
НП (нормативный акт) вступает в законодательную силу во времени:
в НА указывается конкретная дата, с которой начинает действовать НП.
НП вводится в действие с момента опубликования в 2Российской газете» и сборнике законодательства РФ.
НП вводится в действие с момента принятия НА
НП вводится в действие поэтапно
Вводится по истечении 10 дней с момента опубликования в «Российской газете» или законодательстве РФ (общее правило)
НП вступает в действие с момента получения НА адресатом
Но! Закон обратной силы не имеет за исключением 2х случаев:
а) когда об этом прямо говорится в правовом акте
б) когда смягчается либо отменяется наказуемость влияния
В пространстве:
НП действует на всей территории государства (земная поверхность, недра, водная поверхность и воздушное пространство над землей)
На определенной части территории(или регион)
На морских, речных, воздушных и космических кораблях, зимовках или в военных судах, а так же на территории посольств.
По кругу лиц:
НП распространяются на всех лиц в рамках той территории, на которой действует НА.
!Исключения:
Главы государств и правительств, а также сотрудники дипломатич. корпуса пользуются правом экстерриториальности (=дипломатический иммунитет)
Лица без гражданства, не обладающие дипломат. иммунитетом, имеют те же права, что и граждане, за исключением права избирать и быть избранным.
Некоторые НП предусматривающ. уголовную ответственность, распространяются на граждан в независимости от места нахождения, и того, понесли ли они наказание другого государства.
Правоотношение и правонарушение
Правоотношение – это гражд. отношение, регулируемое законами или НП.
Правонарушение – это противоправное волевое виновное деяние (действие или бездействие) дееспособного лица, наносящего вред государству, обществу или личности, и влекущее за собой юридическую ответственность
Признаки правонарушения:
Общественно опасный характер
Деяние
Виновность
Противоправность
Виды правонарушений
Преступление – особо тяжкое деяние, за которое в уголовном кодексе РФ предусмотрена уголовная ответственность
Проступок – деяние, не достигшее уровня преступления
а) дисциплинарный
б)гражд.-правовой
в) процессуальный
Состав правонарушений
Объект правонарушения – это общественное отношение, урегулир. нормой права
Субъект п. – лицо, обладающее правоспособностью и дееспособностью
Объективная сторона п. – это деяние, наступившее последствие (вред) и причинная связь между ними
Субъективная сторона п. – мотив, цель и вина.
Формы вины:
умысел (прямой\косвенный)
неосторожность
казус (случай)
Юридическая ответственность и ее виды
ЮО – это разновидность правового принуждения, представл. собой особое правовое состояние и заключающееся в обязанности лица, совершившего правонарушение, претерпеть меру государственного решения.
Цели ЮО:
Защита правопорядка
Наказание нарушителя
Восстановление нарушенных прав
Воспитание в духе соблюдения законов.
Виды ЮО:
Уголовная О. за совершение преступления
Дисциплинарная – за совершение дисциплин. проступка
Административная
Гражданско-правовая – за норушение договор. обязательств
Материальная – за нанесение ущерба, мат. вреда.
Основание за освобождение от ЮО:
Необходимая защита
Крайняя необходимость
действие непреодолимой силы
Правоприменительный акт.
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
Понятие, предмет и источники КП.
КП – это совокупность правовых норм, регулирующих положение человека в российском обществе и государстве, опред. основы общественного строя, организации деятельности органов гос. власти и местного самоуправления.
Предмет регулирования КП – это обществ. отношения, связанные с реализацией госуд. власти, взаимоотношений человека, общества и государства.
Методы правового регулирования КП отношений:
метод обязывания
дозволения
запрета
Субъекты КП:
человек, гражданин, личность
объединение (политич. партии, движения, обществ. организации)
народ
госуд-во и его органы власти
глава государства, главы правительств, парламенты, суды, органы местного самоуправления.
Источники КП
Конституция РФ
Федеральные конституц. законы
Обычные федеральные законы
Подзаконные акты по вопросам соответствия нормат.-правовых актов, треб. конституцией, а также прав и свобод граждан.
Нормы международного права и международные договоры.
Функции конституции:
Политическая – определяет правило борьбы за власть и обеспечивает равные условия в борьбе за нее
Правовая – конституция выступает ядром в политической системе общества
Гуманистическая – в конституции отражены общепризнанные нормы и общечеловеческие ценности, а также закреплены права и свободы человека.
Основы конституционного строя РФ.
КС – это порядок, при котором соблюдаются права, свободы человека, гражданина, а гос-во действует в соот-ии с конституцией.
Принципы КС:
Народовластие – принцип народного суверенитета
Федерализм – п. верховенства права
Верховенство прав человека
Разделение властей (закон, суд и исполнительная власть)
Идеологич. и политич. плюрализм.
Государственное устройство РФ
В Р. способом объединения в единое гос-во основных ее частей явл. Федерация (объединение национально-территориального типа)
Признаки федерации (Глава 3 Конституции РФ):
Госуд. власть на территории РФ принадлежит РФ
Территория РФ включает в себя территории ее субъектов (89), внутренние воды, территориальные моря и возд. пространство над ними.
Субъектами РФ являются:
Национальные гос-ва (республики – 21)
Государств.-территориальные образования: края – 6, области – 49, города федерального значения – 2.
Национальные-гос. образования: Еврейская автономная область с 10 авт. округов.
Наряду с гражданством РФ имеется гражданство республик в составе РФ.
Разграничения предметов ведения и полномочий между органами власти страны и органами власти субъектов федерации
Наличие 2х палатного парламента
Равенство субъектов федерации во взаимоотнош. с центром.
Правовое положение президента
Систему органов власти в РФ возглавляет президент.
Институт президент. власти возник впервые в СССр в 1990 гг., первый президент М. Горбачев.
В России институт президентства введен референдумом 17 марта 1991 гг., а 1 президентом – Ельцин Б. Н. (16 июня 1991)
По конституции РФ президент является главой гос-ва и осуществ. след. функции:
Гарант конституции, прав и свобод человека-гражданина
Определение основных направлений внутр. и внешней политики страны.
Обеспечение согласов. деяельности органов госуд. власти
Представление Р. внутри страны и за рубежом.
Чтобы стать президентом:
быть гражданином РФ
иметь возраст не моложе 35 лет
проживать в РФ не менее 10 лет.
Полномочия президента:
право законодательной инициативы
издание подзаконных актов
подписание и обнародования Федеральных законов.
право вето на законы
обращение к Федеральному собранию с ежегод. посланием по положению в стране.
участие в формировании институтов гос. власти:
назначение с согласия ГосДумы председателя правительства и министров, заместителей и т.п.
представление кандидатуры судей конституц. суда, высшего арбитражного суда и генерального прокурора, кот. утверждается с согласия Совета Федерации
назначение и освобождения высшего командов. военных сил, а также утверждение военной доктрины РФ.
назначение выборов в ГосДуму, а также роспуск ее в случае, предусмотр. статьями 41 и 117 Конституции РФ.
руководство внешней политикой страны, назначение и отзыв послов.
Президент может быть отрешен от должности Советом Федерации на основании обвинения, выдвинутом ГосДумой в случае измены гос-ву или совершении тяжкого преступления.
Правовой статус Федерального Собрания.
ФС – это парламент РФ, который является представительным и законодательным органом (представляет интересы граждан)
ФС состоит из 2 палат:
Верхняя – Совет Федерации
Нижняя – ГосДума
СФ – это палата ФС, кот. отражает федеративное устройство Р. гос-ва и призвано выражать интересы субъектов страны.
В СФ входят по 2 представителя от субъекта Федерации (89 субъектов), один от исполнительной власти, а другой от законодательной. Губернатор города имеет право направить своего представителя (в СПБ – Мутько от губернатора)
ГД – нижняя палата ФС, состоит из 450 депутатов, которые избираются населением страны (225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам) – смешанная система.
Депутаты ГД работают на постоянной профессиональной основе и не имеют права заниматься к/л иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, творческой и научной.
Заседания палат парламента проходят раздельно, за исключением принятия федеральных конституц. законов.
К исключительным предметам ведения СФ относятся:
утверждение изменения границ между субъектами РФ
утверждение указа президента о введении военного положения или ЧП (Чрезвычайного положения)
назначение выборов президента РФ
ГосДума:
подготовка и приняие законов
Среди полномочий обоих палат ФС находятся вопросы формирования высших органов госуд-ой власти. Так, например, СФ по постановлению президента назначает на должность судей Конституционного суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ, Генерального прокурора РФ, а ГД дает согласие президенту на назначение председателя правительства страны, председателя ЦБ РФ, руководителя счетной палаты и т.д.
Правительство РФ осуществляет исполнительную власть. Это самостоятельный федер.орган власти, возглавляющий сис-му органов исполнит. власти.
Пр-во состоит из:
председатель
зам. председателя
Федеральные министры
Основные направления деятельности:
Разработка и представление на утверждение в госДуму бюджета и его исполнение.
Осуществление мер по обеспеч. законности, порядка и борьбы с преступностью
Управление Федеральной собственностью
Осуществ. мер по обеспеч. обороны страны, гос. безопасности, раелизация внешней политики страны.
Пр-во слогает с себя полномочия в след. случаях:
Избрание нового президента
Отставка по инициативе самого пр-ва или президента
выражение недоверия пр-ву со стороны ГосДумы.
Судебная система РФ
Органы правосудия представляют собой 3 ветвь власти – судебную
она осуществляется в РФ посредством рассмотрения в судебных заседаниях гражданских, уголовных и административных дел в установленной законом процессуальной форме.
СС РФ


КС СОД АС (арбитражный)
КС РФ (суд общей Высшие АС РФ
КС СФ юрисдикции) Окружной АС
(субъекта) ВС Городской АС
ОС
ГС
РНС
(районные народные суды)
МС (мир. суды)
КС рассматривают споры между органами исполнительной и законодательной властью, а также прав и свобод гражданина РФ
СОД рассматривают все гражданские уголовные и др. дела
АС рассматривают экономические споры между хозяйств. субъектами
Третейский суд – по инициативе спорящих сторон ( при торговых палатах, где судья нанимается д/я решения к/л разногласий)
ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА.
Понятие, основные начала и источники гражданского права.
ГП – это отрасль права, регулирующая имущественные отношения и связанные с ними личные неимущественные отношения (патенты).
Основные начала ГП:
Равенство участников гражданских отношений.
Неприкосновенность собственности
Свобода договора (или сделки).
Недопустимость свободного вмешательства кого-либо в частные дела.
Необходимость беспрепятственного осуществления ГП.
Обеспечение восстановления нарушенных прав и их судебная защита
Нормы ГП закреплены в Гражданском законодательстве.
Источники ГП.
Конституция РФ
Гражданский кодекс РФ, Главы 1,2,3.
Законы и подзаконные акты, закрепляющие наиболее важные положения ГП.
Возникновение ГП и обязанностей и их защита.
Субъекты ГП
Физическое лицо (т.е. граждане, лица с 2-м,3-м и более гражданством, иностранцы, лица без гражданства) обладающее правосубъектностью.
Юридическое лицо, -//-
Государство
Иностранные государства и организации
Субъекты РФ
Муниципальные образования
Основания возникновения ГП
Заключение договоров или сделок
Нормативные акты гос. власти и органов местного самоуправления.
Судебное решение
Приобретение имущества на законных основаниях
Создание произведений науки, культуры, искусства
Причинение вреда одним лицом другому.
Способы осуществления прав:
Фактический – действия, не обладающие признаком сделки
Юридический -- -//-, обладающие признаком сделки.
Однако граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им права по своему усмотрению
Пределы осуществления ГП.
Не разрешается действия граждан и юридических лиц, осуществляемые специально, с намерением причинить вред другому лицу.
Не разрешается злоупотребление правом.
Не разрешается злоупотребление юр. лицом доминирующего положения на рынке с целью ограничения конкуренции.
Основные ГП осуществляются гражданином лично (их обладателем), а некоторые могут осуществляться представителем по доверенности. Лично:
выдача доверенности
составление завещания
вступление в брак
усыновление/удочерение
Способы защиты ГП
Самозащита
Признание права
Восстановление положения, нарушающего право
Признание недействительным нормативного акта гос. органа или муниципального управления.
Признание оспоримой сделки недействительной
Присуждение к исполнению в натуре
Возмещение убытков в форме реального ущерба либо упущенной выгоды
Взыскание неустойки
Компенсация морального вреда
Правоспособность и дееспособность физических лиц
Правоспособность – это способность гражданина иметь права и нести обязанности. Она возникает с момента рождения человека и прекращается смертью. П. равна для всех граждан независимо от пола, происхождения и т.д.
Гражданин имеет право приобретать и осуществлять права и обязанности под своим именем или псевдонимом. П. граждан непередаваема и неотчуждаема.
Дееспособность гражданина – это способность своими действиями приобретать или осуществлять гражданские права, создавать для себя обязанности и исполнять их.
Виды дееспособности:
Полная Д. наступает при достижении гражданином 18 лет
Эмансипация: при вступлении в брак или работе по трудовому договору или занятие предпринимательской деятельностью по разрешению родителей
Д. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
Д малолетних в возрасте от 6 до 14 лет.
Лишение Д.(ограничение Д.) – только через суд.
По закону могут ходатайствовать за ограничение Д.:
члены семьи
прокурор
органы опеки(попечительства)
психиатрические лечебницы
В случае ограничения Д. гражданина устанавливается опека или попечительство (в завис-и от возраста)
Ограниченному в Д. запрещается:
продавать/покупать имущество
дарить
завещать
Разрешается:
получать пенсию, зарплату и гонорары.
Понятие и виды юридических лиц
Юридическое лицо – это организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество. Может от своего имени приобретать и осуществлять права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Виды ЮЛ:
Согласно статье 50 Гражданского кодекса РФ, часть1, все ЮЛ делятся на:
Коммерческие организации, основной целью деятельности которых является получение прибыли.
Они создаются в следующих формах:
полное товарищество
товарищество на вере
общество с ограниченной ответственностью
общество с дополнительной ответственностью
акционерное общество (закрытое, открытое)
унитарное предприятие
производственный кооператив
Некоммерческие организации, которые не имеют целью получение прибыли.
Формы:
потребительские кооперативы
общественные организации
религиозные Объединения
ассоциации
союзы
фонды
ЮЛ должны обладать правоспособность и дееспособностью, которая возникает у них одновременно с момента государственной регистрации и прекращается в момент ликвидации или отзыва лицензии.
Объекты ГП
вещи
недвижимость
предприятие как имущественный комплекс
плоды, продукция и доходы
животные
имущественные права
интеллектуальная собственность
деньги, валюта, ценные бумаги
работы, услуги, информация
честь, достоинство, деловая репутация
Всем объектам ГП присуща оборотоспособность. Однако, есть объекты, которые по закону ограничены или изъяты из оборота.
Ограничены:
оружие
боеприпасы
взрывчатка
Т.к. могут принадлежать только отдельным лицам
Изъяты:
недра
реки
леса
континентальный шельф
Некоторые вещи в ГП подразделяются на:
движимые/недвижимые
неделимые
сложные вещи (библиотека)
главная вещь и принадлежность к ней (футляр и скрипка)
Особую группу ГП образуют личные неимущественные блага, которые не имеют экономического содержания, но неотделимы от человека:
честь
достоинство
деловая репутация и т.д.
В случае нарушения прав лицу наносится имущественный вред, то применяется правило возмещения имущественного вреда.
Сделка и представительство
Сделка – это действие лица, направленное на установление или прекращение ГП и обязанностей
Договор – это разновидность сделки, действие двух и более лиц, по вопросу -//-.
Виды сделок:
Односторонняя
Двусторонняя
Возмездная
Безвозмездная
Реальная
Консенсуальная
Абстрактнае
Каузальная (из содержания видна причина сделки)
Условия действительности сделки:
Законность содержания
Дееспособность участников
Волеизъявление сторон
Соблюдение формы (устной и письменной)
Представительство – это совершение юридических действий одним лицом (представителем) от имени и в интересах другого лица (представляемого) на основании доверенности или законном основании.
Т.о. представительство может быть:
законным (родители представляют интересы своего ребенка)
добровольным (по доверенности)
Виды доверенности:
Генеральная – на совершение действий в большом объеме.
Специальная – на выполнение одного действия.
Разовая – получение зарплаты, стипендии.
Срок доверенности не может превышать 3 лет, если срок в доверенности не указан, то 1 год с момента ее подписания.
Прекращение доверенности:
Истечение срока.
Отмена доверенности лицом ее выдавшим
Смерть физического лица.
Прекращения деятельности юридического лица.
Право и виды собственности
Право собственности – это возможность полного хозяйственного господства над имуществом (т.е. право владеть имуществом, распоряжаться и пользоваться, совершать в отношении к нему любых действий, не запрещенных законом).
Виды прав собственности:
Право собственности граждан
ПС юридических лиц
П государственной и муниципальной С-и.
П общей С-и.
Однако, права всех собственников защищаются одинаково.
Способы приобретения ПС:
Создание новой вещи
Обращение в соб-ь общедоступных для сбора вещей (грибы, ягоды).
Поступления, полученные в результате использования продукции.
Приобретение ПС по давности владения (или приобретательская давность). Необходимо учитывать:
срок давности истекает для недвижимости через 15 лет, для движимости 5 лет
владелец должен владеть собственностью как своей
владеть соб-ю открыто, добросовестно и непрерывно.
ПС на бесхозное имущество
Приобретение ПС по наследству
Приобретение ПС в результате купли-продажи, дарения или мены
Приобретение ПС при реорганизации или ликвидации юридического лица.
Основания для прекращения ПС:
Отчуждение собственником своего имущества другому лицу (купля-продажа и др.)
Отказ собственника от права собственности на имущество
Утрата ПС на имущество
Гибель или уничтожение имущества
Иные случаи, предусм. законом.
Но не допускается принудительное изъятие имущества у собственника, за исключением случаев:
обращение взыскания имущества по решению суда.
отчуждение недвижимости в связи с изъятием земельного участка
отчуждение имущества, кот. по закону не может принадлежать данному лицу
реквизиция
конфискация
При нарушении права собственности наступает вещно-правовая защита в виде:
Виндикационного иска – т.е. требование невладеющего собственника к владеющему несобственнику.
Негаторный иск – т.е. требования об устранении препятствия на осужествление ПС.
Иск о признании ПС –об освобождении имущества из-под ареста.
Исковая давность
ИД – это срок, в течение которого обладателю нарушенного права предоставляется возможность принудительно удовлетворить свое требование через суд.
Виды сроков ИД:
Общий срок – 3 года.
Специальный срок – т.е. меньше или больше 3 лет (не больше 15).
Гражданско-правовой договор – это соглашение двух и более лиц по вопросу установления, изменения или прекращения гражданских правоотношений или гражданских прав и обязанностей.
Существенные условия договора:
предмет договора
срок
цена
форма
обязанности сторон
ответственность за нарушение договора
Стадии заключения договора:
Лицо, заинтересованное в заключении договора, направляет другому лицу предложение о заключении договора. – оферту.
Ответ о принятии предложения заключать договор – акцепт. Договор считается заключенным в момент получения лицо, отправившем оферту, акцепта.
Форма заключения договора может быть любой (простой письменной, нотариально заверенной письменной, -//- +государственная регистрация, устная)
Основания расторжения договора:
соглашение сторон
в соответствии с законом
по решению суда.
ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Понятие АП, его предмет, источники, субъекты и принципы.
АП –это отрасль права, регулирующая общественные отношения, возникающие в связи с организацией и функционированием сис-мы гос-ного управления.
Система гос. управления
Органы гос. управления(признаки):
Наличие управленческого (административного) аппарата.
Исполнит.-распорядит деятельность этого аппарата
Используемая при этом власть
Функции органа гос. управления:
Управление экономич. деятельностью
Выполнение задач социо-культурного строительства
Обеспечение обществ. порядка и гос. безопасности
реализация внешней политики гос-ва и развитие экономич. и иных связей с заграницей.
Источники АП:
Конституция РФ
Законы, содержащие нормы административного права
Подзаконные акта, -//-
Кодекс РФ об административных правонарушениях ( принят 20 декабря 2001 года, подписан президентом 30 декабря и действует с 1 июля 2002 года)
Приказы и распоряжения органов местного самоуправления и т.д.
Субъекты АП:
Федеральные органы исполнит. власти ( Правительство, Министерства, Ведомства и т.д.)
Органы местного самоуправления
Предприятия и учреждения (гос-ные и негос-ные)
Общественные объединения
Гос. служащие (должностные лица)
Граждане
Принципы АП:
П. подчиненности и подотчетности нижестоящих органов управления к вышестоящим
П. участия населения в управлении
П. законности в управлении
П. федерализма
Административные правоотношения и их виды
АП – это такое отношение, в котором в обязательном порядке одной из сторон выступает орган исполнительной власти.
Особенности АП отношений:
Эти отношения не могут возникнуть между гражданами, если хотя бы один из них не наделен властью по отношению к другому.
Неравенство сторон
Д/я возникновения этих отношений достаточно воли одной стороны
Эти отношения по своей сути являются организационными – направленными на правоисполнение
Возникающие в этих отношениях споря могут разрешаться вне суда
Если одна из сторон этих отношений нарушит админ. норму, нанеся ущерб другой стороне, то будет отвечать не перед другой стороной,а перед государством.
Способы реализации административной нормы:
Исполнение
Соблюдение
Использование
Применение
Административное правонарушение: принятие и ответственность за него
АП-ие – это противоправное виновное деяние физического или юридического лица, за кот. в кодексе об Ап-ях установлена административная ответственность.
Субъекты адм. ответственности:
Физические лица, в возраста от 16 лет
Юридич. лица
Виды адм. взысканий (см. Глава 3 КОАП):
Предупреждение (в письменной форме)
Штраф. Величина штрафа:
Минимальная – 1/10 МРОТ – штраф со 100 руб.
Максимальная – для граждан 25 МРОТ, должностное лицо 50 МРОТ, юридич. лицо 1000 МРОТ
Возмездное изъятие орудия правонарушения – только суд
Конфискация орудия правонарушения – только суд
Лишение права, предоставл. гражданину (водит, права, лицензия на охоту)
Администр. арест на срок до 15 суток (а в условиях ЧП до 30 суток). Исключение для: инвалидов 1,2 группы, беременных женщин, мА, имеющих детей до 12 лет, несовершеннолетних детей.
Админ. выдворение за пределы РФ иностранных граждан или лиц без гражданства (принудительно/добровольно)
дисквалификация (лишение права занимать опред. должность от 6 месяцев до 3 лет)
Обстоятельства, смягчающие ответственность:
Чистосердечное признание
Предотвращение виновным ущерба
Совершение правонарушения в состоянии аффекта
Совершение правонарушения несовершеннолетним
Совершение правонарушения беременной женщиной или матерью, имеющей малолетних детей
Отягчающие ответственность:
Продолжение противоправного действия, не смотря на требование его прекратить.
Повторное совершение правонарушения
Вовлечение в правонарушение несовершеннолетнего
Групповое правонарушение
Совершение правонарушения во время стихийного бедствия
Совершение правонарушения в состоянии опьянения.
Уголовное Право:
1. Понятие, предмет и метод уголовного права. Соотношение уголовного права с другими отраслями права.
2. Система уголовного права.
3. Задачи уголовного права.

В настоящее время термин "уголовное право" употребляется в следующих значениях:
- отрасль права;
- отрасль законодательства;
- наука;
- учебная дисциплина.
Уголовное право представляет собой самостоятельную отрасль права, т. е. совокупность уголовно-правовых норм как общеобязательных правил поведения, установленных государством, адресованных неопределенному кругу лиц, рассчитанных на неоднократное применение и обеспечиваемых в случае необходимости принудительной силой государства.
Уголовному праву как самостоятельной отрасли права присущи собственные предмет и метод правового регулирования.
Таким образом, предмет уголовного права как отрасли права - это общественные отношения, во-первых, направленные на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств, во-вторых, связанные с освобождением от уголовной ответственности и наказания и, в-третьих, связанные с профилактической и стимулирующей функцией уголовного закона.
Метод уголовно-правового регулирования может выражаться в следующих способах воздействия на общественные отношения:
- установление уголовно-правовых запретов;
- предоставление любому лицу права на противодействие общественно опасным посягательствам (права на необходимую оборону, задержание преступника);
- стимулирование позитивного поведения виновного лица после совершения им преступления (деятельного раскаяния, примирения с потерпевшим);
- освобождение от уголовной ответственности или наказания при определенных условиях;
- применение принудительных мер медицинского характера;
- применение санкций уголовно-правовых норм.

. Система уголовного права определяется его делением на Общую и Особенную части. В первой закреплены принципы уголовного права, определены его задачи, основные понятия, такие, как преступление, наказание, неоднократность, совокупность, рецидив, невменяемость, формы вины и т. д., предусмотрены условия наступления уголовной ответственности и основания освобождения от нее и от наказания. В Общей части регламентированы вопросы действия уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц, выдачи преступников, давности, амнистии и помилования, применения принудительных мер медицинского характера и воспитательного воздействия. Таким образом, в Общей части уголовного права, которой соответствует Общая часть УК РФ, рассматриваются основные вопросы, имеющие значение для всех норм, включенных в Особенную часть.
Что касается Особенной части, она представляет собой совокупность уголовно-правовых норм и институтов, устанавливающих уголовную ответственность за конкретные виды преступных посягательств (убийство, хищения, бандитизм и др.).
Связь Общей и Особенной частей уголовного права проявляется в том, что при квалификации общественно опасных деяний необходимо не только найти норму Особенной части, внешне соответствующую содеянному, но и внимательно изучить положения Общей части, поскольку само по себе причинение вреда, даже очень существенного, не всегда свидетельствует о совершенном преступлении. Так, например, лишение жизни другого человека могло произойти в процессе необходимой обороны, при задержании опасного преступника либо лицом, имеющим психическое расстройство, препятствующее его способности понимать значение своих действий или руководить ими, либо лицом, не достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность за убийство. Во всех перечисленных случаях мы не можем говорить о совершении преступления, но для уяснения этого требуется обращение к нормам Общей части. Таким образом, соотношение двух частей уголовного права можно определить через единство диалектических категорий "общее" и "особенное".

К основным задачам уголовного права относятся охранительная и предупредительная.
Уголовное право, как и уголовное законодательство, призвано, в первую очередь, охранять права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественную безопасность, окружающую природную среду, конституционный строй Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечивать мир и безопасность человечества, а во-вторых, предупреждать совершение преступлений. Об этих задачах нам говорит ч. 1 ст. 2 УК РФ 1996 г.
Средствами решения названных задач, согласно УК РФ, являются:
- установление основания и принципов уголовной ответственности;
- определение круга преступлений;
- установление видов наказаний и других мер уголовно-правового характера (см. ч. 2 ст. 2).
Вместе с тем, нужно иметь в виду, что возможности охраны указанных благ уголовно-правовыми средствами весьма ограничены. Большая часть уголовно-правовых отношений возникает в связи с совершением преступлений, т. е. тогда, когда правоохраняемым ценностям уже нанесен определенный вред. Восстановить нарушенные отношения подчас не представляется возможным, например, при наступлении смерти человека, потере зрения, слуха, прерывании беременности и т. п. Поэтому об охране общественных отношений уголовно-правовыми средствами можно говорить лишь с определенной долей условности. В связи с этим важное значение приобретает вторая задача уголовного права - предупреждение преступлений.
Предупредительная задача уголовного права решается посредством:
- общего психологического воздействия как на сознание правопослушного гражданина, так и на сознание лиц, допускающих различные виды отклоняющегося поведения, самим фактом установления уголовно-правового запрета (общая превенция уголовного закона);
- назначения наказания, преследующего цели специальной (несовершение новых преступлений осужденными) и общей (несовершение преступлений иными лицами) превенции, лицам, признанным виновными в совершении преступления;
- включения в УК РФ норм о добровольном отказе от совершения преступления, деятельном раскаянии, обстоятельствах, исключающих преступность деяния.

1. Понятие и признаки преступления.
2. Категоризация преступлений.
Преступление - это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14).
В законодательном определении преступления названы три главных и обязательных его признака:
- общественная опасность;
- виновность;
- уголовная противоправность.
Общественная опасность, будучи важным социальным свойством преступления, выражается в причинении преступлением вреда или создании угрозы причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам (благам). Общественная опасность - это объективный признак преступления, поскольку преступными и наказуемыми объявляются только те деяния, которые обладают опасностью для правоохраняемых ценностей. Общественная опасность позволяет отграничить преступление от иных правонарушений (гражданско-правовых деликтов, административных правонарушений, дисциплинарных проступков), служит основанием для криминализации деяний, учитывается при делении преступлений на четыре категории.
Преступления отличаются друг от друга характером и степенью общественной опасности. Характер общественной опасности - это качественная ее сторона, зависящая от того, на какой объект посягает преступление, каковы содержание причиненных преступлением последствий, способ совершения преступления, формы вины и т. д. Степень общественной опасности представляет ее количественную сторону. На степень общественной опасности могут влиять сравнительная ценность объекта преступления, размер однородного ущерба, степень вины и др. Характер и степень общественной опасности содеянного учитываются судом при назначении наказания виновному.
Виновность предполагает определенное психическое отношение лица к совершаемому им деянию и его последствиям. Такое психическое отношение может выражаться в виде умысла или неосторожности. Виновность - обязательное условие наступления уголовной ответственности и наказания. Невиновное причинение вреда полностью исключает ответственность за содеянное.
Уголовная противоправность представляет собой юридический признак преступления, в отличие от общественной опасности - социального признака. Уголовная противоправность, с одной стороны, означает, что признаки преступного деяния описаны в диспозиции уголовно-правовой нормы, т. е. преступно только то, что запрещено уголовным законом. Это свойство непосредственным образом связано с рассмотренными выше признаками преступления - общественной опасностью и виновностью, поскольку только то, что составляет опасность для общества и совершено виновно, запрещено уголовным законом.
С другой стороны, составной частью уголовной противоправности является угроза наказанием, так как установление запрета в уголовном законе означает и установление наказания за его нарушение. Но речь идет, действительно, лишь об угрозе наказанием, поскольку фактическая наказуемость деяния, не будучи признаком преступления, не всегда реализуется. В российском уголовном праве, как мы уже об этом говорили, существуют институты освобождения от уголовной ответственности и наказания, в связи с чем не каждое преступление оказывается реально "наказанным".

В ст. 15 УК РФ приведена законодательная категоризация преступлений. Ее критерием служит характер и степень общественной опасности преступления. Дополнительными критериями выступают форма вины и максимальный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотренный в санкции конкретной уголовно-правовой нормы.
С учетом этих критериев вся совокупность преступлений, предусмотренных в УК, разделена на четыре категории:
- преступления небольшой тяжести - это умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает двух лет лишения свободы;
- преступления средней тяжести - это умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает пяти лет лишения свободы;
- тяжкие преступления - это умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает десяти лет лишения свободы;
- особо тяжкие преступления - это умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
Значение категоризации преступлений чрезвычайно велико. Она учитывается при регламентации широкого круга вопросов Общей части, в том числе приготовления к преступлению, назначения наказания по совокупности преступлений, освобождения от уголовной ответственности и наказания, давности, погашения и снятия судимости, ответственности несовершеннолетних и т. д.

Понятие и признаки наказания.
Понятие наказания дается непосредственно в тексте УК РФ. Согласно этому определению, наказание - это мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда (ч. 1 ст. 43). Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных Уголовным кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица.
Наказание предусмотрено уголовным законом, а не каким-либо иным нормативным актом. В этом состоит принцип "nulla poena sine lege".
Наказание носит принудительный характер. Это значит, что оно налагается на виновное лицо независимо от его желания или нежелания. Кроме того, такая принудительная мера применяется от имени государства, а не от имени отдельных людей, например, судьи. Суд выносит приговор "именем Российской Федерации", что подчеркивает государственный характер мер, назначаемых в обвинительном приговоре.
Наказание определяется в приговоре, а не каком-либо ином акте, издаваемом правоприменительными органами. При этом оно подлежит исполнению только тогда, когда приговор, вынесенный судом в надлежащем порядке, вступил в законную силу.
Наказание связано с определенным лишением или ограничением прав и свобод осужденного лица. Штраф, например, ограничивает экономические права осужденного, исправительные работы - трудовые и экономические права, смертная казнь - основное право всякого человека: право на жизнь. Помимо этого, наказание влечет такое правовое последствие, как судимость, что связано с определенными правоограничениями после отбытия наказания.

Виды наказаний
Штраф представляет собой денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных УК РФ, в размере, соответствующем определенному количеству минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством РФ на момент назначения наказания, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за определенный период (ст. 46 УК РФ). Размер штрафа может колебаться от двадцати пяти до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до одного года.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью (ст. 47 УК РФ). Это наказание устанавливается на срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида и на срок от шести месяцев до трех лет - в качестве дополнительного.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина или государственных наград может быть назначено при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (ст. 48 УК РФ).
Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид которых определяется органами местного самоуправления (ст. 49 УК РФ). Это наказание назначается на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов и отбываются не свыше четырех часов в день.
Исправительные работы отбываются по месту работы осужденного лица. Данное наказание назначается на срок от двух месяцев до двух лет. При этом из заработка осужденного производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов (ст. 50 УК РФ).
Ограничение по военной службе назначается осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на срок от трех месяцев до двух лет - за совершение преступлений против военной службы. Из денежного содержания осужденного производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, но не свыше двадцати процентов (ст. 51 УК РФ).
Конфискация имущества - это принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного лица (ст. 52 УК РФ).
Ограничение свободы заключается в содержании осужденного, достигшего к моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора (ст. 53 УК РФ).
Арест - это содержание осужденного в условиях строгой изоляции от общества в течение срока от одного до шести месяцев (ст. 54 УК РФ).
Содержание в дисциплинарной воинской части назначается военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву. Срок, на который назначается такое наказание, составляет от трех месяцев до двух лет (ст. 55 УК РФ).
Лишение свободы, будучи наиболее строгим видом в системе наказаний, представляет собой изоляцию осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение или помещения в исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму. Лица, осужденные к лишению свободы, не достигшие к моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, помещаются в воспитательные колонии общего или усиленного режима (ст. 56 УК РФ). Лишение свободы может быть назначено на срок от шести месяцев до двадцати лет. При сложении наказаний по совокупности преступлений срок лишения свободы может достигать двадцати пяти лет, по совокупности приговоров - тридцати лет.
Пожизненное лишение свободы, будучи альтернативой смертной казни, может быть назначено за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь. Это наказание назначается в тех случаях, когда суд сочтет возможным не применять смертную казнь (ст. 57 УК РФ). Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также мужчинам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет или достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.
Смертная казнь - исключительная мера наказания, установленная за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь. Данное наказание не назначается тем же категориям осужденных, что названы в статье о пожизненном лишении свободы.
В порядке помилования смертная казнь может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет (ст. 59 УК РФ).
Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 2. 02. 1999 г. указал, что до введения в действие соответствующего федерального закона, обеспечивающего право обвиняемого на рассмотрение его дела "судом с участием присяжных заседателей, наказание в виде смертной казни назначаться не может независимо от того, рассматривается ли дело судом с участием присяжных заседателей, коллегией в составе трех профессиональных судей или судом в составе судьи и двух народных заседателей".


Экологическое право:
Экологическое право можно определить как совокупность правовых норм, регулирующих общественные (экологические) отношения в сфере взаимодействия общества и природы в интересах сохранения и рационального использования окружающей природной среды для настоящих и будущих поколений. Самостоятельность отрасли права определяется наличием своего предмета правового регулирования, а именно специфическими общественными отношениями, на упорядочение которых направлены нормы права, а также метода правового регулирования.
Предметом экологического права являются общественные отношения в области взаимодействия общества и окружающей среды. Данные общественные отношения, таким образом, и сам предмет экологического права делятся на три составные части:
1) природоохранное право (или природоохранительное право), которое регулирует общественные отношения по поводу охраны экологических систем и комплексов, общих природоохранных правовых институтов, решения концептуальных вопросов всей окружающей среды. Назначением этой части является обеспечение регулирования всего природного дома, естественного жилища людей в комплексе;
2) природоресурсное право, которое регулирует общественные отношения по предоставлению отдельных природных ресурсов в пользование, а также вопросы их охраны и рационального использования - земли, ее недр, вод, лесов, животного мира и атмосферного воздуха;
3) нормы других самостоятельных отраслей права, обслуживающие общественные отношения, связанные с охраной окружающей среды, объединяемые задачей защиты окружающей среды (нормы административного права, уголовного права, нормы международного права).
Методом экологического права является способ воздействия на общественные отношения. Выделяются следующие методы:
экологизации (проявление общеэкологического подхода ко всем без исключения явлениям общественного бытия, проникновение глобальной задачи охраны окружающей среды во все сферы общественных отношений, регулируемые правом);
административно-правовой и гражданско-правовой (первый исходит из неравного положения субъектов права - из отношений власти и подчинения, второй основан на равенстве сторон, на экономических инструментах регулирования);
историко-правовой и прогностический (обоснование надежности принимаемых правовых и экономических мер, возможно, с учетом социальных и иных изменений, недопущение повторения ошибок, знание будущих состояний, процессов и явлений).
Система экологического права - это совокупность институтов экологического права, расположенных в определенной последовательности.
Объектами экологического права является то, по поводу чего совершается правовое регулирование. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" относит к объектам охраны окружающей среды:
земли, недра, почвы;
поверхностные и подземные воды;
леса и иную растительность, животных и другие организмы и их генетический фонд;
атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство.

Экологическое правоотношение
Экологические правоотношения - общественные отношения, возникающие в сфере взаимодействия общества и природы и урегулированные нормами экологического права. Основаниями возникновения правоотношений являются юридические факты.
Юридические факты - это конкретные жизненные факты, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правовых отношений. По волевому признаку все юридические факты делятся на события и действия.
События - такие юридические факты, наступление которых не зависит от воли субъектов правоотношения (например, стихийные бедствия). События подразделяются на абсолютные (не зависят от воли кого-либо) и относительные (связаны с действиями человека).
Действия - это факты, которые зависят от сознания и воли людей. Причем бездействие - это пассивное действие с точки зрения юриспруденции. Действия подразделяются на правомерные (или позитивные) и неправомерные (или негативные), что есть правонарушения. Надо отметить, что действие - это наиболее распространенное основание возникновения экологических правоотношений.
Содержание правоотношений составляют субъективные юридические права и обязанности.
Субъективное право - это мера дозволенного поведения, обеспечиваемая государством.
Юридическая обязанность - это мера должного поведения, обеспеченная государством.
Содержание прав и обязанностей в конечном итоге зависит от состава участников правоотношения и объекта этого отношения.
Субъектами экологических правоотношений являются:
государство - в лице компетентного органа;
юридические лица;
физические лица, воздействующие на природную среду с целью ее потребления, использования, воспроизводства либо охраны;
хозяйствующие субъекты - предприятия, учреждения, организации, воздействующие на природную среду, в том числе граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также граждане, осуществляющие общее или специальное природопользование.
По содержанию прав и обязанностей все субъекты экологического правоотношения подразделяются на четыре категории:
1) природопользователи - носители прав и обязанностей по рациональному использованию природных ресурсов и охране природной среды;
2) органы представительной и исполнительной власти, специально уполномоченные органы государства, имеющие право на регулирование использования природных ресурсов и на контроль за охраной природной среды;
3) общественные объединения экологического профиля;
4) органы судебно-прокурорского надзора, осуществляющие надзор за законностью экологических правоотношений.
Объектами экологических правоотношений являются природные объекты и комплексы.

Экологическая ответсвенность
Деяния, представляющие собой повышенную общественную опасность, входят в составы экологических преступлений, за которые установлена уголовная ответственность уголовным законодательством РФ.
Уголовная ответственность может наступить не только за оконченное преступление, но и за попытку его совершения, за приготовление и покушение на преступление.
Объект экологического преступления - компонент природной среды, связанный с окружающим миром, в том числе рассматриваемый как объект собственности или хозяйствования.
Понятие экологического преступления сводится к следующему. "Экологическое преступление - это предусмотренное уголовным законом и запрещенное им под угрозой наказания виновное общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на окружающую среду и ее компоненты, рациональное использование и охрана которых обеспечивают оптимальную жизнедеятельность человека, на экологическую безопасность населения и территорий, и состоящее в непосредственном противоправном использовании природных объектов (или в противоправном воздействии на их состояние) как социальной ценности, что приводит к негативным изменениям качества окружающей среды, уничтожению, повреждению объектов" (Дубовик О.Л. Экологическое право: Учебник. М.: ТК Велби, Проспект, 2003. С. 287).
Непосредственным объектом экологических преступлений являются охраняемые уголовным законом общественные отношения по использованию отдельных видов природных ресурсов и объектов, обеспечению правопорядка при осуществлении конкретных видов воздействия на окружающую среду, экологической безопасности населения и территорий, по сохранению состояния и качества окружающей среды и ее компонентов.
Предмет экологического преступления - окружающая среда в целом, ее компоненты, продукты человеческой деятельности, с помощью которых оказывается воздействие на окружающую среду.
Объективная сторона выражается посредством деяния (действие или бездействие), различных правил, преступных последствий и причиной связи между ними.
Субъективная сторона - как умышленная, так и неосторожная вина.
Кроме уголовной может наступать и административная ответственность.
Административным экологическим правонарушением признается противоправное, виновное действие либо бездействие, посягающее на установленный в РФ экологический правопорядок, здоровье и экологическую безопасность населения. Причиняющее вред окружающей природной среде или содержащее реальную угрозу причинения, за которое предусмотрена административная ответственность.
Основные признаки, которые служат разграничением состава административного правонарушения от преступления, определены в УК РФ.

Семейное право:
Понятие семейного права
Заканчивая рассмотрение вопросов первой темы, сформулируем определение семейного права с учетом особенностей предмета и метода семейно-правового регулирования.
Семейное право - это совокупность правовых норм, регулирующих на основе дозволительно-императивного метода личные неимущественные и производные от них имущественные отношения, возникающие из брака, кровного родства, принятия детей на воспитание в семью.
Понятие и виды источников семейного права
Источники права - это внешние формы выражения правотворческой деятельности государства, с помощью которых воля законодателя становится обязательной для исполнителя.
По юридической силе источники семейного права подразделяются на две группы:
законы - Конституция РФ, Семейный Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ;
подзаконные нормативные акты - Указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, подзаконные нормативные акты субъектов РФ.
Конституция РФ содержит отправные положения правового регулирования семейных отношений. Особое значение при этом имеют положения главы 2 Конституции РФ, посвященные правам и свободам человека и гражданина. В ряде статей данной главы Конституции РФ непосредственно говорится о правах и обязанностях участников семейных правоотношений: равенство Прав мужчины и женщины (ст. 19), право на семейную тайну (ст. 23), защита государством материнства и детства, право и обязанность родителей заботиться о детях, обязанность совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях (ст. 38) и др.
Ведущим федеральным актом семейного права, наиболее полно и подробно регламентирующим семейные отношения, является Семейный кодекс Российской Федерации, принятый Государственной Думой Российской Федерации 8 декабря 1995 года и введенный в действие с 1 марта 1996 года.
В настоящее время Семейный кодекс РФ действует в редакции Федерального закона от 27 июня 1998 года «О внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс Российской Федерации».
По структуре Семейный кодекс Российской Федерации состоит из восьми разделов, включающих двадцать одну главу и сто семьдесят статей. Разделы седьмой и восьмой деления на главы не имеют.
Нормы семейного права, помимо СК РФ, могут содержаться и в других федеральных законах. При этом положения этих законов не должны противоречить нормам СК РФ. Именно на таком принципе основано, в частности, применение норм Гражданского кодекса РФ для регулирования семейных отношений. Например, институт опеки и попечительства в гражданском праве применяется при регулировании опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми; институт недействительности сделок при признании недействительным брачного договора и соглашения об уплате алиментов и др.
Законы субъектов Российской Федерации. В соответствии со статьей 72 Конституции РФ и п. 1 ст. 3 СК РФ семейное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. В отдельных статьях СК РФ отдельно оговаривается возможность решения конкретного вопроса субъектами РФ. Так, в соответствии со ст. 13 СК РФ субъекты РФ могут устанавливать в своих законах порядок и условия вступления в брак до достижения 16 лет при наличии особых обстоятельств.
Подзаконные нормативные акты принимаются во исполнение и в соответствии с законами Российской Федерации и поэтому по юридической силе они стоят на втором месте после законов. Так, например, Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1996 г- № 829 утверждено «Положение о приемной семье», которое дополняет и конкретизирует нормы главы 21 СК РФ.
Постановления Пленумов Верховного Суда РФ имеют большое значение для правильного и единообразного толкования и применения норм семейного права. Вместе с тем они не могут рассматриваться в качестве источников семейного права, поскольку Верховный суд нормотворческими функциями не наделен, он лишь истолковывает и применяет нормы права.
В соответствии со ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью правовой системы Российской Федерации.
При применении международно-правовых норм действует правило: если международно-правовая норма противоречит нормам семейного права России, то применяется международно-правовая норма.

Брак
Понятие и юридические признаки брака
Брак можно определить как юридически оформленный добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий для супругов личные и имущественные права и обязанности.
Юридические признаки брака это отраженные в законе его характерные черты. К ним относятся следующие:
- брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной;
- для заключения брака необходимо наличие свободного добровольного волеизъявления лиц, вступающих в брак;
- брак - это равноправный союз;
- брак должен быть юридически оформлен: зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния;
- целью брака является создание семьи, в противном случае брак признается недействительным;
- регистрация брака, наряду с другими юридическими фактами, влечет возникновение взаимных личных и имущественных прав и обязанностей супругов.
Порядок заключения брака
Действующее семейное законодательство придает правовое значение только браку, зарегистрированному в установленном порядке. Порядок регистрации брака регулируется ст. 11 СК РФ, а также главой 3 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 г.
Государственная регистрация брака осуществляется органами записи актов гражданского состояния на территории Российской Федерации по выбору лиц, вступающих в брак. Если лица, вступающие и брак, проживают за пределами России, но являются се гражданами, регистрацию брака производят консульские учреждения Российской Федерации.
Основанием для государственной регистрации брака является письменное заявление лиц, вступающих в брак. Волеизъявление о заключении брака может быть выражено как в совместном заявлении, так и в отдельных заявлениях вступающих в брак. При этом подпись заявления лицом, не явившимся в загс, должна быть нотариально удостоверена.
Брак регистрируется по истечении месяца со дня подачи заявления при личном присутствии лиц, вступающих в брак. При наличии уважительных причин загс может сократить месячный срок, либо увеличить, но не более чем на один месяц.
Семейным кодексом РФ (ч.З п.1 ст.l1) предусмотрена возможность государственной регистрации брака в день подачи заявления при наличии особых обстоятельств (беременность невесты, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и др.).
Регистрация брака обычно производится в помещении органа записи актов гражданского состояния в торжественной или обычной обстановке в зависимости от желания вступающих в брак. Если вследствие уважительной причины вступающие в брак или один из них не могут прибыть в загс, государственная регистрация может быть произведена по месту их нахождения (в больнице, дома, в месте лишения свободы) сотрудником загса, наделенным полномочиями на осуществление регистрации.
В книге актов гражданского состояния производится запись о заключении брака, а супругам выдается свидетельство о заключении брака.
Порядок расторжения брака
При жизни супругов брак может быть прекращен путем его расторжения. Расторжение брака является юридическим актом, прекращающим на будущее время права и обязанности между супругами, за исключениями, предусмотренными законом.
Семейный кодекс РФ, как и ранее действовавший, предусматривает две процедуры расторжения брака: в судебном порядке - в судах общей юрисдикции и в административном порядке - в органах загса. При этом государственная регистрация расторжения брака производится только в органах записи актов гражданского состояния.

Правоотношения супругов, детей
Понятие и характерные особенности личных супружеских правоотношений
Супружеские правоотношения по-своему содержанию, так же, как и семейные правоотношения вообще, подразделяются на личные неимущественные и имущественные.
Личные супружеские правоотношения - это урегулированные нормами семейного права общественные отношения, возникающие между супругами по поводу нематериальных благ.
Характерные особенности личных брачных правоотношений:
- правообразующим юридическим фактом является для них регистрация брака;
- возникают только между супругами;
- лишены экономического содержания;
- права и обязанности, входящие в их содержание, неотчуждаемы и непередаваемы.
Основания возникновения родительских правоотношений
Основанием возникновения прав и обязанностей родителей и детей является происхождение детей от родителей, удостоверенное в установленном законом порядке (ст. 47 СК РФ). Это положение касается как детей, рожденных в браке, так и детей, рожденных лицами, не состоящими в зарегистрированном браке.
Законом предусмотрена государственная регистрация рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния по месту рождения ребенка или по месту жительства его родителей (одного из них). Государственная регистрация рождения ребенка осуществляется в порядке, предусмотренном главой II ФЗ «Об актах гражданского состояния».
Личные права несовершеннолетних детей
В СК РФ закреплено пять личных прав ребенка, различных по своему содержанию. К ним относятся:
- право ребенка жить и воспитываться в семье (п. 2 ст. 54 СК РФ);
- право ребенка на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками (ст. 55 СК РФ);
- право ребенка на защиту своих прав и законных интересов (ст. 56 СК РФ);
- право ребенка выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ);
- право ребенка на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ).
Право ребенка жить и воспитываться в семье включает в себя несколько составляющих;
- право знать своих родителей - согласно ст. 7 Конвенции «О правах ребенка», каждый ребенок имеет право знать своих родителей насколько это возможно. На реализацию этого права направлен, в частности, институт установления отцовства (материнства);
- право ребенка на заботу со стороны своих родителей предполагает удовлетворение жизненно важных интересов и потребностей ребенка родителями, обеспечение уважения его человеческого достоинства;
- право ребенка на совместное проживание со своими родителями. Этим правом ребенок обладает даже в том случае, если один из родителей проживает на территории другого государства. В соответствии с п. 2 ст. 10 Конвенции «О правах ребенка», ребенок, родители которого проживают в различных государствах, имеет право поддерживать на регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные отношения и прямые контакты с обоими родителями. Это положение воспроизведено в СК РФ.
Виды прав и обязанностей родителей и их особенности
Права и обязанности родителей включают в себя личные неимущественные и имущественные права и обязанности.
Большинство прав родителей корреспондируют с правами ребенка, например, право ребенка на воспитание в семье (ст. 54 СК РФ) и право родителей по воспитанию детей (ст. 63 СК РФ), но это происходит не всегда, поскольку права детей по объему шире, чем права родителей.
Родительские права и обязанности имеют определенные особенности.
Во-первых, оба родителя в равной мере обладают правами и несут обязанности в отношении своих детей.
Во-вторых, родительские права и обязанности ограничены во времени: при возникновении у ребенка полной дееспособности они прекращаются.
В-третьих, при осуществлении родительских прав и обязанностей должны сочетаться интересы детей и родителей.
В-четвертых, осуществление родительских прав является одновременно и обязанностью родителей.

Трудовое право:
Трудовое право, как самостоятельная отрасль, имеет свой предмет и метод.
Предметом любой отрасли права являются отношения, на регулирование которых направлены правовые нормы. Не все отношения по поводу труда урегулированы правом. Человек может трудиться исключительно для себя (выращивать картофель на своем дачном участке).
Отношения возникающие по поводу труда регулируются правом только в том случае, когда человек получает материальное вознаграждение за выполненную работу. С одной стороны, именно государство призвано обеспечить получение каждым работающим достойного и справедливого вознаграждения. С другой стороны, из заработка работника должны быть сделаны отчисления, необходимые для социальной поддержки нетрудоспособных лиц.
Особенности отношений, составляющих предмет трудового права:
1) возникают при выполнении человеком работы в интересах другого лица;
2) участие в них двух или более субъектов;
3) субъекты не равноправны. Работодатели, их представители всегда имеют материальное и правовое превосходство перед работниками и их представителями. Реализация норм трудового права зависит именно от волеизъявления работодателей.
4) термин "трудовые отношения" понимается в широком смысле – когда применяется ко всей совокупности отношений, входящих в предмет трудового права, и в узком смысле – когда обозначаются отношения, возникающие между работником и работодателем на основании трудового договора.
5) возникают в процессе и в связи с трудовой деятельностью работников с определенными функциональными обязанностями.
Отрасль трудового права может быть определена как совокупность правовых норм, направленных на регулирование отношений, возникающих в процессе трудовой деятельности работников с определенными работодателем функциональными обязанностями, реализация которых обеспечивается особыми способами, которые входят в метод данной отрасли.
Система трудового права - это совокупность взаимосвязанных правовых норм, сгруппированных в институты в зависимости от специфики общественных отношений, составляющих предмет данной отрасли.
Вся система отрасли трудового права делится на две части: Общую и Особенную.
В Общую часть входят нормы, распространяющиеся на все общественные отношения, которые определяют принципы и задачи правового регулирования, основные трудовые права и обязанности работников, разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Общая часть не содержит институтов, т.к. в ней представлены нормы, имеющие общий характер регулирования труда. К Общей части трудового права относятся положения Конституции РФ по указанным вопросам труда, нормы разд. I Трудового кодекса РФ "Общие положения" и разд. II "Социальное партнерство в сфере труда". Нормы общей части могут быть применены в конкретной ситуации наряду с нормами особенной части.
Особенная часть отрасли выстраивается по институтам как совокупности однородных групп правовых норм. Современная система трудового права России включает в себя следующие институты:
- трудоустройства (объединяет нормы, регулирующие отношения, связанные с поиском гражданами подходящей работы). Этот институт открывает Особенную часть отрасли;
- трудового договора (здесь сгруппированы нормы о понятии, видах трудового договора, порядке приема на работу, переводах, увольнении). Институт трудового договора является центральным институтом отрасли;
- рабочего времени, времени отдыха;
- оплаты труда; гарантийных, компенсационных выплат;
- дисциплины труда;
- материальной ответственности сторон трудового договора;
- охраны труда.
К институтам, регулирующим отношения, тесно связанные с трудовыми, относятся:
- институт профессиональной подготовки и повышения квалификации на производстве;
- рассмотрения трудовых споров;
- надзора (контроля) за соблюдением трудового законодательства.
Следует иметь ввиду, что система отрасли трудового права, система трудового законодательства и система науки, в том числе учебного курса, - это разные понятия. Система трудового права проявляется в трудовом законодательстве, а трудовое законодательство выступает источником трудового права. Предмет и цель учебного курса - это изучение норм трудового права, их развития, трудовых правоотношений. Предмет науки далеко выходит за рамки российского законодательства о труде, т.к. наука изучает не только российское, но и зарубежное трудовое право, международно-правовое регулирование труда. Система науки трудового права - это совокупность теоретических взглядов, суждений по проблемам правового регулирования общественных отношений в сфере труда.

Понятие источников трудового права
В формальном, или собственно юридическом, смысле под источниками права принято понимать определенные формы или способы закрепления и выражения права, с помощью которых объективное право обретает свои неотъемлемые черты и признаки: общеизвестность, общеобязательность и т.д.
В настоящее время происходит смещение акцентов в использовании средств прямого публично-государственного регулирования трудовых отношений и расширяется сфера применения частноправовых средств их регулирования и саморегулирования.
В современной учебно-научной литературе источники трудового права - это "различные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, регулирующие трудовые и непосредственно связанные с ними отношения", "акты соответствующих компетентных органов с нормативным содержанием", "нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения, устанавливающие права и обязанности участников этих отношений", "результаты (продукты) правотворческой деятельности компетентных органов государства в сфере регулирования трудовых и иных общественных отношений, составляющих предмет этой отрасли права", "различные формы выражения (установления и закрепления) государственной воли, направленной на регулирование общественных отношений (законы, иные нормативные правовые акты, нормативные договоры и др.)".
Можно дать следующее определение: источники трудового права - это результаты нормотворческой деятельности органов государства, а также совместного правотворчества работодателей и работников (их представителей) в сфере регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними отношений.
Особенности источников трудового права:
1) они издаются на различных уровнях: федеральном, региональном, местном и локальном.
2) могут быть приняты не только государственными органами, но и по их поручению органами местного самоуправления, субъектами трудового права.
3) отражают как общие, так и специальные формы регулирования труда.
4) могут применяться не только исходя из приданной им юридической силы, но и по принципу отражения в них интересов работников. Нормативный акт, содержащий дополнительные льготы для работников, применяется и в том случае, когда такие льготы отсутствуют в вышестоящем по юридической силе нормативном правовом акте.
5) многие источники трудового права не могут преодолеть путь от формального к материальному выражению. Причем в правоприменительной деятельности нормативный правовой акт, имеющий большую юридическую силу, заменяется актом, изданным работодателем, который не желает предоставлять работникам предусмотренные в нем льготы. Имеющиеся способы реализации норм трудового права связаны с подачей жалобы работника на работодателя. Далеко не каждый работник способен жаловаться на своего работодателя. В силу чего нормы трудового права остаются без исполнения.
Вывод: нормы трудового права должны иметь дополнительные способы реализации, обеспечивающие их переход от формального к материальному выражению. Чему может способствовать принятие Трудового процессуального кодекса РФ (ТПК РФ), который должен предусматривать гораздо больше способов защиты трудовых прав работников, чем дает действующий ГПК.

Понятие социального партнерства в сфере труда, его особенности и основные принципы
В ТК дается легальное понятие социального партнерства как системы взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленной на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросу регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений (ст. 23 ТК).
Система социального партнерства - это наиболее эффективный способ достижения и поддержания оптимального баланса интересов работодателей и работников.
Система социального партнерства включает стороны и субъекты, принципы, уровни, формы, органы, принимаемые сторонами (субъектами) акты, процедуры их разработки и заключения
Субъектами социального партнерства в сфере труда выступают как работники и работодатели (а также их представители), так и органы государственной власти и органы местного самоуправления. Согласно ст. 25 ТК работники и работодатели, действующие через своих представителей, являются сторонами социального партнерства. Органы государственной власти и органы местного самоуправления являются сторонами социального партнерства в случаях, когда они выступают в качестве работодателей, а также в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
Система взаимоотношений между сторонами социального партнерства реализуется в разнообразных формах с помощью различных органов. Она включает следующие уровни:
Социальное партнерство осуществляется на различных уровнях:
- федеральном уровне - устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в РФ (постоянно действующая Российская трехсторонняя комиссия);
- межрегиональном уровне - устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в двух и более субъектах РФ;
- региональном уровне - устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в субъекте РФ;
- отраслевом уровне - устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в отрасли (отраслях);
- территориальном уровне - устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в муниципальном образовании;
- локальном уровне - устанавливаются обязательства работников и работодателя в сфере труда.
Формы социального партнерства:
- коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений и их заключение;
- взаимные консультации по вопросам регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений;
- участие работников и их представителей в управлении организацией;
- участие представителей работников и работодателей в досудебном разрешении трудовых споров.
Результатом реализации названных форм социального партнерства являются коллективные договоры в организациях и соглашения соответствующего уровня.
Основные принципы социального партнерства:
- равноправие сторон;
- уважение и учет интересов сторон;
- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
- содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на демократической основе;
- соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства;
- полномочность представителей сторон;
- свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
- добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
- обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений;
- контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений;
- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных договоров, соглашений

Коллективные договоры
В современных условиях возросла регулятивная роль коллективного договора. Он является наиболее значимой формой социального партнерства.
Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей (ч. 1 ст. 40 ТК).
Коллективный договор является одной из разновидностей локальных нормативных правовых актов, актов социального партнерства, содержащих общеобязательные правила поведения, установленные сторонами для самих себя в рамках их компетенции. В разработке и одобрении коллективного договора вправе принимать участие все работающие в данной организации непосредственно или через своих представителей. Коллективный договор выражает интересы двух социальных групп: работников и работодателей.
В отличие от других договоров коллективный договор, в силу своей нормативности, распространяет свое действие не только на непосредственных его участников, но и на тех работников организации, которые не имели прямого отношения к его разработке и одобрению.
Сторонами коллективного договора выступают работники в лице их представителей; работодатель, представляемый руководителем организации или другим полномочным в соответствии с уставом организации или иным локальным актом лицом.
При заключении коллективного договора в филиале, представительстве, ином обособленном структурном подразделении организации представителем работодателя является руководитель соответствующего подразделения, уполномоченный на это руководителем организации.
В коллективном договоре могут быть названы субъекты - исполнители его условий, то есть конкретные представители работодателя или работников, на которых возлагается обязанность по выполнению части условий заключенного договора.
Порядок подготовки проекта коллективного договора и его заключения определяется в соответствии со ст. 42 ТК и иными федеральными законами. Разработку проекта ведет комиссия, состоящая из наделенных необходимыми полномочиями представителей сторон. Комиссия готовит первоначальный вариант коллективного договора, направляет его для обсуждения в подразделения организации, обобщает поступившие предложения и замечания и выносит доработанный проект на рассмотрение общего собрания (конференции) работников. Как правило, такой проект принимается в своей основной части с выделением положений, не нашедших поддержки на собрании (конференции) или не принятых работодателем, для последующих переговоров между сторонами.
Под содержанием коллективного договора понимаются согласованные сторонами условия (положения), призванные регулировать социально-трудовые отношения в данной организации.
Статья 41 ТК предусматривает, что содержание и структура коллективного договора определяется сторонами. В этой же норме даны рекомендации сторонам по кругу вопросов, которые могут решаться в коллективном договоре.
К ним относятся:
формы, системы и размеры оплаты труда;
выплата пособий, компенсаций;
занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления дополнительных отпусков;
улучшение условий и охраны труда работников;
контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и дополнений;
ответственность сторон, обеспечение нормальной деятельности представителей работников;
отказ от забастовок при выполнении условий коллективного договора;
другие вопросы, определенные сторонами.
С правовой точки зрения положения, включенные в коллективный договор, принято подразделять на:
1) нормативные (содержащие локальные нормы, регулирующие социально-трудовые отношения в организации);
2) обязательственные (содержащие конкретные обязательства сторон с указанием сроков их выполнения и исполнителей, ответственных за выполнение, например, работодатель обязуется оборудовать комнату отдыха в конкретном структурном подразделении организации. Эти условия действуют до их выполнения, а затем погашаются и уже не действуют);
3) информационные (информирующие работников организации об основных нормах трудового законодательства, об условиях отраслевых соглашений и др.).
Изменения и дополнения коллективного договора производятся в порядке, установленном для его заключения.
Срок действия коллективного договора согласно ст. 43 ТК не может превышать трех лет, а вступление его в силу происходит со дня подписания договора сторонами либо с даты, установленной в коллективном договоре. По истечении указанного срока действие коллективного договора может быть продлено не более чем на три года.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования организации, расторжения трудового договора с ее руководителем.
При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон вправе направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
Действие коллективного договора распространяется на всех работников данной организации, т.е. на всех тех, кто состоит с данным работодателем в трудовых отношениях независимо от того, является ли работник членом профсоюза, подписавшего коллективный договор, относится ли он к штатным или внештатным работникам, совместителям, надомникам и т.п.

Понятие и виды субъектов трудового права
Субъекты трудового права - это участники общественных отношений, регулируемых трудовым законодательством, которые обладают трудовыми правами и обязанностями и могут реализовывать их.
В трудовом праве гражданин обладает трудовой правоспособностью (способностью иметь трудовые права), трудовой дееспособностью (способностью своими действиями осуществлять трудовые права и обязанности) и деликтоспособностью (способностью нести ответственность за трудовые правонарушения). Все эти три элемента возникают одновременно и называются трудовой правосубъектностью. Трудовая правосубъектность является необходимой предпосылкой, условием для возникновения правоотношений трудового права.
Предметом трудового права являются трудовые и производные от них отношения, поэтому субъектами трудового права выступают стороны трудовых и тесно связанных с ними отношений.
Субъектами трудового права могут быть:
граждане;
работники и их представители;
работодатели (организации любых организационно-правовых форм или физические лица) и их представители;
объединения работодателей;
представители работников, в том числе профсоюзные органы и иные уполномоченные работниками выборные органы;
органы надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства (инспекция труда);
органы по рассмотрению трудовых споров (суды, КТС);
органы службы занятости.
Некоторые авторы предлагают закрепить в ТК РФ статус трудового коллектива как субъекта трудового права. Закон СССР "О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями и организациями" от 17 июня 1983 года предусматривал в качестве субъекта ТП трудовой коллектив. Однако новый ТК РФ исключил его числа субъектов ТП.
Правовое положение субъекта, закрепленное трудовым законодательством, называется правовым статусом субъекта трудового права. В содержание правового статуса входят следующие элементы: трудовая правосубъектность; основные (статутные) трудовые права и обязанности; юридические гарантии (общие и специальные) трудовых прав; ответственность, установленная законодательством или договором за нарушение трудовых обязанностей.

Общая характеристика оснований прекращения трудового договора, их классификация.
В законодательстве употребляются несколько терминов, обозначающих окончание трудовых отношений: прекращение трудового договора, расторжение трудового договора, увольнение работника.
Термин "прекращение трудового договора" является общим, поскольку охватывает все без исключения случаи прекращения трудовых отношений. Термин "расторжение трудового договора" обозначает случаи окончания трудовых отношений по инициативе одной из сторон данного договора. Термин «увольнение» применяется при окончании трудовых отношений с конкретным работником. Таким образом, термин "увольнение работника" имеет личностный характер, так как применяется при окончании трудовых отношений конкретного работника. Кроме того, увольнение является одним из видов дисциплинарных взысканий, которое исключает продолжение трудовых отношений.
Основанием прекращения трудового договора называется жизненное обстоятельство, которое закреплено в законе как юридический факт для прекращения трудовых отношений работников с работодателями.
Как и в ранее действовавшем КЗоТ, все основания прекращения трудового договора сконцентрированы в одной статье - ст. 77 ТК. Данная статья содержит общие положения и, в свою очередь, отсылает к ряду других статей ТК, конкретизирующих общие основания.
Перечень оснований прекращения трудового договора, предусмотренный в ст. 77 ТК, не является исчерпывающим. Федеральным законодательством могут быть предусмотрены и другие основания. Например, ФЗ "Об основах муниципальной службы в РФ", ФЗ "О государственной гражданской службе РФ".
Ни законы субъектов РФ, ни, тем более, подзаконные акты не могут дополнять указанный перечень.
Виды оснований прекращения трудового договора:
1) по инициативе работника.
2) по инициативе работодателя.
3) по обоюдному волеизъявлению
4) по обстоятельствам, не зависящим от волеизъявления его сторон.
5) в связи с нарушением установленных федеральными законами правил приема на работу, если данное нарушение исключает возможность продолжения работы.



Приложенные файлы

  • doc 18395355
    Размер файла: 277 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий