otvety_GP_2


Предмет и метод гражданско-правового регулирования.
Предметом ГП является те отношения, по общему правилу экономического характера по поводу которых субъекты вступают в правоотношения. В каждой отрасли права присущ свой предмет.
Предметом ГП является:
1-имущественные отношения, т.е. отношения, базирующиеся на экономическом (денежном) эквиваленте (все договоры купли-продажи). В имущественных отношениях субъекты по общему праву равны. Исключение составляют те случаи, которые прямо предусмотрены законом, т.е. в этих случаях субъекты не равны (поставка товаров для государственных или муниципальных нужд, выполнение работ или оказание услуг для государственных или муниципальных нужд).
2-отношения личные неимущественные. Они делятся на:
а)личные отношения не связанные с имущественными, это такие отношения, в которых отсутствуют перемещение вещей в пространстве, оказание услуг, выполнение работ, а также передача иных материальных благ. Предметом таких правоотношений являются нематериальные блага (жизнь, здоровье, честь, деловая репутация).
б)личные отношения тесно связанные с имущественными. Это правоотношения ранее не имевшие экономического содержания, но в последующем, в силу закона, трансформировались в экономические.
Основными чертами гражданско-правового метода регулирования является:
1-равноправие сторон
2-правовая самостоятельность
3-дозволительный способ удовлетворения своих интересов, которые предусмотрен законом, т.е. приоритет имеют диспозитивные нормы.
Методом ГП является способ воздействия на участников правоотношения, а так же способа организации правовой связи между ними.
Гражданское право в системе права России. Отграничение гражданского права от других отраслей права.
Все отрасли права отличаются друг от друга по предмету и методу гражданско-правового регулирования и регулирования иных отраслей.
Предметом семейного права являются правоотношения, складывающиеся между супругами, как личного, так и имущественного характера, правоотношения между родителями и детьми.
Методом семейного права являются императивные нормы.
Земельное право. Предметом являются правоотношения по поводу предоставления и целевого использования земельных участков. Метод - императивный, т.к. один из субъектов наделен властными полномочиями.
Соотношение гражданского и административного права. Предметом административного права являются правоотношения, в которых один из субъектов выступает либо государственный орган, либо иной орган, наделенный властными полномочиями.
Принципы, функции и система отрасли гражданского права.
Под принципами понимаются основные начала, которые изначально сложились в обществе, а в последующем были или не были закреплены в законодательстве.
1.Принцип равноправия участников правоотношения означает, что в данном правоотношении субъекты имеют равные права и обязанности, если иное не предусмотрено законом.
2.Принцип свободы договора означает:
а) что субъекты вправе выбирать себе контрагента по своему усмотрению
б) субъекты данного правоотношения вправе заключать такой договор, который поименован законом либо не поименован законом, но и не противоречит закону.
в) стороны вправе указать в договоре такие условия, кот законом не предусмотрены, но и не противоречат закону.
г) стороны заключают такой договор, который содержит элементы нескольких поименованных договоров (смешанный договор).
3.Принцип неприкосновенности собственности означает, что никто не может лишить субъекта имущества, за исключением случаев, предусмотренных законом.
4.Принцип недопустимости самовольного вмешательства в частные дела означает, что никто, в том числе и государственные органы, органы МСУ не имеют права вмешиваться в дела субъектов.
5.Принцип восстановления и судебной защиты гражданских прав. Каждый субъект в случае нарушения его прав может их восстановить, защитить в следующем порядке:
1)судебный
2)административный
3)самозащита
Система ГП
В мире существует 2 системы гражданского права:
1-институционная
2-пандектная
1-рассматривает узкий круг вопросов, таких как субъекты, право собственности
2-строится по поводу общих вопросов – сначала (например, лица, право собственности, сделки и т.д.), затем - по поводу специальных вопросов (например, конкретные виды договоров, конкретные виды обязательств) Российское законодательство строится по пандектной системе. Поэтому ГК состоит из 4 частей.
1 часть рассматривает общие вопросы
Во 2 части кодекса рассматриваются отдельные виды договоров
Если имеется специальная и общая норма, сначала нужно ссылаться на специальную норму, а потом на общую, либо только на специальную. В случае отсутствия специальной нормы, применяется общая норма.
Структура ГК:
1 раздел - общая часть
2 раздел - вещное право
3 раздел - общая часть обязательственного права (1-3 разделы включены в 1 часть ГК)
4 раздел - особенная часть обязательственного права (входит во 2 часть ГК)
5 раздел - наследственное права
6 раздел - международное частное право (5-6 раздел включается в 3 часть ГК)
7 раздел - права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации ( 4 часть ГК)
Отрасль ГП делится на подотрасли (их 6)
Подотрасли делятся на институты
Каждая подотрасль имеет свой предмет и метод
Предметом подотрасли "право собственности" и другие вещные права являются отношения связанные с присвоением материальных благ. Методом является имущественная самостоятельность управомоченного лица.
Функции гражданского права:
регулятивная функция, направленная на создание нормальных условии для функционирования и развития экономики;
охранительная функция, направленная на защиту гражданских прав от нарушений. Охранительная функция гражданского права носит преимущественно компенсационный (восстановительный) характер.
Гражданское право как наука.
Понятие науки гражданского права. В отличие от отрасли гражданского права, регулирующей имущественно - стоимостные и личные неимущественные отношения, наука гражданского права (цивилистическая наука) изучает закономерности гражданско-правового регулирования общественных отношений. Результатом такого изучения является сформировавшееся учение о гражданском праве, состоящее из системы взаимосвязанных и взаимосогласованных понятий, взглядов, выводов, суждений, вдей, концепций и теорий. Предметом изучения гражданско-правовой науки являются, прежде всего, нормы гражданского права. Поэтому первоочередная задача науки гражданского права – всестороннее, тщательное и глубокое изучение содержания гражданско-правовых норм. Многочисленные исследования цивилистов в этой области во многом способствовали правильному и единообразному применению норм гражданского права правоприменительными органами.
Поскольку нормы гражданского права воплощены в многочисленных актах гражданского законодательства, последние также входят в предмет науки гражданского права. Цивилистическая наука, изучая гражданское законодательство, выявляет его систему, иерархию различного рода нормативных актов гражданского законодательства, их юридическую силу, определяет состояние гражданского законодательства, его соответствие потребностям развития нашего общества и определяет пути и способы его совершенствования.
Основные этапы развития науки гражданского права. Становление и развитие науки гражданского права в нашей стране началось еще в дореволюционной России. Бурное развитие товарно-денежных отношений в Российской империи послужило мощным толчком к развитию цивилистической мысли. Благодаря трудам таких российских цивилистов, как Д. И. Мейер, К, П. Победоносцев, Г. Ф. Шершеневич и других маститых ученых дореволюционной России, были теоретически обоснованы и разработаны практически все институты гражданского права. Высокий уровень развития гражданско-правовой науки в дореволюционной России подтверждается хотя бы фактом создания в 1905 г. двух проектов такого фундаментального и всеобъемлющего кодифицированного акта гражданского законодательства, как Гражданское уложение.
После социалистической революции в России взгляды ученых на гражданское право были подвергнуты пересмотру. В период от революции до перехода к новой экономической политике в нашей стране господствовало мнение о несовместимости товарно-денежных отношений с социализмом. В соответствии с этим широкое распространение получило мнение о необходимости развития прямого безэквивалент-ного распределения материальных благ, которое должно осуществляться вне какого-либо гражданского права. Поэтому относящиеся к этому периоду научные работы сводились в основном к критике буржуазного гражданского права и разоблачению его эксплуататорского характера.
С переходом к новой экономической политике, когда очевидной стала необходимость признания товарно-денежных отношений и в условиях строительства социалистического общества, взгляды на роль гражданского права в социалистическом обществе резко изменились. Ученые вновь обратились к выработанным и отшлифованным тысячелетиями институтам гражданского права. Результатом научных разработок и в то же самое время мощным толчком к дальнейшему развитию цивилистической науки в нашей стране послужило принятие в 1922 г. Гражданского кодекса РСФСР (далее-ГК 1922 г.). В этот период широкое распространение получила так называемая меновая концепция, в соответствии с которой гражданское право трактовалось как форма опосредования частнособственнических, товарных отношений. Поскольку в тот период были сильны тенденции отрицания всего буржуазного в социалистическом обществе, то и само название «гражданское право» в раде случаев заменялось на термин «хозяйственное право», которое в тот период по своей сущности ничем не отличалось от гражданского права.
Ввиду многоукладности экономики нашей страны в рассматриваемый период достаточно широкое распространение получила теория двухсекторного права. Сторонники этой теории полагали, что наличие частного сектора в экономике страны обусловливает существование гражданского права, а наличие социалистического сектора – хозяйствснйого права. Последнее, по их мнению, должно регулировать отношения внутри обобществленного сектора народного хозяйства, которые утратили товарный характер и поэтому должны регулироваться в порядке плановости и подчиненности.
Наряду с теорией двухсекторного права в этот же период появилась тория единого хозяйственного права. Авторы этой теории полагали, что подобно тому, как многоукладность в экономике не ведет к многоукладности в государстве, так и не мажет она привести и к многоукладности в праве. По их мнению, все имущественные отношения, независимо от того, в каком секторе народного хозяйства они возникают, а также отношения по управлению народным хозяйством должны регулироваться единым хозяйственным правом. Основанием становления этой теории послужил взятый в этот период курс на преодоление многоукладности в экономике за счет расширения социалистического сектора и вытеснения частного. В 1936–1938 гг. теория единого хозяйственного права была объявлена вредительской со всеми вытекающими в тот трагический период развития нашей страны последствиями.
С утверждением в нашей стране плановой экономики, лежащей в основе командно-административной системы, начался новый этап в развитии цивилистической науки. Проводимые в этот период научные исследования были сориентированы на потребности развития плановой экономики. Наибольший интерес у исследователей в этот период вызывают вопросы, связанные с правом государственной социалистической собственности, плановыми договорами и вытекающими из них хозяйственными обязательствами, юридической личностью социалистических организаций и т. д. Большое внимание уделялось проблемам системы права, предмета и метода гражданского права. Во второй половине 50-х годов возрождается введя хозяйственного права, сторонники которой пытаются обосновать существование наряду с гражданским другой самостоятельной отрасли – хозяйственного права. По мнению сторонников данной теории, имущественные отношения с участием граждан должны регулироваться гражданским правом, а отношения между социалистическими организациями, возникающие в связи с организацией и осуществлением их хозяйственной деятельности, – хозяйственным правом. В соответствии с этим предлагалось наряду с Основами гражданского законодательства и Гражданским кодексом принять Основы хозяйственного законодательства или Хозяйственный кодекс. Основным недостатком этой теории было то, что она вела к отрыву правового регулирования товарно-денежных отношений, складывающихся между организациями, от остальных товарно-денежных отношений и слиянию их правового регулирования с правовым регулированием совершенно иных по своей природе отношений по управлению хозяйственной деятельностью социалистических организаций. Законодатель не воспринял идею хозяйственного права, и проведенная в 1961–1965 гг. кодификация гражданского законодательства законодательно закрепила теоретические разработки сторонников единого гражданского права о необходимости единого правового регулирования всех имущественных отношений, независимо от их субъектного состава и сферы функционирования. В 1961 г. были приняты Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, а в 1964 г. – Гражданский кодекс РСФСР.
Основы гражданского законодательства 1961 г. и ГК 1964 г. законодательно закрепили сложившуюся в нашей стране плановую экономику и во многом предопределили дальнейшее направление развития отечественной цивилистической мысли. Проводившиеся в последующий период научные исследования в значительной мере были ориентированы на разработку таких юридических конструкций, которые позволяют обеспечивать плановое воздействие на товарно-денежные отношения, складывающиеся в нашей стране. Неэффективность плановой экономики во многом предопределила и недостатки теоретических концепций, разработанных на ее основе. Так, выяснилось, что теория сложного юридического состава, включающего в себя план и заключенный на его основе договор, не только не позволяет сочетать интересы всего народного хозяйства в целом с интересами отдельных участников гражданского оборота, как это предполагалось раньше, но и не позволяет использовать все преимущества такого уникального правового инструментария, как договор. Вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов и достижения цивилистической науки в этот период, в течение которого продолжалась интенсивная работа цивилистов во всех сферах и институтах гражданского права. Результаты этой работы нашли отражение в многочисленных научных и учебных публикациях. Доказательством плодотворности результатов проведенных в этот период исследований является то обстоятельство, что с переходом к рыночной экономике цивилисты в кратчайшие сроки разработали такие фундаментальные кодифицированные нормативные акты, рассчитанные на рыночную экономику, как Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г., часть первую (1994 г.) и часть вторую (1995 г.) Гражданского кодекса Российской Федерации 1994 г. Обусловлено это тем, что, несмотря на плановую оболочку, разрабатываемые в рассматриваемый период гражданско-правовые формы были сориентированы на товарно-денежные отношения, существование которых в нашей стране сторонниками цивилистической концепции никогда не отрицалось. После снятия с этак гражданско-правовых форм командно-административного налета их содержание оказалось вполне пригодным для опосредования современных рыночных отношений.
Вместе с тем переход от плановой к рыночной экономике явился поворотным пунктом в развитии цивилистической мысли в нашей стране. Пересмотру подверглись многие теоретические концепции, разработанные на базе плановой экономики. Ушли в прошлое теория единства государственной социалистической собственности, хозяйственного договора и хозяйственного обязательства, такие научные понятия, как право личной собственности и нетрудовой доход и т. п. Внимание ученых стали привлекать такие ранее забытые институты гражданского права, как частная собственность, приватизация, интеллектуальная собственность, хозяйственные общества и товарищества, ценные бумаги и биржевые сделки, сделки с недвижимостью, сервитуты и другие вещные права и т. п.
Понятие и виды источников гражданского права.
ГП как отрасль имеет внешнюю и внутреннюю формы выражения. Внутренняя форма проявляется в системе построения норм ГП по подотраслям, институтам, субинститутам.
Внешняя струткура проявляется в способе установления правовых норм, т.е. в каком источнике закреплена та или иная норма. По общему правилу, эти источники имеют письменное выражение. Внешняя форма не зависимо от того в письменной или в устной форме закреплена норма права называется источниками ГП.
Источники ГП классифицируются по юридической силе:
1-международные нормативные акты которые ратифицированы в РФ ( конвенция ООН о правах ребенка)
2-ФКЗ:
а-конституция РФ;
б-иные ФКЗ (о суд системе в РФ)
3-ФЗ:
а-ГК;
б-иные кодексы, содержащие нормы ГП (воздушный кодекс, устав железнодорожного транспорта РФ);
в-иные ФЗ (закон о защите прав потребителя)
4-Подзаконные НА (указы президента РФ, постановления правительства РФ, акты палат Федерального Собрания). Подзаконные НА не создают нормы права, однако они являются основанием для принятия соответствующих государственными органами специальных НА.
5-Ведомственные НА, т.е. акты издаваемые соответствующими государственными органами
6-акты издаваемые субъектами РФ, органами МСУ (данные НА распространяются только на данный субъект)7-НА СССР и союзных республик, кот не утратили силу.
8-обычаи делового оборота (ст 5 ГК) Они не закреплены в письменной форме, но применяются в случае и при наличии одновременно следующих условий:
-они применяются в хозяйственной деятельности, предпринимательской деятельности
-они имеют широкое применение, поэтому охватывают тер все страны, или определенной ее части.
9-Институт аналогии:
а) аналогия закона, применяется в том случае, если в одном законе регулирующем гражданские правоотношения отсутствует необходимая норма права, поэтому из иного НА, который регулирует сходные правоотношения берется аналогичная норма права.
б) аналогия права применяется в тех случаях, когда отсутствует норма права на основании которой можно было бы разрешить правоотношение, поэтому применяется принципы добросовестности, разумности.
10-локальные НА, т.е. акты, создаваемые конкретными юр лицами, предпринимателями и распространяющиеся только на субъектов или некоторых субъектов, которые работают в этом юр лице или его предприниматель.
Аналогия закона, аналогия права. Обычаи делового оборота. Значение актов высших судебных органов и судебной практики.
В гражданском праве применяется аналогия закона и аналогия права (Статья 6 ГК РФ):
1. В случаях, когда гражданские отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).
2. При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости.
Аналогия закона — это применение к отношениям, прямо не урегулированным законодательством, соглашением сторон или обычаями делового оборота, норм, регулирующих сходные отношения. При отсутствии таких норм права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия нрава).
В случаях возникновения определённых отношений, которые прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон, и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). Аналогия закона применяется при условии, что существующий в законодательстве пробел не может быть восполнен с помощью предусмотренных законом средств, в том числе с помощью обычаев делового оборота. Кроме того, применение закона по аналогии к регулируемым отношениям не должно противоречить их существу. Не является аналогией закона содержащаяся в норме закона отсылка другой норме.
При отсутствии сходного правового регулирования для конкретного отношения может использоваться аналогия права. Суть аналогии права состоит в том, что права и обязанности сторон в возникшем правоотношении будут определяться исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости.
Судебный прецедент не признается источником гражданского права, поскольку судебные учреждения относятся к числу правоприменительных, а не законодательных органов, и поэтому принятые ими решения и разъяснения не являются нормами права. Они считаются лишь актами при­менения права, носят прецедентный характер, относятся к конкретному делу в отношении его участников, а не для всех субъектов предпринимательской деятельности. Хотя до настоящего времени данный вопрос является спорным. В зарубежных правовых системах англо-американского права судебный прецедент является источников права и не только гражданского.
Под судебной и арбитражной практикой понимают:
• решения и определения «низовых судов» общей компетенции и арбитражных судов;
• постановления Пленумов Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ.
Значение судебной практики:
- решения низовых и арбитражных судов обязательны лишь для участвующих в конкретном деле сторон;
- постановления Судебных пленумов и Арбитражного суда обязательны для соответствующих органов суда и Арбитражного суда.
Возникающие между субъектами гражданского права споры разрешаются судами общей юрисдикции (споры с участием граждан) и арбитражными судами (споры предпринимателей). Правовая природа таких споров может быть связана с различными факторами в имущественном обороте: неодинаковое понимание субъектами своих прав и обязанностей, недостатки в изложении правовой нормы, пробелы в праве и др.
В современных условиях гражданское законодательство не в полной мере учитывает особенности рыночных отношений и имеет пробелы. Из-за имеющихся в законодательстве пробелов в процессе применения правовых норм суд (конституционный, общей юрисдикции и арбитражный) для урегулирования возникающих споров бывают вынуждены в некоторых случаях выходить за формальные рамки действующего гражданского и иного законодательства, не дожидаясь внесения в него изменений.
В таких случаях разъяснения Пленумов высших судебных и арбитражных органов по применению законодательства могут приобретать и фактически приобретают характер дополнительного источника гражданского права.
Высшие органы этих судебных систем — Пленумы — наделены правом давать нижестоящим судам руководящие разъяснения о правильном применении норм действующего законодательства, которые имеют форму постановлений.
Со ссылкой на этот практический опыт в юридической литературе было высказано мнение о том, что решения судов, формулируемые в общей форме в постановлениях их высших органов по разъяснению норм законодательства, имеют нормативный характер. В дальнейшем было предложено именовать их правоположениями. По существу, это является признанием за постановлениями высших судебных органов свойств дополнительного источника гражданского права (как и других отраслей российского права).
Правовое значение таких разъяснений в нормах действующего законодательства не определено. Они отражают практику применения высшими судебными инстанциями норм гражданского законодательства, и их следует считать актами судебного толкования норм права.
Однако, они должны учитываться при совершении гражданско-правовых сделок и разрешении возникающих имущественных споров. По своему содержанию эти акты выходят за рамки толкования норм гражданского права и имеют более широкое нормативное значение.
Сами участники гражданского оборота начинают на практике руководствуются (т.е. определяют для себя права и обязанности с учетом судебных решений и разъяснений), с тем, чтобы в дальнейшем не стать правонарушителем. Этого как раз и помогает избежать не сама правовая норма (иногда отсутствующая вообще), а разъяснение и решение суда. Эти судебные акты дают материал для правильного понимания и применения действующих правовых норм и устраняют пробелы в праве. Решения, выносимые судами по конкретным гражданско-правовым спорам и разъяснения судов, таким образом, могут считаться производным и дополнительными источником права.
Понятие, элементы и особенности гражданского правоотношения.
Отраслевые правоотношения выступают разновидностью общих правоотношений и регулируются нормами конкретной отрасли права.
В связи с чем, гражданское правоотношение-это разновидность общественного отношения заключающееся во взаимодействии имущественно и организационно обособленных субъектов имущественных и неимущественных отношений, наделенных субъективными гражданскими правами и юр обязанностями, предусмотренными законодателем в гипотезе правовой нормы и представляющее собой единство материально (экономического)содержания и юр (идеологической) формы.
Характерные признаки правоотношений
Общие признаки правоотношений Специфические признаки гражданских правоотношений
1.ПО это всегда общественные отношения 1.Возникают в результате регулирования законодателем имущественных и неимущественных отношений, составляющих предмет гражданского права
2.ПО возникают, изменяются или прекращаются на основе правовых норм 2.Регулирование ГПО преимущественно осуществляется диспозитивным методом, предоставляющий самим участникам возможность самостоятельно по взаимному согласованию определять варианты поведения во взаимоотношениях друг с другом и только при недостижении такого соглашения выполнять вариант установленный законом
3.Участники ПО связаны с субъективными правами и обязанностями 3. Субъекты ГПО обособлены друг от друга как в имущественном так и в организационном плане, они самостоятельны независимы и соотносятся как равные
4.ПО носят сознательно-волевой характер 4.Основанием возникновения ГПО выступ специально присущие исключительно ГП юр факты-сделки
5.ПО охраняются государством 5.В случае нарушения субъектами гражданского прав используется мера ответственности, обладающая главным образом имущественным характером
6.Они отличаются индивидуализированностьюСтруктура гражданского правоотношения:
субъекты правоотношения;
объекты правоотношения;
содержание правоотношения.
Субъекты гражданского правоотношения — это лица, обладающие гражданскими правами и несущие гражданские обязанности в связи с участием в конкретном гражданском правоотношении. Ими могут быть любые субъекты гражданского права: физические лица; юридические лица; РФ, субъекты РФ, муниципальные образования.
Участник гражданского правоотношения, наделенный правом, называется управомоченным лицом (кредитором), а участник, несущий обязанности, — обязанным лицом (должником).
Обычно каждый участник гражданского правоотношения является одновременно и должником и кредитором (например, продавец по договору купли-продажи несет обязанность по передаче веши и в то же время имеет право на получение платы за нее).
Объект гражданского правоотношения — то благо (материальное или нематериальное), по поводу которого возникает правоотношение и в отношении которого участники правоотношения обладают правами и обязанностями. К объектам гражданских правоотношений относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
Содержание гражданского правоотношения — это субъективные гражданские права и обязанности субъектов гражданского правоотношения. Субъективные права и обязанности тесно связаны между собой, и каждому субъективному праву одного лица соответствует определенная субъективная обязанность другого лица. Так, в договоре займа праву заимодавца получить назад данные в заем деньги соответствует обязанность заемщика вернуть долг.
Виды гражданских правоотношений.
Классификация ГПО:
1.По особенностям характера взаимосвязи управомоченного и обязанного субъекта различают:
а)абсолютные правоотношения (отношения, возникающие в сфере права собственности и ограниченных вещных прав) когда управомоченному лицу противостоит неопределенное число обязанных лиц
б)относительные правоотношения (обязательственные) В КОТОРЫХ УПРАВОМОЧЕННОМУ ЛИЦУ ПРОТИВОСТОИТ СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННОЕ ОБЯЗАННОЕ ЛИЦО(любой из договоров)
2.По особенностям объекта разделяются правоотношения имущественного и неимущественного характера.
Имущественные отношения имеют экономическое содержание, а их объектами выступают: имущества, его принадлежность, переход; действия возмездного характера
Объектами личных неимущественных прав выступают: нематериальные блага и неимущественные права (право автора на имя, честь, достоинство, деловая репутация)
3.По способу удовлетворения интересов управомоченного лица разграничиваются:
а)вещные правоотношения, которые фиксируют статику имущественного положения субъектов, закрепляя возможность непосредственного воздействия на вещь и право на ее охрану от посягательств 3х лиц.
К вещным правам относятся: 1-право собственности 2-ограниченные вещные права: право постоянного бессрочного пользования, сервитут...
б)Обязательственные правоотношения, которые опосредуют динамику имущественных отношений (договорные отношения, в которых управомоченный субъект (кредитор) обладает лишь правом требовать от обязанного лица (должник) передачи имущества, выполнения работ или оказание услуг.
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы.
Любые правоотношения могут возникать и функционировать лишь при определенных предпосылках. В науке их принято делить на:
1.материальные: наличие не менее 2 субъектов, разного рода интересы и потребности субъектов
2.юр предпосылки (специальные): нормы права, правосубъектность лица, юридический факт. Только при наличии всех перечисленных юрид предпосылок возможно возникновение правоотношения.
Юридические факты
это обстоятельство, с которыми правовые нормы связывают возникновение, изменение или прекращен правоотношений.
Классификация:
1.по характеру наступающих последствий: правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие и смешанные
2.по продолжительности действия: кратковременные и длящиеся
3.по волевому признаку: события и действия
Действия: 1.противоправные(дисциплинарные проступки, административные и гражданские правонарушения, уголовные преступления)
2.правомерные действия ( юридические акты (юр действия), которые пораждают соответствующие юр последствия, а главное совершаются с намерением породить также последствия (ст. 153ГК). Среди них выделяют административные акты, суд акты и сделки; юр поступки это такие правомерные действия, которые специально не направлены на достижения какого либо результата (находка или клад ст. 227ГК, ст. 233ГК))4.в зависимости от количества юр значимых условий необходимых для возникновения правоотношения имеют место: простые юр факты и сложные юр факты (юр составы). Ст. 8 ГК содержит перечень юр фактов-оснований возникновения гражданских прав и обязанностей, однако перечень включает лишь наиболее часто встречающиеся или повторяющиеся, поэтому кодекс допускает возможность возникновения гражданских прав и обязанностей из юр фактов хотя и не предусмотренных правовыми актами но соответствующих общим началам и смыслу гражданского законодательства(принцип свободы договора, равенства сторон, и т.д.)
1.Важнейшим основанием возникновения гражданских правоотношений служат договоры и иные сделки
2.В качестве другого часто встречающегося основания возникновения гражданского правоотношения могут быть названы акты государственных органов и органов МСУ (ст.23ГК, 114)
3.действующий ГК предоставил суду широкие права при защите нарушенных субъективных гражданских прав ,а так же возможность изменения или прекращения уже возникших прав и обязанностей путем вынесения судебного решения( ст. 27,225,445,446 ГК)
4.Создание произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности также являются основанием возник гражданских прав и обязанностей.
5.причинение вреда другому лицу и неосновательное обогащение (внедоговорные обязательства) - основания возникновения ГПО (гл 59, 60 ГК)
6.Приобретение имущества по иным основаниям (кроме договора, сделки) предусмотренным гражданским законодательством (приобретение прав собственности на имущество в силу приобретательной давности (ст234)7.субъективные гражданские права и обязанности могут возникнуть так же вследствии иных действий гражданских лиц и юр лиц.
Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав.
Надлежащая реальная возможность осуществлять гражданские права и исполнять обязанности - одно из актуальных направлений реализации правовой политики государства. Правовая политика в рассматриваемой сфере представляет собой законодательно установленную, основанную на Конституции РФ и национальной юридической доктрине, системную, последовательную и стабильную деятельность государственных и муниципальных органов по формированию эффективного механизма осуществления и защиты гражданских прав и исполнения обязанностей. Одна из основных целей российской государственной политики - обеспечить с помощью последовательно организованных юридических средств реальную гарантированную возможность осуществления и защиты субъективных гражданских прав и законных интересов, создание целостной системы правового регулирования этих отношений.
В связи с этим для достижения практического результата актуальным является совершенствование системы правовых средств и правовых связей, которые бы обеспечили эффективное осуществление гражданских прав (защиту прав) и исполнение обязанностей в новых социально-экономических условиях, условиях рыночного хозяйствования.
Осуществление субъективных гражданских прав и исполнение обязанностей проявляются как:
а) деяние - определенное поведение субъекта (действия или бездействие) в конкретном и определенном состоянии общественных отношений, жизненных реалий, направленное на достижение желаемого юридического (формального) и фактического результата;
б) заложенный в праве (обязанности) итог деятельности, т.е. достижение юридической (правовой) цели1.
Граждане и юр.л наиболее часто распоряжаются принадлежащими им правами путём их осуществления. Осуществлению гражданских прав посвящена ст. 9 ГК РФ.
Согласно указанной статье граждане и юр/л по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. Например, совершили вы сделку в устной форме, дали в долг соседу сумму не превышающую 10 МРОТ. Можете как потребовать возврата долга в срок, как и сложить долг с должника (освободить от уплаты), как и передать своё право требования другому лицу.
Однако отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом. Не пользуетесь вы своим земельным участком, купленным вами 10 лет назад, ничего не строите, траву-бурьян не косите и т.д., это не влечёт прекращение вашего права собственности на этот земельный участок.
Что касается прав, которые возникнут у субъекта в будущем, то здесь необходимо учитывать положения п. 3 ст. 22 ГК о том, что по общему правилу отказ либо ограничение от правоспособности или дееспособности – ничтожен.
Осуществление права – реализация тех возможностей, которые предоставляются законом или договором обладателю субъективного права. Поэтому, как указывает проф. Сергеев А.П., осуществить субъективное гражданское право – значит реально воспользоваться той юридической свободой, которая гарантирована субъекту государством.
Гражданские права можно осуществлять различными способами.
Способы осуществления гражданских прав:
Посредством собственных юридически значимых активных действий управомоченных лиц. Например, собственник жилого помещения может сам пользоваться квартирой, может сдать её в аренду, может продать, завещать, подарить и т.д., в общем он сам реализует право на активные действия, с помощью которых удовлетворяются его интересы. А что значит управомоченных лиц в данном случае? Заключили договор купли, кто может сдавать, завещать и продавать квартиру?
Посредством требования соответствующего поведения обязанных лиц (это право весьма тесно связано с первым, и осуществляются они по общему правилу вместе, т.е. совершения собственных действий управомоченным лицом с возможностью требовать исполнения или соблюдения юридических обязанностей другими лицами)
От чего зависит выбор способа осуществления права?
Выбор способа осуществления права зависит от:
усмотрения субъекта;
конкретного содержания субъективного права, которое, в свою очередь, определяется его назначением, т.е. теми целями, для достижения которых оно и предоставляется управомоченному лицу. например, право собственника призвано обеспечить владение, пользование и распоряжение имуществом самим собственником, поэтому ему предоставляется возможность требовать от всех третьих лиц воздержания от каких бы то ни было действий в отношении его имущества.
от характера субъективного права (право на принятие наследства или право нанимателя по договору жилищного найма)
Исполнение обязанностей.
Осуществление субъективных прав находится в неразрывной связи с исполнением обязанностей. Осуществлению прав практически всегда корреспондирует исполнение обязанностей.
Гражданско-правовая обязанность - мера должного поведения обязанного лица, которой оно должно следовать в соответствии с требованиями управомоченного субъекта в целях удовлетворения его интересов.
Гражданско-правовые обязанности имеют неодинаковое содержание в зависимости от того, абсолютные или относительные правоотношения имеют место.
В абсолютных правоотношениях - носят пассивный характер, в форме воздержания от действий, препятствующих управомоченному лицу совершать дозволенные ему активные действия по удовлетворению своих интересов.
В относительных - в форме положительных действий, совершение которых обеспечивает удовлетворение интересов управомоченного лица.
Пределы осуществления гражданских прав. (ст. 10 ГК РФ)
При рассмотрении вопроса, связанного с осуществлением гражданских прав, вы уяснили, что ГК закрепляет принцип свободной реализации принадлежащих гражданам и юридическим лицам субъективных прав. Однако действующее законодательство одновременно предъявляет определенные требования, которые должны соблюдаться при их осуществлении. Содержание этих требований является различным, так как зависит от характера и назначения конкретных субъективных прав. Некоторые пределы закреплены в ст. 10 ГК, некоторые исходят из общего смысла гражданского законодательства.
1. Осуществление гражданских прав не должно нарушать прав и охраняемых законом интересов других лиц. Иными словами, гражданские права одного субъекта кончаются там, где начинаются права другого субъекта.
2. Граждане и юридические лица должны действовать разумно и добросовестно (ст. 157, 220, 234 ГК), соблюдать основы нравственности (ст. 169 ГК) и другие принятые в обществе нормы (ст. 241 ГК).
3. Гражданские права должны осуществляться в соответствии с их назначением. Назначение права - это та цель, для достижения которой данное право предоставлено субъекту. Назначение субъективных прав либо прямо определяется гражданским законодательством, либо устанавливается самими участниками гражданских правоотношений в их договоре, либо вытекает из существа данного права. Так, жилые помещения необходимо использовать исключительно для проживания. Поэтому, если жилое помещение самовольно используется для других целей, например, корейцы у вас наладили в ванной заготовку корейской морковки и в комнатах - цех по производству пуховиков, то это будет означать, что право осуществляется в противоречии с его конкретным назначением. Гражданские права, осуществляемые в противоречии с их назначением, не пользуются правовой охраной (п. 2 ст. 10 ГК РФ).
4. Правомерность реализации права может зависеть от объема право-, дееспособности участников гражданских правоотношений, в частности от характера специальной правоспособности юридического лица, от установленного законом или договором срока реализации права, от наличия или отсутствия определенных условий и т. п.
5. Некоторые ограничения вводятся законодателем с целью недопущения монополистической деятельности. Так, хозяйствующим субъектам, занимающим на рынке производимых ими товаров (услуг) доминирующее положение, запрещается злоупотреблять этим обстоятельством.
И не допускается осуществление гражданских прав и в рамках заключенных соглашений конкурирующих хозяйствующих субъектов относительно установления (поддержания) цен (тарифов), скидок, надбавок, наценок, раздела рынка по территориальному или иному признаку, устранения с него других предпринимателей и т.д.
Понятие, способы и порядок защиты гражданских прав.
Способы защиты гражданских прав представляют собой исчерпывающе предусмотренные ГК РФ или иными федеральными законами действия, последовательно осуществляемые управомоченными лицами или органами государственной власти, направленные на пресечение правонарушения и (или) восстановление нарушенного гражданского права5.
В зависимости от формы защиты данные действия осуществляются непосредственно лицом, чье право нарушено, или уполномоченным органом государственной власти. Например, способ защиты гражданских прав, предусмотренный ст. 13 ГК РФ, может быть реализован только в судебной форме (согласно ст. ст. 12, 13 ГК РФ).
Способы самозащиты предусмотрены ст. 12 ГК РФ. Перечень не исчерпывающий, перечислены наиболее распространённые в судебной и хозяйственной практике.
Для защиты гражданских прав возможно использовать один из перечисленных в статье способов (например, возмещение убытков) либо несколько способов (признание права на вещь и присуждение к ее возврату в натуре; возмещение убытков и взыскание неустойки; признание акта органа государственного органа недействительным и возмещение убытков, причиненных изданием этого акта, и т.п.).
Признанием прав снимается сомнение в принадлежности права тому или иному лицу. Например, признав гражданина автором литературного или иного произведения, суд устраняет возможность присвоения этого права другим лицом. В практике нередки случаи, когда несколько юридических лиц считают себя собственниками одного и того же нежилого помещения. Признанием вступившим в законную силу решения суда о праве собственности за кем-либо из этих юридических лиц исключается дальнейшее судебное оспаривание права.
Признание прав как способ защиты может применяться в сочетании с другими способами, например признание права и восстановление положения, существовавшего до нарушения права, а также пресечение действий, нарушающих право. В практике нередки случаи, когда одно лицо незаконно занимает помещение, принадлежащее другому лицу, и препятствует его владельцу пользоваться этим помещением. Признав право истца, суд может обязать незаконно занявшего помещение освободить его и устранить все препятствия, мешающие законному владельцу пользоваться помещением, например снять охрану помещения.
Важным способом, обеспечивающим защиту гражданских прав, является признание оспоримых сделок недействительными и применение последствий недействительности как таких сделок, так и сделок ничтожных. Ничтожная сделка в отличие от оспоримой не требует обязательного признания судом ее ничтожности (ст. ст. 166, 168 - 172 ГК). Вместе с тем ВС РФ и ВАС РФ разъяснили, что допускается предъявление иска не только о применении последствий недействительности ничтожной сделки, но и о признании ее недействительной, так как ГК такую возможность не исключает. При удовлетворении иска в мотивировочной части решения суда о признании сделки недействительной должно быть указано, что сделка является ничтожной. В этом случае последствия недействительности ничтожной сделки применяются судом по требованию любого заинтересованного лица либо по собственной инициативе (п. 32 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ N 6/8).
Присуждением к исполнению обязанности в натуре должник понуждается выполнить возложенную на него договором или законом обязанность, например предоставить под погрузку груза транспортные средства; передать в пользование предусмотренное договором аренды помещение; выдать предусмотренные договором кредитования денежные средства; поставить в соответствии с договором поставки товары и т.п.
Пленум ВС РФ в Постановлении N 7 указал на необходимость обязывать продавца (изготовителя, исполнителя) исполнить возложенную на него обязанность перед потребителем независимо от взыскания неустойки и убытков.
Взыскание неустойки как мера защиты гражданских прав применяется, если неустойка предусмотрена соглашением сторон или законом.
Компенсация морального вреда установлена для защиты нематериальных благ (личных неимущественных прав) граждан (ст. ст. 151 - 152 ГК) и в других предусмотренных законом случаях (ст. ст. 1099 - 1101 ГК). Юридическое лицо вправе воспользоваться данным способом для опровержения сведений, порочащих его деловую репутацию (п. 7 ст. 152 ГК)6.
Прекращение или изменение правоотношений применяется для защиты гражданских прав по основаниям и в порядке, предусмотренным соглашением сторон (договором) или законом (см. ст. ст. 450 - 453, 407 - 419 ГК).
В статье 12 ГК РФ не назван такой способ защиты, как установление правоотношений. Однако в тех случаях, когда закон обязывает юридические лица или граждан вступить в правоотношение, право требовать заключения соответствующих договоров защищается судом. Например, обязанность заключить договор предусмотрена в п. 5 ст. 8 Закона о закупках, в п. 5 ст. 5 Закона о поставках. ВАС РФ считает подведомственными арбитражному суду споры о понуждении арендодателя возобновить договор аренды с арендатором, добросовестно выполняющим свои обязательства по договору7. Установление правоотношений как способ защиты следует относить к иным допускаемым статьей способам защиты.
Одним из перечисленных в этой статье способов защиты гражданских прав является неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону. Этот способ давно применяется в арбитражной судебной практике. В ст. 13 АПК предусмотрено правило, в силу которого арбитражный суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа закону, в том числе издание его с превышением полномочий, принимает решение в соответствии с законом.
В статье 12 ГК РФ не упоминаются иные органы, акты которых могут противоречить закону. Например, акты, принимаемые органами управления хозяйственных обществ, производственных кооперативов, некоммерческих организаций, общественных объединений, также могут признаваться недействительными арбитражным судом.
Самозащита гражданских прав.
Самозащита впервые выделена в новом ГК (ст. 14) как особый способ защиты гражданских прав. Однако отдельные случаи самозащиты предусматривались и в ранее действовавшем гражданском законодательстве.
В частности, как устанавливалось в ст. 448 ГК 1964 года, «не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее предел». Статья 449 того же Кодекса указывает, что «вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, должен быть возмещен лицом, причинившим его». Одновременно предусмотрено: «Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего вред».
Статья 14 ГК значительно расширяет возможности для правомерной самозащиты. Из нее вытекает, что для освобождения от ответственности за причинение вреда при самозащите достаточно соблюдения трех условий.
Во-первых, лицо, самостоятельно защищающее свое право, является бесспорным его обладателем.
Во-вторых, избранный лицом способ защиты должен быть соразмерен нарушению.
В-третьих, способ самозащиты не может выходить за пределы действий, необходимых для его применения. Отсутствие хотя бы одного из этих условий порождает у лица, против которого применяется самозащита, право на возмещение причиненных убытков.
Всем перечисленным признакам отвечает, в частности, один из выделенных ГК способов обеспечения обязательств – «удержание». Смысл удержания состоит в том, что кредитор, у которого оказалась вещь, подлежащая передаче должнику или указанному им лицу, имеет право в случаях, если должник не выполнил свое обязательство по оплате этой вещи или не возместил кредитору связанные с нею издержки и убытки, удерживать эту вещь. К такого рода самозащите может прибегнуть комиссионер, которому комитент не платит комиссионное вознаграждение, в отношении вещи, полученной комиссионером от третьего лица для комитента. Другой пример - удержание хранителем переданной ему вещи до уплаты причитающегося вознаграждения.
Правоспособность гражданина.
Субъекты это физические лица независимо от дееспособности. РФ, Муниципальное образование, юр лица РФ а также иностранных государств. Для участия в гражданских правоотношениях граждане должны быть правоспособными, а юр лица правосубъектными. Согласно ст. 17 ГК под правоспособностью понимается способность иметь гражданские права и нести обязанности. Она возникает с момента рождения и прекращается биологической или юридической смертью. Юр смерть-смерть, признаваемая в судебном порядке.
Правосубъектность юр лиц означает, что они в установленном законом порядке, зарегистрированный в качестве таковых в Государственном реестре юр лиц.
Содержание правоспособности означает, что можно иметь любое имущество на праве собственности, за исключением имущества изъятого из гражданского оборота. Можно совершать не запрещенные законом гражданско - правовые сделки, заниматься предпринимательской деятельностью, осуществлять личные неимущественные права. Например, быть автором произведения. Для участия в гражданском обороте, гражданину присваивается имя, состоящее из фамилии и, собственно, имени. Имя регистрируется в органах ЗАГСа.
Дееспособность гражданина и ее виды. Эмансипация.
Дееспособностью обладают граждане. Это способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя обязанности и исполнять их. Полная дееспособность возникает в 18 лет.
Виды дееспособности:
1.Полная дееспособность, т.е. достижение 18 лет (совершеннолетие), но понятие совершеннолетие и дееспособность не совпадают. Никто не может быть ограничен или лишен дееспособности, за исключением, установленным законом. Гражданин также не может отказаться от дееспособности.
Гражданин может стать дееспособным до достижения 18 лет:
а)вступление в зарегистрированный брак. брачный возраст составляет 18, но м.б. снижен на 2 года-до16 лет, а в соответствии с традициями народов РФ м.б. снижен и до 14 лет. Если брак признается недействительным, а случаи эти указаны в семейном кодексе, то гражданин восстанавливается в своем первоначальном статусе. Если брак расторгается по решению суда или в органах ЗАГСа, гражданин сохраняет свой статус.
б)эмансипация. Что бы стать эмансипированным, необходимо несколько юр фактов:
-достижение 16 лет
-работа по трудовому договору или контракту, либо занятие предпринимательской деятельностью
-согласие на такую работу родителей или лиц, заменяющих их
-решение органа опеки и попечительства
В случае отсутствия согласия родителей и/или органа опеки и попечительства необходимо решение суда. С момента признания гражданина дееспособным он отвечает сампо всем обязательствам.
2.Не полностью дееспособные - это граждане в возрасте от 14 до 18 лет. Гражданско - правовую ответственность они несут самостоятельно, однако при отсутствии у них средств или недостаточности, родители несут субсидиарную (дополнительную) ответственность. При отсутствии родителей - к лицам, замещающим их, относятся: усыновители, попечители м.б.: дееспособные граждане либо соответствующие учреждения, например, детский дом и т.д.Крупные сделки данный гражданин совершает только с письменного согласия родителей и лиц их заменяющих. Если изначально такого согласия не было, но оно дано было позже, сделка будет считаться действительной.
Мелкие бытовые сделки такой гражданин совершает самостоятельно. По достижении им 16 лет он может вступать в потребительские кооперативы, например жилищный, гаражный, садово-дачный кооператив и т.д. Он может подрабатывать.
3.Малолетние - это граждане в возрасте от 6 до 14 лет. Они самостоятельно совершают мелкие бытовые сделки. Крупные сделки в их интересах совершают родители, усыновители либо опекуны: бабушки, дедушки, детский дом. Гражданско - правовую ответственность за малолетних несут родители или соответствующие представители.
4.Недееспособные:
1)лица до 6 лет
2)лица, достигшие 18 лет, но по решению суда признаны не дееспособными в связи с постоянным психическим заболеванием.
Над данными гражданами учреждается опека. Крупные и мелкие бытовые сделки и все юридически значимые действия в интересах этих граждан совершают соответствующие представители, а так же несут гражданско - правовую ответственность.
Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным.
Ограниченная дееспособность. Для признания ограничено дееспособным необходимо несколько юр фактов одновременно:
-достижение 18 лет ( либо вступление в брак либо признание эмансипированным)
-наличие семьи (юр семья – наличие брака) совместно проживающих всех членов семьи и ведении общего хозяйства
-постоянное злоупотребление алкогольными напитками или наркотическими средствами
-не имеет значение, существует ли заработок либо иные доходы у остальных членов семьи
Решение суда об ограничении гражданина дееспособности является основанием для учреждения над ним попечительства. Мелкие бытовые сделки совершает самостоятельно, крупные только с письменного согласия попечителя. Гражданско - правовую ответственность несет самостоятельно. Он может самостоятельно трудоустраиваться, вступать в брак, быть членом потребительских кооперативов. Не может быть усыновителем.
Признаки мелких бытовых сделок:
1.они носят потребительский характер
2.Они не значительны по сумме
3.Она совершается на средство, предоставленное родителями или иными законными представителями, либо с их согласия третьими лицами
4.они совершаются, как правило, в устной форме и не требуют государственной регистрации
Признание гражданина недееспособным.
Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека.
От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун.
Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная над ним опека.
В соответствии с ч. 3 ст. 5 Закона РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" ограничение прав и свобод лиц, страдающих психическими расстройствами, только на основании психиатрического диагноза, фактов нахождения под диспансерным наблюдением в психиатрическом стационаре либо в психоневрологическом учреждении для социального обеспечения или специального обучения не допускается. Должностные лица, виновные в подобных нарушениях, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Заключение врача другой специальности о состоянии психического здоровья лица носит предварительный характер и не является основанием для решения вопроса об ограничении его прав и законных интересов, а также для предоставления ему льгот, предусмотренных законом для лиц, страдающих психическими расстройствами (ч. 3 ст. 20 указанного Закона). Признание гражданина недееспособным осуществляется только в судебном порядке, что является гарантией охраны его прав.
Дело о признании недееспособным рассматривается судом с обязательным участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства. В случае необходимости и возможности присутствовать по состоянию здоровья в судебное заседание вызывается и этот гражданин.
Суд выносит решение о признании гражданина недееспособным на основании судебно-психиатрической экспертизы. В свою очередь, решение суда о признании недееспособным является основанием для назначения над этим гражданином опеки.
Опека, попечительство, патронаж.
Опека в соответствии с Гражданским кодексом РФ устанавливается над гражданами, которые вследствие психического расстройства не могут понимать значения своих действий или руководить ими и признанными в судебном порядке недееспособными.
Попечительство в соответствии с ГК РФ устанавливается над гражданами, ограниченными судом в дееспособности которые вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставят свою семью в тяжелое материальное положение.
Порядок признания гражданина недееспособным, ограниченно дееспособным регулируется статьями 281-286 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Гражданское дело о признании гражданина недееспособным, ограниченно дееспособным может быть возбуждено в суде на основании заявления членов его семьи, близких родственников независимо от совместного проживания с ним, органа опеки и попечительства, психиатрического или психоневрологического учреждения.
Ограничение дееспособности гражданина возможно при его злоупотреблении спиртными напитками или наркотическими средствами, влекущем к тяжелому материальному положению семьи. Одинокий гражданин, не имеющий семьи, даже признанный хроническим алкоголиком, наркоманом, не может быть ограничен в дееспособности.
После вступления в законную силу решения суда о признании гражданина недееспособным орган опеки и попечительства в течение месяца принимают меры по его устройству под опеку. Опека устанавливается для обеспечения и защиты прав и законных интересов, прежде всего, самого психически больного.
Патронаж над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять и защищать свои права, исполнять обязанности, устанавливается на основании статьи 41 ГК РФ. Основанием для установления патронажа является состояние здоровья гражданина, которое препятствует ему лично осуществлять свои права и исполнять обязанности из-за болезни, физических недостатков, возрастной немощи и др., подтвержденное заключением клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического учреждения.
Гражданин, находящийся под патронажем, является дееспособным в полном объеме и имеет право самостоятельно совершать любые сделки. Попечитель (помощник) оказывает ему практическое содействие не в силу решения органа опеки и попечительства, а на основании договора поручения (гл. 49 ГК РФ) или договора доверительного управления имуществом (гл. 53 ГК РФ), который заключает с гражданином.
Опекуном, попечителем может быть назначен только совершеннолетний и дееспособный гражданин, преимущественно из числа членов семьи и близких родственников недееспособного, ограниченно дееспособного лица.
Опекуны, попечители должны заботиться о содержании подопечных, которое требует неизбежных затрат, при этом не обязаны содержать их за свой счет. Необходимые на содержание подопечного расходы (покупка одежды, предметов личных гигиены, белья, постельных принадлежностей, продуктов питания и т.п.) возмещаются из его доходов.
Опекун обязан обеспечить регулярное врачебное наблюдение за состоянием здоровья подопечного со стороны лечебных учреждений, осуществлять необходимый уход, защиту его прав и интересов, следить, чтобы подопечный не нарушал права и законные интересы других лиц, не причинял имущественный вред гражданам и юридическим лицам, так как за вред, причиненный недееспособным лицом, отвечает опекун.
Забота о содержании ограниченно дееспособного лица, обеспечении его уходом и др. не входят в обязанности попечителя. Попечитель обязан осуществлять контроль за подопечным в части распоряжения им имуществом, получения доходов, в том числе заработка.
В соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» опека и попечительство над совершеннолетними гражданами , признанными судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а так же патронаж над совершеннолетними дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, осуществляются на безвозмездной основе.
Опекуны ни при каких условиях не могут самостоятельно заключать в отношении имущества подопечных сделки, направленные на:
отчуждение недвижимости (дом, квартира, части дома, квартиры, земельный участок или земельный пай, капитальный гараж и т.д.); отказ от прав, принадлежащих подопечному (отказ от наследства и т.д.); связанные с разделом имущества подопечного или выделом долей в этом имуществе;
дарения, обмена, сдачи в наем, в аренду, залог, передачи имущества в безвозмездное пользование.
Кроме этого, опекун не вправе пользоваться имуществом подопечного, а также без согласия органа опеки и попечительства передавать его в пользование третьим лицам. Сделки по передаче имущества подопечного в пользование третьим лицам (внаем, аренду, безвозмездное пользование) возможны при условии их совершения к выгоде подопечного и только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Передача имущества подопечного возможна только на основании соответствующего договора, заключенного опекуном, попечителем с третьим лицом на срок не более пяти лет.
Во исполнении положений Федерального закона «Об опеке и попечительстве » № 48-ФЗ от 24.04.2008 года и Областного закона «Об организации опеки и попечительстве в Ростовской области» № 830-ЗС от 26.12.2007 года принято Постановление Главы Аксайского района от 04.09. 2009 г. № 939 функции по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограничено дееспособными, осуществляет управление социальной защиты населения Администрации Аксайского района.
Полномочия в сфере социальной защиты населения включают в себя:
- установление патронажа над совершеннолетними дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, назначение таким гражданам помощников, осуществление контроля за исполнением помощниками возложенных на них обязанностей в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
- установление опеки и попечительства над лицами, признанными судом недееспособными или ограничено дееспособными, в том числе установление предварительной опеки или попечительства над такими гражданами и установление опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки и попечительства;
- прекращение опеки или попечительства в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об опеке и попечительстве», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
- обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности (в случае, если члены семьи, близкие родственники не обратились в суд с соответствующим заявление), а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или ограничен в дееспособности;- осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей;
- заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса РФ;
- выдача в соответствии с действующим законодательством разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных;
- проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, ведение личных дел, утверждение отчетов опекунов и попечителей о расходовании денежных средств подопечного и другие.
С целью получения сведений о личности будущего опекуна или попечителя органу опеки и попечительства предоставляется право требовать от гражданина, подавшего заявление о назначении его опекуном (попечителем), предоставления сведений о себе, а также право запрашивать информацию о гражданине в органах внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, медицинских, жилищно-эксплуатационных и иных организациях.Гражданин, выразивший желание стать опекуном, представляет в управление социальной защиты население следующие документы:
а) заявление о назначении опекуном;
б) справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров - копии пенсионного удостоверения и справки, выданной территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации или иным органом, осуществляющим пенсионное обеспечение);в) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающие право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства;
г) справка об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан, выданная органами внутренних дел;
д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
е) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке);
ж) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на совместное проживание совершеннолетнего подопечного с опекуном (в случае принятия решения опекуном о совместном проживании совершеннолетнего подопечного с семьей опекуна);
з) справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, выданная соответствующими уполномоченными органами (выдается по запросу органа опеки и попечительства на безвозмездной основе при обращении гражданина, выразившего желание стать опекуном, в указанные уполномоченные органы);
и) автобиография.
Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление умершим. Явка гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим и правовые последствия.
Признание гражданина безвестно отсутствующим
Гражданин признается безвестно отсутствующим в судебном порядке, если в течение 1 года в месте постоянного жительства отсутствуют сведения о нем. Этот год начинает течь с 1 января года, следующего за годом, когда имелись последние сведения о нем. В том случае, если невозможно определить, в каком месяце предыдущего года его последний раз видели.По общему правилу год начинает течь со следующего месяца (1 числа) за тем месяцем, когда имелись последние сведения о нем.
Правовые последствия:
1)иждивенцам назначается пенсия по потере кормильца
2) супруг в одностороннем порядке вправе расторгнуть брак в органах ЗАГСа. Основанием для расторжения является решение суда, вступившего в законную силу.
3)при наличии у него имущества, которое требует управления, например он предприниматель. Заключается договор доверительного управления.
Правовые последствия явки:
1)отмена пенсии
2)если брак расторгнут и супруг не вступил в новый брак, то по обоюдному желанию брак регистрируется снова
3)договор прекращает действовать.
Признание гражданина умершим.Специальные правила:
военнослужащий или не военнослужащий находился в местах ведения военных действий и пропал, то умершим он признается по истечении 2 лет со дня окончания военных действий.
Если он находился при обстоятельствах, которые угрожали его жизни, и были основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая в течение 6 месяцев.
Правовые последствия признания гражданина умершим:Иждивенцам назначается пенсия по потере кормильца;
Супруг считается вдовцом, поэтому вправе вступить в новый брак. Первый брак автоматически прекращается, основанием является решение суда.
Открывается наследственная масса на имущество умершего.
Решение суда, вступившее в законную силу, является основанием выдачи свидетельства о смерти. Датой смерти в свидетельстве указывается:
если его признавали умершим через 5 лет, то такой датой является дата вступления решения суда в законную силу;
вступление решения суда в законную силу (по 1 специальному правилу) либо конкретная дата военных действий;
дата, когда имелись обстоятельства, угрожающие жизни (по 2 специальному правилу).
Правовые последствия явки гражданина, признанного умершим:
отменяется пенсия по потере кормильца;
если супруг не вступил в новый брак, то прежний брак восстанавливается;
гражданин восстанавливается в трудовых, жилищных и других правоотношениях;
если с наследственным имуществом были совершены возмездные сделки, то:
а) оно должно быть возвращено явившемуся в случае, если приобретатель данного имущества был недобросовестным, т.е. знал или должен был знать о том, что гражданин в действительности жив. При невозможности возврата имущества в натуре возвращается его стоимость.
б) если с имуществом были совершены безвозмездные сделки, имуществовозвращается, если оно сохранилось в натуре. Если не сохранилось, то деньгами не возмещается. Не подлежат возврату ни в каких случаях деньги в любой валюте и ценные бумаги на предъявителя.
Акты гражданского состояния и их гражданско-правовое значение.
По действующему законодательству гражданское состояние лица как субъекта гражданского права определяется совокупностью фактов. Моменты рождения, усыновления, вступления в брак, смерти порождают важные последствия, и точное установление (закрепление) этих фактов вызывается интересами не только отдельных граждан, но и государства.
Акты гражданского состояния представляют собой административные акты, совершаемые компетентными на то органами, в которых соответствующие обстоятельства отражаются и закрепляются официальными документами. Они составляются только на прямо предусмотренные законом юридические факты и оформляются в порядке, также установленном законом.
В силу ст. 47 ГК и ст. 3 Закона об актах гражданского состояния государственной регистрации подлежат: рождение, заключение барка, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени, смерть гражданина.
Являясь официальным доказательством зарегистрированных фактов, они сохраняют это значение до тех пор, пока не последует их изменение или аннулирование. При этом сама по себе регистрация актов гражданского состояния не имеет правообразующего значения. Она лишь устанавливает, где и когда имели место определенные юридические факты. Исключение представляет лишь регистрация заключения брака, без которой брака нет; в этом случае регистрируется не факт, имевший место, а, напротив, сама регистрация создает этот факт.
Среди актов гражданского состояния можно выделить акты, в которых зафиксированы юридические факты, влияющие на правовое положение гражданина. Это факты рождения и смерти (объявления умершим), заключения и расторжения брака, усыновления и установления отцовства.Другие акты гражданского состояния направлены на индивидуализацию гражданина путем присвоения и регистрации фамилии, имени, отчества.
Обязанности по регистрации выполняют отделы записи актов гражданского состояния. В связи с установлением неточности или ошибки в записи акта гражданского состояния может возникнуть необходимость исправить или изменить. При наличии достаточных оснований и при отсутствии спора между заинтересованными лицами изменение или исправление записи производится органами загса по месту жительства заявителя. Если же есть спор либо просьба гражданина отклонена, вопрос может быть передан на разрешение суда в порядке искового производства либо производства по жалобам.
Закон также предусматривает возможность восстановления утраченных записей при наличии документов, подтверждающий, что ранее записи имелись, а также аннулирование записей по решению суда.
Понятие и признаки юридического лица.
Юридическое лицо – это организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении обособленное имущество, отвечающая по долгам этим имуществом, а также приобретающее и осуществляющее имущественные и личные неимущественные права, исполняющая обязанности, которая может быть истцом и ответчиком в суде. (ч.1 п.1 ст.48 ГК)
Признаки юридических лиц:
Организационное единство – означает, что множество физических лиц объединятся в коллектив для достижения общей цели, поэтому для целенаправленной работы они создают структурные подразделения (цеха, кафедры, отделы и т.п.)
Имущественная обособленность – означает ,что юридическое лицо имеет имущество либо на праве собственности, либо на ином вещном праве. Это имущество отделено от имущества других юридических лиц, от имущества государства, субъектов РФ, муниципальных образований, имущества физических лиц, которые работают в данной организации. Ни одно юридическое лицо не может быть создано без наличия имущества. Имущество ему передается учредителям.
Самостоятельная имущественная ответственность – вытекает из признака обособленности имущества и означает, что юридическое лицо отвечает только перед своими кредиторами и по общему правилу только тем имуществом, которое у него имеется.
Способность выступать в гражданском обороте от собственного имени - означает ,что юридическое лицо наделяется собственным именем, которое его отличает от имени других юридических лиц и закрепляется в учредительных документов этого лица. Поэтому существуют коммерческие юр лица – они идентифицируются путем фирменного наименования (п.1 ст.54 ГК и п.1 ст.1473 ГК), а также путем средств индивидуализации – товарного знака, знака обслуживания, наименование места происхождения товара (парагр. 1-3 гл.76 ГК). Некоммерческие организации идентифицируются путем фирменного наименования.
Правоспособность юридического лица, его органы.
Согласно ст.54 ГК фирменное наименование состоит из организационно-правовой формы (например, Общество с ограниченной ответственностью), а также из собственного имени.
Для фирменного наименования закон предъявляет следующие требования:
1. Для некоммерческих организаций необходимо указывать характер их основной деятельности. Например, «Потребительский кооператив» (п.3 ст.116).
2. Для некоторых коммерческих юр лиц требуется указывать характер их основной деятельности. Например, «Производственный кооператив» (п.3 ст.107 ГК)
3. Для юридических лиц определенной организационно-правовой формы необходимо указывать имена или наименования одного из нескольких либо нескольких участников с добавлением слов «и Компания» (п.3 ст.69)
Фирменное наименование указывается в учредительных документах и включается в Единый государственный реестр юридических лиц в момент их государственной регистрации. Если в фирменное наименование вносятся изменение, изменения должны вноситься также в учредительные документы, в гос реестр, бланки, печати и сопутствующие. В случае прекращения деятельности юр лица сведения о нем исключаются из государственного реестра.
Средства индивидуализации коммерческих лиц:
Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выпускаемых определенным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Значение товарного знака в том, что он отличает товары одного юридического лица или предпринимателя от аналогичных товаров, выпускаемых другими юридическими лицами или предпринимателями (п.1 ст.1477, ст.1478). Товарный знак включает в себя фирменное наименование или его отдельные элементы (п.2 ст.1476).товарный знак подлежит гос регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. После регистрации правообладателю выдается свидетельство на товарный знак.
Виды товарных знаков: 1) словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения, а также их сочетание. 2) одноцветные и многоцветные (ст.1482) 3) индивидуальные и коллективные – ст.1510.
Коллективные – знаки, предназначенные для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими признаками. Коллективный товарный знак также подлежит гос регистрации. Лица, входящие в это объединение, вправе использовать: самостоятельно коллективный товарный знак, использовать только индивидуальный товарный знак, использовать одновременно индивидуальный и коллективный товарные знаки. (ст.1510)
Знак обслуживания – обозначение, которое служит для индивидуализации выполняемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых услуг. Согласно ст.1477 ГК знак обслуживания регулируется таким же образом, как и товарный знак.
Наименование места происхождения товара – обозначение, которое содержит современное или историческое официальное или неофициальное полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или иного географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования, которое стало известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами (п.1 ст.1516).правообладателю выдается свидетельство на наименование места происхождения товара и на своей продукции он вправе ставить знак охраны (НМПТ)
Правоспособность и местонахождение юридических лиц. Обособленные подразделения.
Юр лицо считается созданным как субъект гражданских прав с момента государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц, который осуществляет федеральный орган исполнительной власти (ФЗ РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). С этого момента возникает правоспособность юр лица, а прекращается она с момента исключения юр лица из государственного реестра.
Местом нахождения юр лица считается место его гос регистрации. Гос регистрация производится в следующем месте:
В месте нахождения его постоянно действующего исполнительного органа.
При отсутствии постоянно действующего органа таким местом считается место нахождения иного неисполнительного органа либо лица, которое вправе действовать от имени юр лица без доверенности.
Место нахождения юр лиц отражается в учредительных документах и в гос реестре.
Филиалы и представительства.
Структурные подразделения – филиалы и представительства.
Филиал – обособленное подразделение юр лица, которое находится вне места расположения юр лица и осуществляет все его функции или только часть функций, в том числе и функции представительства.
Представительство – обособленное подразделение юр лица, находящееся вне места его нахождения , но представляет только интересы юр лица и осуществляет его защиту.
Особенности обособленных подразделений:
Не являются юр лицами;
Действуют на основании положений, утверждаемых юр лицом;
Юр лица наделяют их имуществом, в т.ч. деньгами, а они в свою очередь производят отчисления в размере, установленном юр лицом, последнему;
Руководители подразделений назначаются юр лицом и действуют на основании доверенности;
Сведения о подразделениях указываются в учредительных документах юр лица и в гос реестре.
Согласно ФЗ РФ от 08.08.2001 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», если деятельность юр лица может повлечь ущерб права ,законным интересам, здоровью граждан, обороне, безопасности страны, культурному наследию, такой вид деятельности подлежит лицензированию.
Лицензия – это специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий. Лицензия выдается лицензиату, т.е. данному юр лицу, федеральными органами исполнительной власти либо органами исполнительной власти субъекта РФ. Лицензия регистрируется в реестре лицензий. Она выдается на 5 лет (не более) по общему правилу. По заявлению лицензиата может быть продлена на такой же срок. Законом может предусматриваться выдача бессрочной лицензии, например ,оказание услуг железными дорогами.
Способы образования юридических лиц. Учредительные документы. (ФЗ РФ от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц»).
1 способ – распорядительный. Решение о создании юр лица принимают:
а) собственник имущества, который передает в последующем часть своего имущества созданному юр лицу
б) собственник имущества, который уполномочен на создание юр лица определенным государственным органом (согласно ст.113 ГК унитарные предприятия создаются государством или муниципальным образованием в лице соответствующего органа; согласно ФЗ РФ от 03.11 2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» учреждения создаются собственником,а именно РФ, субъектом РФ, муниципальным образованием, юридическими или физическими лицами).
2 способ - добровольный. Он делится на разрешительный и нормативно-явочный. Разрешительный означает, что участники будущего юр лица принимают решения о его создании и обращаются в компетентные органы с выдачей разрешения на создание. Нормативно-явочный означает, что разрешение компетентного органа о создании такого юр лица уже имеется в нормах права (например ,в ЖК РФ указаны, что возможно создание ТСЖ, жилищные кооперативы, ЖСК)
Виды учредительных документов:
устав – учреждается и утверждается учредителями юр лица до момента его создания. В нем указывается организационно-правовая форма, собственное имя юр лица, вид основной деятельности, род деятельности (коммерческая или некоммерческая); если деятельность некоммерческого характера, то может быть указано, что юр лицо вправе оказывать или выполнять коммерческую деятельность, но в установленных уставом рамках; наименование исполнительного органа, как часто он избирается, наименование иных органов (например, ревизионные органы), место фактического и фактического нахождения юр лица и др. сведения.
учредительный договор заключается учредителями создаваемого юр лица. В договоре указывается, когда учредители обязуются создать юр лицо, отражаются сведения обо всех учредителях независимо от того, являются ли они физическими или юр лицами, род и характер деятельности. Если юр лицо создается на определенный срок, он указывается, и др. сведения.
положение принимается головными юр лицами (положение у филиалов). Указывается организационно-правовая форма, наименование головного юр лица, наименование структурного подразделения, его место нахождения, род и характер деятельности подразделения и др. сведения.
В установленных законом случаях юр лица создаются только уставы, только учредит договоры, договоры и уставы.
Прекращение юридического лица.
Юр лицо может быть прекращено без правопреемства или с правопреемством. Правопреемство возникает в следующем случае: в случае реорганизации. Правопреемство не возникает в случаях ликвидации, несостоятельности (банкротства).
Реорганизация имеет следующие формы: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование.
Слияние – это реорганизация юр лица, в результате которой возникает новое юр лицо за счет прекращения деятельности нескольких юр лиц, права и обязанности которых в порядке универсального правопреемства переходят к новому субъекту по передаточному акту (п.1 ст.58 ГК). Новое юр лицо считается созданным с момента его государственной регистрации.
Присоединение – реорганизация, в результате которой к одному юр лицу присоединяется одно или несколько юр лиц с прекращением своей деятельности и путем передачи всех прав и обязанностей по передаточному акту (п.2 ст.58 ГК). Укрупненное юр лицо считается реорганизованным с момента внесения в гос реестр сведений о прекращении деятельности присоединенных юр лиц.
Разделение – форма реорганизации юридического лица, в результате которой оно прекращает свою деятельность путем дробления на несколько юридических лиц, а права и обязанности прекращенного юр лица передаются по разделительному балансу.
Выделение – в результате выделения из одного крупного юр лица выделяется одно или несколько вновь создаваемых юр лицо , а юр лицо, из которого выделились не прекращает свою деятельность. Часть прав и обязанностей вновь созданным лицам передается по разделительному балансу.
Преобразование, в результате которого юр лицо изменяет свою организационно-правовую форму на другую с передачей всех прав и обязанностей по передаточному акту. Прекращение юридических лиц без правопреемства.
Ликвидация – способ прекращения деятельности юр лица в случаях, предусмотренных законом без перехода прав и обязанностей к новым субъектам. Основания ликвидации:
1. Решение учредителей или соответствующего органа юр лица ,который уполномочен на это учредительными документами.
2. Истечение срока действия юридического лица, на который он был создан.
3. Достижение цели, ради которой юр лицо было создано
4. Решение суда в тех случаях, которые установлены законом.
Банкротство юридического лица. (ФЗ РФ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)»).
Понятие «банкротство» определено статьей 2 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон №127-ФЗ):
«несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (далее - банкротство)».
В соответствии со статьей 65 ГК РФ:
«Признание юридического лица банкротом судом влечет его ликвидацию».
Основания признания судом юридического лица несостоятельным (банкротом), порядок ликвидации такого юридического лица, а также очередность удовлетворения требований кредиторов устанавливается Законом №127-ФЗ).
Закон №127-ФЗ регулирует порядок, и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур банкротства и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов.
Согласно пункту 2 статьи 1 Закона №127-ФЗ действие его распространяется на все юридические лица, за исключением:
казенных предприятий;
учреждений;
политических партий;
религиозных организаций.
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила проведения процедуры банкротства чем те, которые предусмотрены Законом №127-ФЗ, применяются правила международного договора. В частности, к регулируемым Законом №127-ФЗ отношениям с участием иностранных лиц в качестве кредиторов применяются положения данного Закона, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (пункты 4-5 статьи 1 Закона №127-ФЗ).
Решения судов иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации, при отсутствии которых решения судов иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на территории Российской Федерации на началах взаимности (пункт 6 статьи 1 Закона №127-ФЗ).
Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом.
Признаки банкротства
Общие признаки банкротства организаций определены в статье 3 Закона №127-ФЗ. Кроме того, для определения наличия признаков банкротства должника (юридического лица) должны учитываться состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, установленных пунктом 2 статьи 4 Закона №127-ФЗ.
Для определения наличия признаков банкротства должника могут учитываться соответствующие суммы, взысканные судом вместо причитавшегося кредитору исполнения обязательства в натуре (стоимость не переданной кредитору оплаченной им вещи, стоимость оплаченных, но не выполненных должником работ или услуг и другие). Такие требования кредиторов подлежат включению в реестр требований кредиторов в качестве требований конкурсных кредиторов и удовлетворяются в порядке, предусмотренном Законом №127-ФЗ. Такой же правовой режим распространяется и на суммы, присужденные кредитору в связи с изменением способа или порядка исполнения судебного акта или постановления иного органа. На это указано в Постановлении Пленума ВАС от 15 декабря 2004 года №29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Постановление ВАС №29.
Признаком банкротства юридического лица является неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены.
Обратите внимание!
Дела о банкротстве рассматриваются в арбитражном суде, и могут быть возбуждены арбитражными судами при условии, что требования к должнику (юридическому лицу) в совокупности составляют не менее 100 000 рублей.
В случае возникновения признаков банкротства, руководитель организации -должника обязан направить учредителям (участникам) должника сведения о наличии признаков банкротства (статья 30 Закона №127-ФЗ).
Учредители (участники) должника в свою очередь могут принять своевременные меры, по восстановлению платежеспособности организации и не допустить ее банкротства.
Например, учредители (участники) должника могут использовать досудебную санацию, предусмотренную статьей 31 Закона №127-ФЗ:
«1. Учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия, кредиторами и иными лицами в рамках мер по предупреждению банкротства должнику может быть предоставлена финансовая помощь в размере, достаточном для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности должника (досудебная санация).
2. Предоставление финансовой помощи может сопровождаться принятием на себя должником или иными лицами обязательств в пользу лиц, предоставивших финансовую помощь».
Обратите внимание, что статья 31 Закона №127-ФЗ предусматривает право на процедуру досудебной санации, а не обязанность учредителей (участников) организации-должника.
Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей должника.
Задолженность должника перед кредиторами делится на две группы:
первая группа платежей включает в себя денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие до подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, сумма обязательств включается в реестр требований кредиторов (статья 4 Закона №127-ФЗ);
вторая группа платежей включает в себя текущие платежи, которыми являются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после принятия заявления о признании должника банкротом, а также денежные обязательства и обязательные платежи, срок исполнения которых наступил после введения соответствующей процедуры банкротства. Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов. Кредиторы по текущим платежам при проведении соответствующих процедур банкротства не признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве (статья 5 Закона №127-ФЗ).
Требования налоговых, таможенных и иных органов, в чью компетенцию в силу законодательства входит взимание и взыскание соответствующих сумм платежей, по обязательным платежам, возникшим после принятия заявления о признании должника банкротом и до открытия конкурсного производства, а также по обязательным платежам, срок исполнения которых наступил после введения соответствующей процедуры банкротства (текущие платежи), удовлетворяются в установленном законодательством порядке (вне рамок дела о банкротстве).
В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона №127-ФЗ для определения наличия признаков банкротства должника учитываются:
размер задолженности за переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги;
суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником;
размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения;
размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов (за исключением обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью);
обязательства по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору;
обязательства по выплате вознаграждения по авторским договорам;
обязательства перед учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого участия.
При определении признаков банкротства не учитываются пени и штрафы, проценты за просрочку платежей, убытки, подлежащие возмещению за неисполнение обязательства.
Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей определяются на дату подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом (пункт 1 статьи 4 Закона №127-ФЗ).
В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона №127-ФЗ требования кредиторов по обязательствам, не являющимся денежными, могут быть предъявлены в суд и рассматриваются судом, арбитражным судом в порядке, установленном процессуальным законодательством.
Как показывает арбитражная практика, в деле о банкротстве должника судом могут быть рассмотрены и установлены только денежные требования кредиторов.
Применительно к пункту 1 статьи 126 Закона №127-ФЗ под имущественным требованием в силу статьи 4 названного Закона следует понимать денежное обязательство как обязанность должника уплатить кредитору определенную сумму по гражданско-правовому и по иным основаниям, предусмотренным ГК РФ. Поэтому требование кредитора о передаче принадлежащего ему имущества в натуре должником, в отношении которого введена процедура банкротства, может быть заявлено в общем порядке, вне рамок процесса о банкротстве.
Требования кредитора, обеспеченные залогом, могут быть отнесены к требованиям, рассматриваемым в рамках процедуры банкротства в том случае, если залогом обеспечено денежное требование к самому должнику. (Постановление ФАС Северо-Западного Округа от 25 апреля 2005 по делу №А-05-6216/04-16; Постановление ФАС Северо-Кавказского Округа от 13 октября 2005 по делу №Ф08-4845/2005).
Размер денежных обязательств по требованиям кредиторов считается установленным, если он подтвержден вступившим в законную силу решением суда или документами, свидетельствующими о признании должником этих требований.
Порядок подачи заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд.
Пунктом 1 статьи 7 Закона №127-ФЗ установлено, что подать заявление в арбитражный суд о признании должника банкротом имеют право:
уполномоченные органы;
конкурсный кредитор;
сам должник.
Напоминаем, что под уполномоченными органами в целях Закона №127-ФЗ (статья 2) понимаются:
«федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации представлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования по денежным обязательствам соответственно субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
С момента образования Федеральной налоговой службы (Постановление Правительства №506) таким уполномоченным органом выступает ФНС Российской Федерации. Таким образом, в настоящее время именно ФНС в делах о банкротстве представляет интересы Российской Федерации, самостоятельно инициирует процедуру банкротства в отношении должника и направляет заявление в арбитражный суд.
Обратите внимание!
Для возбуждения дела о банкротстве по заявлению конкурсного кредитора, а также по заявлению ФНС по денежным обязательствам арбитражный суд принимает во внимание требования, подтвержденные вступившим в законную силу решением суда.
А требования налоговых органов об уплате обязательных платежей для возбуждения дела о банкротстве принимаются во внимание, если они подтверждены решением самого налогового органа о взыскании имущества должника.
Причем, право на обращение в арбитражный суд возникает у налогового органа по обязательным платежам по истечении тридцати дней с даты принятия, такого решения.
Для справки:
Порядок предъявления и объединения требований по уплате обязательных платежей в бюджеты всех уровней, а также в государственные внебюджетные фонды и требований по денежным обязательствам перед Российской Федерацией в делах о банкротстве и в процедурах банкротства определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2004 года №257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банкротства».
Если у юридического лица имеется задолженность по налогам, то этого еще не достаточно для предъявления иска о банкротстве.
На основании статьи 47 НК РФ налоговое ведомство вправе обратить взыскание налога за счет имущества, в том числе за счет наличных денежных средств налогоплательщика-организации, налогового агента - организации в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога, и с учетом сумм, в отношении которых произведено взыскание.
Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика-организации или налогового агента - организации производится по решению руководителя (его заместителя) налогового органа путем направления в течение трех дней с момента вынесения такого решения соответствующего постановления судебному приставу - исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном Законом №119-ФЗ.
«Постановление о взыскании налога подписывается руководителем налогового органа (его заместителем) и заверяется гербовой печатью налогового органа» (пункт 3 статьи 47 НК РФ).
«Исполнительные действия должны быть совершены, и требования, содержащиеся в постановлении, исполнены судебным приставом - исполнителем в двухмесячный срок со дня поступления к нему указанного постановления» (пункт 4 статьи 47 НК РФ).
В соответствии с пунктом 5 статьи 47 НК РФ взыскание налога за счет имущества налогоплательщика-организации или налогового агента - организации производится последовательно в отношении:
наличных денежных средств;
имущества, не участвующего непосредственно в производстве продукции (товаров), в частности ценных бумаг, валютных ценностей, непроизводственных помещений, легкового автотранспорта, предметов дизайна служебных помещений;
готовой продукции (товаров), а также иных материальных ценностей, не участвующих и (или) не предназначенных для непосредственного участия в производстве;
сырья и материалов, предназначенных для непосредственного участия в производстве, а также станков, оборудования, зданий, сооружений и других основных средств;
имущества, переданного по договору во владение, в пользование или распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на это имущество, если для обеспечения исполнения обязанности по уплате налога такие договоры расторгнуты или признаны недействительными в установленном порядке;
другого имущества, за исключением предназначенного для повседневного личного пользования индивидуальным предпринимателем или членами его семьи, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 6 статьи 47 НК РФ:
«В случае взыскания налога за счет имущества, не являющегося денежными средствами, налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя обязанность по уплате налога считается исполненной с момента реализации имущества налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя и погашения задолженности налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя за счет вырученных сумм».
Обратите внимание!
«Должностные лица налоговых органов (таможенных органов) не вправе приобретать имущество налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя, реализуемое в порядке исполнения решения о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя» (пункт 7 статьи 47 НК РФ).
В случае неисполнения должником требований налоговые органы не ранее чем через 30 дней (но не позднее чем через 90 дней) с даты направления судебному приставу-исполнителю постановления налогового органа о взыскании налога (сбора) за счет имущества должника или соответствующего исполнительного листа либо по истечении 30 дней с момента получения уведомления (уведомлений) о наличии задолженности по обязательным платежам или уведомления (уведомлений) о задолженности по денежным обязательствам перед Россией от федеральных органов исполнительной власти, выступающих кредиторами по денежным обязательствам (их территориальных органов), принимают решение о направлении в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом.
Причем заявление о признании должника банкротом должно быть направлено в арбитражный суд в 5-дневный срок со дня принятия решения о его направлении.
Правда в том случае, если должник представит в налоговый орган документы, подтверждающие, что налогоплательщик взыскивает со своих должников дебиторскую задолженность в сумме, превышающей долг перед бюджетом и график погашения своей задолженности перед государством, то налоговый орган обязан отложить подачу заявления в арбитражный суд.
Обратите внимание!
Если должник обжалует требование налоговых органов об уплате налогов, то это не влечет за собой безусловной приостановки процедуры банкротства, хотя налоговый орган может приостановить передачу заявления в арбитражный суд, на срок до рассмотрения жалобы, но не более чем на два месяца.
Согласно статье 2 Закона №127-ФЗ конкурсные кредиторы - это кредиторы по денежным обязательствам. Конкурсными кредиторами являются все организации, которым организация - должник задолжала по различным хозяйственным договорам или имуществу которых нанесла вред.
В состав конкурсных кредиторов не входят:
уполномоченные органы;
учредители (участники) должника;
граждане, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда;
лица, имеющие требования по выплате вознаграждения по авторским договорам.
Для возбуждения дела о банкротстве, конкурсный кредитор должен подтвердить свои требования, для чего обязан представить в арбитражный суд решение суда, которое уже вступило в силу. Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора по денежным обязательствам через 30 дней с того момента, как исполнительный лист по данному решению был передан в службу судебных приставов, а копия передана должнику.
Конкурсный кредитор составляет заявление в письменной форме и руководитель кредитора его подписывает. Если заявление подписывает уполномоченный представитель, необходимо приложить доверенность.
Порядок подачи конкурсным кредитором в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом определен статьей 39 Закона №127-ФЗ.
В заявлении о признании должника банкротом кредитор должен указать:
наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
наименование (фамилия, имя, отчество) должника и его адрес;
наименование (фамилия, имя, отчество) конкурсного кредитора и его адрес;
размер требований конкурсного кредитора к должнику с указанием размера подлежащих уплате процентов и неустоек (штрафов, пеней);
обязательство, из которого возникло требование должника перед конкурсным кредитором, а также срок его исполнения;
вступившее в законную силу решение суда, арбитражного суда, третейского суда, рассматривавших требования конкурсного кредитора к должнику;
доказательства направления (предъявления к исполнению) исполнительного документа в службу судебных приставов и его копии должнику;
доказательства оснований возникновения задолженности (счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и иные документы);
наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден временный управляющий;
размер вознаграждения арбитражного управляющего;
перечень прилагаемых к заявлению кредитора документов.
Обратите внимание!
В заявлении могут быть указаны и иные сведения, имеющие отношение к рассмотрению дела о банкротстве, кроме того, конкурсный кредитор имеет право указать профессиональные требования к кандидатуре временного управляющего.
Копию заявления конкурсный кредитор направляет должнику (пункт 3 статьи 39 Закона №127-ФЗ).
Напомним, что под руководителем должника согласно статье 2 Закона №127-ФЗ понимается единоличный исполнительный орган юридического лица или руководитель коллегиального исполнительного органа, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с данным законом деятельность от имени юридического лица без доверенности.
Руководитель должника обязан обратиться с заявлением в арбитражный суд в следующих случаях, если:
удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств, обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами;
органом должника, уполномоченным в соответствии с учредительными документами должника на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;
органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;
обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника;
в иных предусмотренных Законом №127-ФЗ случаях.
Должник обязан обратиться в арбитражный суд, если при проведении ликвидации юридического лица установлена невозможность удовлетворения требований кредиторов в полном объеме (статья 9 Закона №127-ФЗ).
Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд не позднее чем через месяц после возникновения соответствующих обстоятельств. К заявлению должник прилагает документы, подтверждающие наличие задолженности, а также неспособность должника удовлетворить требования кредиторов в полном объеме.
Пунктом 2 статьи 38 Закона №127-ФЗ установлено, что к заявлению должника прилагаются подлинники и нотариально заверенные копии следующих документов:
учредительные документы должника - юридического лица, а также свидетельство о государственной регистрации юридического лица или документ о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
список кредиторов и должников заявителя с расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженностей и указанием адресов кредиторов и должников заявителя;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату или заменяющие его документы либо документы о составе и стоимости имущества должника-гражданина;
решение собственника имущества должника - унитарного предприятия или учредителей (участников) должника, а также иного уполномоченного органа должника об обращении должника в арбитражный суд с заявлением должника при наличии такого решения;
решение собственника имущества должника - унитарного предприятия или учредителей (участников) должника, а также иного уполномоченного органа должника об избрании (назначении) представителя учредителей (участников) должника или представителя собственника имущества должника - унитарного предприятия;
протокол собрания работников должника, на котором избран представитель работников должника для участия в арбитражном процессе по делу о банкротстве, если указанное собрание проведено до подачи заявления должника;
отчет о стоимости имущества должника, подготовленный независимым оценщиком, при наличии такого отчета;
документы, подтверждающие наличие у руководителя должника допуска к государственной тайне, с указанием формы такого допуска (при наличии у должника лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну);
иные документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом о банкротстве.
Должник направляет копии своего заявления конкурсным кредиторам, уполномоченным органам, учредителям должника.
Хозяйственные товарищества.
Хозяйственные товарищества и общества — это корпоративные организации, капитал которых разделяется на доли участия. Они широко распространены в странах с развитой рыночной экономикой, поскольку в наибольшей степени соответствуют условиям рыночных отношений.
Хозяйственные товарищества и общества стали бурно развиваться еще и прошлом веке в Западной Европе. Это объяснялось в основном двумя причинами. Во-первых, с помощью корпоративных предприятий можно было осуществлять концентрацию капитала, что имело важное значение а условиях развития капитализма. Во-вторых, создание подобных предприятий позволяло ограничить ответственность учредителей, уменьшить риск хозяйственной деятельности. В особенности это относится к акционерным обществам, которые стали важнейшей организационно-правовой формой корпоративных предприятий практически во всех странах.
Применение в современном российском законодательстве терминов “товарищество” и “общество” для обозначения корпоративных предприятий связано с использованием опыта стран англо-американской правовой системы, В Англии и США термин применяется для обозначения корпоративных предприятий личного характера, а термины “компания” (в Англии) и “корпорация” (в США) обозначают общества, являющиеся объединениями капиталов. Напротив, в странах континентальной Европы, например во Франции и Германии, для обозначения объединений лиц и капиталов используется единый термин “общество”.
Согласно российскому законодательству, к хозяйственным товариществам относятся полное товарищество и товарищество на вере (коммандитное товарищество). Хозяйственными обществами признаются общество с (ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, акционерное общество.
Наряду с особенностями, присущими указанным хозяйственным товариществам и обществам, имеются и некоторые общие черты, характеризующие все корпоративные организации. Прежде всего надо отметить, что все они признаются собственниками принадлежащего им имущества. Участникам товарищества или общества принадлежат обязательственные (договорные) права, возникающие при создании этих организаций (п. 2 ст. 48, п. 1 ст. 66 ГК РФ).
Другим общим моментом, характеризующим как товарищество, так и общество, является то, что они признаются субъектами права и пользуются правами юридического лица. Такое положение возникло после принятия Гражданского кодекса РФ, тогда как по ранее действовавшему законодательству полные товарищества не пользовались правами юридического лица (ст. 9 Закона РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности").
Хозяйственное товарищество создается несколькими лицами (как минимум, двумя), причем участниками товарищества — полными товарищами (т. е. товарищами с полной ответственностью) могут быть только индивидуальные предприниматели или коммерческие организации. Напротив, участниками хозяйственного общества могут быть любые граждане или организации, пользующиеся правами юридического лица. Причем хозяйственное общество может создаваться не только несколькими, по и одним лицом, так как оно представляет собой объединение капиталов, в не участников. Таким лицом может быть любой гражданин или юридическое лицо, кроме хозяйственного общества, которое само учреждено одним лицом.
Учредительными документами при создании корпоративных предприятий являются: учредительный договор — при создании хозяйственного товарищества, учредительный договор и устав — при создании общества с ограниченной ответственностью, устав — при создании акционерного общества.
Уставный капитал хозяйственного общества и складочный капитал хозяйственного товарищества образуются за счет вкладов их участников. Вкладами в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.
Права и обязанности участников хозяйственных товариществ и обществ во многом одинаковы, Согласно ст. 67 ГК РФ, они обладают следующими правами: участие а управлении делами товарищества или общества; получение информации о его деятельности и ознакомление с его бухгалтерскими книгами и иной документацией; участие в распределении прибыли; получение в случае его ликвидации части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости.
Участники хозяйственного товарищества или общества обязаны: вносить вклады в порядке. размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами; не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества или общества.
Участники хозяйственного товарищества — полные товарищи – несут ответственность всем своим имуществом по обязательствам товарищества при недостаточности у него имущества. Участники хозяйственного общества, как правило, не несут ответственности по обязательствам общества. Исключением является субсидиарная ответственность участников общества при наличии условий, указанных в п. 3 ст. 56 ГК РФ, а именно наличие банкротства; 2) доказанность причинно-следственной связи между решениями участников (акционеров, руководителей) и появлением долгов; 3)судебный порядок возложения субсидиарной ответственности. О субсидиарной ответственности см. ст. 399 ГК РФ.
Различный порядок возложения ответственности по обязательствам товарищества и общества учитывается при их реорганизации, в частности при преобразовании товарищества в общество. В этом случае участники реорганизованного хозяйственного товарищества — полные товарищи, ставшие участниками акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, в течение двух лет несут ответственность всем своим имуществом по обязательствам, перешедшим к обществу от товарищества, данный порядок направлен на защиту контрагентов товарищества. ответственность по обязательствам которого осуществлялась не за счет имущества товарищества, но, при его недостаточности, и за счет имущества полных товарищей. Участники же акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью по обязательствам общества ответственности не несут (п. 1. ст. 87, п. 1 ст. 96 ГК РФ).
Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью.
Общество с ограниченной ответственностью — это учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, учредительный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров и число участников которого ограничено по Закону об обществах с ограниченной ответственностью.
Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.
Учредительными документами ООО выступают учредительный договор, подписанный его участниками, и утвержденный ими устав. Если общество создается одним лицом, его учредительным документом будет устав.
Уставный капитал общества составляется из стоимости вкладов его участников. Размер уставного капитала общества не должен быть менее суммы, равной 100-кратному размеру минимальной оплаты труда в месяц.
Высший орган общества с ограниченной ответственностью — общее собрание его участников. Для текущего руководства деятельностью общества создается исполнительный орган, подотчетный общему собранию.
К исключительной компетенции общего собрания относятся:
Изменение устава общества
Изменение размера уставного капитала
Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий
Учреждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов.
Распределение прибыли и убытков общества.
Решение о реорганизации или ликвидации общества.
Избрание ревизионной комиссии.
Число участников любого общества с ограниченной ответственностью не может быть более пятидесяти, в случае превышения установленной численности оно должно быть преобразовано в акционерное общество или производственный кооператив.
Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
Основные достоинства общества с ограниченной ответственностью:
участники общества несут риск только в пределах их вкладов в уставный капитал и не несут ответственности по обязательствам общества;
самостоятельно устанавливают структуру организации и управления обществом;
закрытость общества от других участников рынка и общества (приватность); общество не обязано публиковать сведения о своей деятельности (бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков и др.).
Основные недостатки объединения капиталов в форме общества с ограниченной ответственностью:
выход одного из партнеров из общества вынуждает изымать его долю из уставного капитала, что может отрицательно сказаться на бизнесе;
большое значение личного фактора в организации и деятельности общества; каждый из компаньонов вынужден для принятия решения принимать во внимание мнение остальных участников.
Общество с ограниченной ответственностью — наиболее распространенная форма организации бизнеса для мелких и средних предприятий. Оно часто используется для объединения капиталов лиц, хорошо знающих друг друга, например, членов одной семьи, родственников.
Общество с дополнительной ответственностью - это общество с ограниченной ответственностью, участники которого несут субсидированную ответственность по его обязательствам в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов в соответствии с учредительными документами общества.
Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) представляет собой 000 (см. признаки), обладающее одной особенностью. При наступлении обстоятельств, связанных с ответственностью 000, оно несет ответственность с учетом коэффициента п. Это означает. что уставный капитал его в этом случае возрастает в несколько раз (например, в 5, 7 или 10). Увеличение уставного капитала осуществляется за счет средств участников ОДО.
Основной неустранимый недостаток ООО и ОДО — отсутствие у них эффективного юридического механизма привлечения инвестиций для увеличения их активов.
Финансово-юридическая характеристика ОДО
Согласно ст. 95 ГК РФ обществом с дополнительной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли, а участники солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере по отношению к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами.
Этот вид общества является новым: до принятия Гражданского кодекса РФ ОДО в законодательстве не были предусмотрены.
Общество с дополнительной ответственностью является по существу модификацией общества с ограниченной ответственностью с тем лишь различием, что его участники несут дополнительную ответственность пропорционально их вкладу. Поэтому к обществам с дополнительной ответственностью применяются правила ГК РФ об обществах с ограниченной ответственностью. При этом специальные правила об ОДО содержатся в единственной статье ГК РФ — ст. 95.
Помимо сказанного выше в данной статье предусмотрено специальное правило на случай возможного банкротства одного из участников общества этого вида: ответственность потерпевшего банкротство участника по обязательствам общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок не установлен учредительными документами. Таковыми являются устав и учредительный договор, а если общество создано одним лицом — только устав.
Поскольку возможность создания обществ с дополнительной ответственностью предусмотрена недавно, трудно сказать, получат ли они распространение на практике. В принципе они мало привлекательны для предпринимателей, поскольку на их участников ложится дополнительная ответственность но обязательствам общества, тогда как субъекты предпринимательской деятельности обычно стремятся, напротив, к ограничению своей ответственносАкционерные общества как юридические лица.
Акционерное общество (АО) - общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций. Сущностью создания акционерного общества является объявление учредителем о создании акционерного общества, т.е. выпуск в продажу ценных бумаг (акций), и предложение определенному или неопределенному кругу лиц покупать эти бумаги, тем самым формируя уставный капитал.
Участники АО называются акционерами.
АО может быть создано гражданами или юридическими лицами (одним или несколькими).
АО может быть двух типов - открытое (ОАО) и закрытое (ЗАО).
Их основное различие в том, что в ЗАО акции распределяются только среди заранее строго определенного (закрытого) круга лиц (например, только среди его участников), а в ОАО акции могут продаваться любым лицам (круг лиц - открыт), на них может объявляться подписка и они могут поступать в свободную продажу.
Учредительные документы
При создании АО его учредители заключают между собой договор, в котором оговаривают порядок совместной деятельности при создании АО, размер уставного капитала, количество акций и др.
Учредительный документ - один, это устав, который утверждается учредителями.
Ответственность
Акционеры не отвечают по обязательствам АО и несут риск убытков в размере стоимости принадлежащих им акций. Однако, закон оговаривает случай, когда банкротство юридического лица вызвано указаниями самих его участников, - на них в случае недостаточности имущества юридического лица может быть возложена обязанность выплатить недостающее из своего имущества.
Порядок деятельности
Высший орган АО - общее собрание акционеров, должно проводиться ежегодно.
Единоличный исполнительный орган - директор (генеральный директор). Коллегиальный исполнительный орган - правление (дирекция).
Акционеры получают часть прибыли АО в виде дивидендов на каждую свою акцию.
Данные по всем акционерам содержатся в реестре акционеров.
В АО нет понятия “выхода” из состава участников с изъятием своей доли имущества (как это имеет место в ООО), поскольку участник (акционер) не вносил вклад в уставной капитал, а покупал акции, - соответственно он, как собственник ценных бумаг, вправе продать их тому, кто захочет их купить, но не вправе требовать от общества вернуть ему их стоимость (исключение составляют случаи требования выкупа акций обществом, предусмотренные действующим законодательством) и, тем более, выделения долей в натуре из имущества АО. Заметим, что это, с одной стороны, предотвращает риск финансовых потерь АО при выходе участников, как это может произойти в ООО, а с другой стороны, увеличивает риск участников, т.к. они не вправе рассчитывать на какое-либо возмещение при выбытии из числа участников АО.
Деятельность АО регламентируется
ГК РФ (ст.96-104 ГК РФ),
Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах
Фирменное наименование акционерного общества должно содержать его наименование и указание на то, что общество является акционерным.
Закрытое акционерное общество (ЗАО)
Число участников ЗАО не должно быть больше установленного законом (не более 50), если участников станет больше, то ЗАО должно быть ликвидировано или преобразовано в ОАО.
Минимальный размер уставного капитала должен быть не менее 100 МРОТ.
Участники ЗАО имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими участниками. Т.е. если акционер захотел продать свои акции третьему лицу, то он может сделать это только в том случае, если другие участники ЗАО откажутся приобретать эти акции.
Открытое акционерное общество (ОАО)
Минимальный размер уставного капитала должен быть не менее 1000 МРОТ.
Участники ОАО имеют право продавать свои акции любым лицам.
Поскольку акции могут продаваться свободно, то ОАО обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения финансовые результаты своей деятельности: годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.
Дочерние и зависимые общества.
Статья 6 Закона, посвященная дочерним и зависимым обществам, основана на правилах, установленных в статьях 105 и 106 ГК РФ. В ней предусмотрено право общества с ограниченной ответственностью иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества, наделенные правами юридического лица, а также воспроизводятся нормы ГК РФ о дочерних и зависимых обществах. Аналогичную статью содержит и Закон об акционерных обществах (ст. 6). Дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации могут создаваться в соответствии с ГК РФ, Законом и другими федеральными законами (например, Законом об акционерных обществах), а на территории иностранного государства - в соответствии с указанными федеральными законами и требованиями законодательства соответствующего иностранного государства, если международным договором не установлены иные правила.
Право создания ООО дочерних хозяйственных обществ предполагает, что данное общество может выступать в качестве участника с преобладающей долей голосов в органе управления акционерного общества, общества с ограниченной или дополнительной ответственностью.
Наличие у общества дочерних и зависимых обществ предъявляет особые требования к ведению основным обществом бухгалтерского учета и отражается в его бухгалтерской отчетности. В таких случаях помимо собственного бухгалтерского отчета ООО, имеющего дочерние общества, составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Минфином России. Сводная бухгалтерская отчетность - это система показателей, отражающих финансовое положение на отчетную дату и финансовые результаты за отчетный период группы взаимосвязанных организаций, сформированная в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Минфина России от 30 декабря 1996 г. N 112.
Сводная бухгалтерская отчетность объединяет бухгалтерскую отчетность головной организации и ее дочерних обществ, а также включает данные о зависимых обществах. По отношению к дочерним обществам головная организация выступает как основное общество, по отношению к зависимым обществам - как преобладающее (участвующее) общество.
Бухгалтерская отчетность дочернего общества объединяется в сводную бухгалтерскую отчетность, если: головная организация обладает более чем 50% голосующих акций акционерного общества или более чем 50% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью; головная организация имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом, в соответствии с заключенным между головной организацией и дочерним обществом договором; в случае наличия у головной организации иных способов определения решений, принимаемых дочерним обществом.
Данные о зависимых обществах включаются в сводную бухгалтерскую отчетность, если головная организация имеет более 20% голосующих акций акционерного общества или более 20% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.
Особенности формирования сводной бухгалтерской отчетности устанавливаются Минфином России на основе ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", утвержденного Приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. N 43н. Такая отчетность составляется по формам, разработанным головной организацией исходя из указанного Положения на основе типовых форм бухгалтерской отчетности.
Пункт 2 ст. 6 Закона содержит понятие дочернего общества, соответствующее понятию, установленному в статье 105 ГК РФ. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Следовательно, главным для признания общества дочерним является наличие возможности у другого (основного) хозяйственное общества или товарищества определять принимаемые дочерним обществом решения. Гражданский кодекс РФ (ст. 105) и Закон прямо называют два условия, при наличии любого из которых решения дочернего общества определяются основным: 1) преобладающее участие основного общества или товарищества в уставном капитале дочернего; 2) наличие гражданско-правового договора между основным обществом или товариществом и дочерним.
Упомянутые нормы допускают возможность существования и иных способов определять решения, принимаемые дочерним обществом. Пленум ВС РФ и Пленум ВАС РФ в Постановлении от 1 июля 1996 г. N 6/8 определили, что взаимоотношения двух хозяйственных обществ могут рассматриваться как взаимоотношения основного и дочернего общества, в том числе применительно к отдельной сделке, в случаях, когда основное общество имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом, либо давать обязательные для него указания.
Под преобладающим участием в уставном капитале дочернего общества следует понимать такое участие основного общества, при котором решение органов управления дочернего общества заведомо не может быть принято, если голоса, принадлежащие основному обществу, поданы против соответствующего решения. Конкретный размер преобладающего участия не определен ни ГК РФ, ни Законом. Во всяком случае, преобладающее участие имеет место, когда основное общество обладает более чем 50% голосующих акций акционерного общества или более чем 50% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. Однако этим характеристика преобладающего участия не исчерпывается, и наличие отношений "основное - дочернее" необходимо определять в каждом отдельном случае на основе анализа положений уставов, заключенных между обществами договоров, других документов.
Договором, в силу которого могут определяться решения, принимаемые дочерним обществом, может быть любой договор, не противоречащий законодательству Российской Федерации, в том числе смешанный договор (о таких договорах см. пункт 3 ст. 421 ГК РФ).
Согласно статье 105 ГК РФ и пункту 2 ст. 6 Закона основное хозяйственное общество или товарищество может определять решения дочернего общества не только в силу преобладающего участия в его уставном капитале или в силу договора. Это возможно, например, путем включения представителей основного общества в состав участников или в совет директоров (наблюдательный совет) дочернего общества; прямого установления в уставе дочернего общества правила о том, что основное общество имеет право давать обязательные для исполнения дочерним обществом указания, и т.п.
В пункте 3 ст. 6 Закона имущественная ответственность дочернего общества отграничена от ответственности основного: дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества (товарищества).
Если по основаниям, указанным в пункте 2 ст. 6 Закона, основное общество вправе давать обязательные для дочернего общества указания по конкретным сделкам, основное общество несет солидарную с дочерним обществом ответственность по заключенным им сделкам. В таких случаях оба юридических лица привлекаются в качестве соответчиков по делу в порядке, установленном процессуальным законодательством (о солидарной ответственности см. статью 322 ГК РФ).
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного общества (товарищества) последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам. Банкротство дочернего общества, наступившее по вине основного общества (товарищества), влечет субсидиарную ответственность основного только при установлении причинной связи между действиями (бездействием) основного общества и наступившим банкротством дочернего общества.
Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.
Убытки, понесенные участниками дочернего общества по вине основного общества (товарищества), должны быть возмещены последним, если основному обществу заведомо было известно, что его указания приведут к возникновению убытков у дочернего общества.
Право требовать возмещения указанных убытков принадлежит только участникам дочернего общества.
В пункте 4 ст. 6 Закона содержится определение зависимого хозяйственного общества, основанное на положениях пункта 1 ст. 106 ГК РФ.
Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное общество имеет более 20% уставного капитала первого общества.
Дочернее и зависимое хозяйственные общества обладают схожестью правовой природы и оснований возникновения. Отличия зависимого общества от дочернего состоят в следующем: а) основным по отношению к зависимому обществу может выступать только хозяйственное общество (общество с ограниченной или дополнительной ответственностью либо акционерное общество), в то время как основным по отношению к дочернему обществу может являться не только хозяйственное общество, но и полное или коммандитное товарищество; б) зависимое хозяйственное общество возникает, если другое хозяйственное общество, например общество с ограниченной ответственностью, приобрело более 20% его уставного капитала, в то время как для возникновения общества, которое будет являться дочерним, законодательство не предусматривает конкретного размера преобладающего участия основного общества (товарищества) в его уставном капитале (п. 2 ст. 6 Закона).
Общество, которое приобрело более 20% голосующих акций акционерного общества или более 20% уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.
По общему правилу, отличающему ООО от АО (ст. 92 Закона об акционерных обществах), первое не обязано систематически публиковать в органах печати информацию о своей деятельности (ст. 49 Закона). Однако норма абзаца второго п. 4 ст. 6 Закона предусматривает из него исключение. Если общество с ограниченной ответственностью выступило в качестве преобладающего, участвующего общества, то о возникновении отношений зависимости такое общество обязано немедленно опубликовать соответствующую информацию в порядке, предусмотренном рассматриваемым пунктом.
В соответствии с Приказом ФНС России от 16 июня 2006 г. N САЭ-3-09/[email protected] "Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации" сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с законодательством о государственной регистрации, публикуются в журнале "Вестник государственной регистрации".
Производственные кооперативы.
Как следует из п. 1 ст. 107 ГК, производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на личном трудовом участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов*(85).
Производственный кооператив создается для обеспечения личного трудового участия его членов в производственной (хозяйственной) деятельности общества. Этим он отличается от товариществ, в которых предпринимательскую деятельность осуществляют полные товарищи, и от хозяйственных обществ, не предполагающих непосредственного личного участия участника (акционера) ни в осуществлении предпринимательской деятельности общества, ни в создании им продукции (товаров, услуг).
Объединение имущественных вкладов осуществляется в целях формирования уставного капитала и создания имущественных гарантий интересов кредиторов кооператива. Однако от размера имущественного вклада, вносимого в уставный капитал при создании кооператива (паевого взноса), не зависят ни количество голосов участников кооператива на общем собрании, ни их доля в доходе юридического лица. Каждый участник кооператива обладает только одним голосом, чем создается равенство прав участников в управлении кооперативом. Доход от деятельности кооператива распределяется между членами кооператива пропорционально их трудовому участию.
Имущество кооператива разделяется на паи его членов. Пай состоит из паевого взноса и соответствующей части чистых активов (за исключением неделимого фонда). Трудовое участие является обязанностью члена производственного кооператива. Он также обязан вносить паевой, вступительный и иные взносы, предусмотренные уставом кооператива или решением общего собрания членов кооператива.
Членами кооператива могут быть и юридические лица, и нетрудоспособные лица, которые не могут участвовать в деятельности кооператива личным трудом. Однако число членов кооператива, не участвующих в его деятельности личным трудом (так называемых финансовых участников), не может превышать 25% от числа обычных членов кооператива (п. 2 ст. 7 Закона о производственных кооперативах). Число членов производственного кооператива не может быть менее 5.
Члены кооператива несут субсидиарную ответственность своим имуществом по всем обязательствам кооператива в порядке и в размере, установленных уставом и Законом о производственных кооперативах. Сведения о размере и условиях субсидиарной ответственности членов кооператива по его долгам должны быть отражены в уставе кооператива.
Член кооператива вправе в любое время выйти из его состава, получив свой пай и иные причитающиеся выплаты, а также передать свой пай другому члену кооператива либо третьему лицу. Поскольку личный элемент в кооперативе играет определяющую роль, при передаче пая третьему лицу необходимо согласие всех остальных членов кооператива. Наследники умершего члена кооператива могут быть приняты в него, если это предусмотрено уставом кооператива. Если такая возможность не предусмотрена, они имеют право на получение стоимости унаследованного пая (п. 4 ст. 111 ГК, п. 3 ст. 7 Закона о производственных кооперативах).
Член кооператива может быть исключен из его состава по решению общего собрания членов кооператива за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Решения суда для этого не требуется. Право на получение пая и иных причитающихся выплат за исключенным членом кооператива сохраняется.
Система органов управления производственного кооператива включает высший орган - общее собрание членов кооператива и исполнительный - правление и (или) председатель кооператива. Правление создается в кооперативе с числом членов более 10, при этом председатель кооператива одновременно возглавляет его правление (п. 2 ст. 17 Закона о производственных кооперативах). В производственном кооперативе может быть образован и наблюдательный совет, однако создание этого органа по закону не обязательно. Особенностью кооперативов является то, что члены наблюдательного совета, правления и председатель кооператива могут избираться только из числа его членов.
Как и в хозяйственных товариществах и обществах, высший орган управления производственного кооператива обладает исключительной компетенцией, к которой, кроме традиционных вопросов (изменение устава, образование и прекращение полномочий исполнительных органов и ревизионной комиссии (ревизора), утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов, распределение прибыли и убытков), отнесены и вопросы о приеме и исключении членов кооператива. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания, не может быть передано на рассмотрение других органов кооператива. Вместе с тем общее собрание вправе принимать решения по любым вопросам деятельности кооператива, в том числе отнесенным к компетенции его исполнительных органов, что отличает кооперативы от хозяйственных товариществ и обществ.
Производственный кооператив может быть преобразован лишь в хозяйственное товарищество или общество по единогласному решению всех членов кооператива (п. 2 ст. 112 ГК, п. 5 ст. 26 Закона о производственных кооперативах). Реорганизация или ликвидация производственного кооператива осуществляется по решению его членов либо в принудительном порядке судом. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество кооператива подлежит распределению между его членами в порядке, предусмотренном уставом кооператива либо соглашением между его членами.
Государственные и муниципальные предприятия.
Понятие "предприятие", как особая организационно-правовая форма коммерческой организации, являющейся собственником своего имущества (п. 1 ст. 113 ГК РФ), сохранено принятым Гражданским кодексом РФ только для государственной и муниципальной собственности, т.к. такой субъект не свойственен нормальном товарному обороту, участниками которого всегда являются самостоятельные собственники имущества, и его наличие в нашем гражданском обороте является особенностью переходного характера российской экономики. Появление государственных предприятий, юридических лиц - не собственников, вызывалось тем очевидным обстоятельством, что само государство как основной, а нередко и монопольный собственник важнейших видов имущества не могло непосредственно участвовать в хозяйственном обороте, поэтому создавало свои "предприятия" на особом вещном праве "хозяйственного ведения" или "оперативного управления", не известном ни одному развитому правопорядку, сохраняя за собой право собственности на их имущество.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия в известной мере самостоятельно участвуют в гражданских правоотношениях, как правило, собственник утверждает их уставы, определяет объем и характер их правоспособности, назначает органы управления, но не отвечает перед их кредиторами по обязательствам созданных юридических лиц.
В современных условиях отечественной экономики и сложившихся традиций общественного сознания Гражданский кодекс РФ сохранил данную гражданско-правовую форму за теми юридическими лицами, которые созданы только государственными и муниципальными образованиями (ст. 124 ГК РФ). Эти организации объявлены теперь "унитарными", т.е. принадлежащими собственнику-учредителю целиком, без деления их имущества (или его части) на какие-либо вклады, паи или доли, в том числе между работниками (п. 1 ст. 113 ГК РФ). Гражданский кодекс РФ содержит как общие правила об унитарных предприятиях (ст. 113), так и правила об их разновидностях - унитарных предприятиях, основанных соответственно на праве хозяйственного ведения (ст. 114) и на праве оперативного управления, или "казенных" (ст. 115).
Гражданско-правовая форма унитарного предприятия предполагает наличие у такой коммерческой организации уставного фонда, размер которого не может быть менее минимума, определенного законом (для предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения), и отражается в его уставе, являющемся единственным учредительным документом такого юридического лица (п. 1 ст. 113, п. 3 ст. 114 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 49 ГК унитарное предприятие имеет целевую правоспособность, а не общую, как другие коммерческие организации. Объем и характер этой правоспособности должны быть прямо установлены в уставе. Фирменное наименование предприятия обязательно должно содержать указание на его собственника, например "федеральное государственное унитарное предприятие", "муниципальное унитарное предприятие". Органом предприятия является его единоличный руководитель (директор), назначенный собственником, а не общим собранием трудового коллектива или каким-либо иным аналогичным органом и подотчетный ему (п. 4 ст. 113 ГК РФ).
Унитарное предприятие не отвечает своим имуществом по долгам учредителя-собственника, а собственник-учредитель не отвечает по долгам унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, однако несет дополнительную ответственность по долгам казенного предприятия (п. 5 ст. 115 ГК РФ). По своим обязательствам перед третьими лицами (контрагентами) унитарное предприятие отвечает всем принадлежащим ему имуществом (п. 5 ст. 113 ГК РФ), что при соответствующих условиях влечет банкротство такой коммерческой организации. Однако банкротство казенного предприятия исключается (п. 1 ст. 65 ГК РФ), т.к. по его обязательствам несет субсидиарную ответственность само государство, как субъект гражданского права. Если банкротство вызвано исполнением указаний собственника-учредителя, он может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам созданного им юридического лица, включая и унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения (п. 3 ст. 56, п. 3 ст. 114 ГК РФ).
К имуществу унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, предъявляются особые требования, поскольку именно оно составляет минимальную гарантию удовлетворения возможных имущественных требований его кредиторов. К моменту государственной регистрации такого предприятия оно должно полностью оплатить (за счет собственника) весь уставный фонд (п. 4 ст. 114 ГК РФ), к которому предъявляются фактически те же требования, что и к уставному капиталу хозяйственных обществ (п. 5 ст. 114 ГК РФ). При уменьшении чистых активов такого предприятия менее объявленного размера уставного фонда необходимо объявить и зарегистрировать такое уменьшение, а при уменьшении их ниже установленного законом минимума предприятие вообще может быть ликвидировано, если собственник-учредитель не пополнит имущество своего предприятия до необходимого размера. В случае же уменьшения уставного капитала предприятия его кредиторы должны быть уведомлены об этом и вправе потребовать досрочного исполнения соответствующих обязательств (п. 6 ст. 114 ГК РФ).
За унитарным предприятием сохраняется право создавать другие унитарные предприятия путем выделения, т.е. дочерние предприятия (п. 7 ст. 114 ГК РФ), и на эти отношения распространяются общие нормы гражданского законодательства о выделении как способе реорганизации юридических лиц (ст. 57-60 ГК РФ). Созданное дочернее предприятие не является собственником переданного ему учредителем имущества, а получает на него ограниченное вещное право хозяйственного ведения. В связи с тем что унитарное предприятие-учредитель и само дочернее предприятие не являются и не становятся собственниками своего имущества, создание нового юридического лица - коммерческой организации в форме дочернего предприятия - представляет собой распоряжение имуществом собственника, и на него распространяются соответствующие ограничения, предусмотренные п. 2 ст. 295 ГК РФ. В соответствии с ними любое распоряжение недвижимым имуществом требует прямого согласия собственника, что и подразумевает передачу дочернему предприятию части имущества учредителя "в установленном порядке".
Правовое положение дочернего предприятия характеризуется тем, что в качестве коммерческой организации - не собственника оно имеет учредителем другого несобственника - унитарное предприятие, причем последнее выполняет в отношении дочернего предприятия все функции собственника. Унитарное предприятие-учредитель ("материнское предприятие") утверждает дочернему устав, определяя содержание его целевой правоспособности, и назначает ему руководителя (директора), а также вправе контролировать его деятельность, получать часть прибыли от ее результатов и давать согласие на распоряжение недвижимым имуществом дочернего предприятия (ст. 295 ГК РФ). Учредитель ("материнское предприятие") не отвечает по долгам дочернего предприятия, за исключением случая, когда банкротство последнего вызвано исполнением указаний учредителя (п. 3 ст. 56 ГК РФ), дочернее предприятие также не отвечает по обязательствам "материнского".
Новым видом юридического лица является казенное предприятие (которое также является унитарным), основанное на праве оперативного управления и имеющее более ограниченное вещное право по сравнению с правом хозяйственного ведения. Создание таких юридических лиц обусловлено наличием организаций, действующих в качестве производственных предприятий от имени государства в целом и не нуждающихся поэтому в значительных по объему правомочиях по отношению к закрепленному за ними имуществу, включая и оборотные фонды, в том числе готовую продукцию (например, государственное производственное объединение "Гознак", предприятия связи, некоторые оборонные и другие подобные предприятия).
Казенные предприятия, будучи одновременно коммерческими организациями - профессиональными участниками имущественного оборота, не должны ставить своих контрагентов в тяжелое положение. Поэтому гражданское законодательство устанавливает дополнительную ответственности учредителя-собственника по долгам таких предприятий (п. 5 ст. 115 ГК РФ). В имущественном отношении их положение отчасти сходно с положением государственного (госбюджетного) учреждения, хотя последнее финансируется собственником по смете, а казенное предприятие имеет самостоятельный баланс и само получает известные доходы от результатов своей деятельности.
Согласно ст. 115 ГК РФ казенные предприятия могут быть только федеральными, и поэтому они создаются, ликвидируются и реорганизуются только по решению федерального правительства. Особенности правового положения унитарных предприятий, включая казенные, должны быть установлены специальным законом (п. 6 ст. 113 ГК РФ), а до его принятия и введения в действие учредительные документы действующих государственных и муниципальных предприятий сохраняют силу (п. 6 ст. 6 Закона о введении в действие части первой ГК РФ).
ПРОЕКТ ГК!
1. Гражданское законодательство
- В предмет гражданского законодательства включена еще одна группа отношений, регулируемых гражданским законодательством, а именно корпоративные отношения, под которыми следует понимать отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими.
- В действующей статье 5 ГК РФ в качестве источника гражданского права назван обычай делового оборота. Между тем обычай широко применяется не только в предпринимательской деятельности, например, в отношениях, связанных с определением гражданами порядка пользования общим имуществом. В статью 5 ГК предлагается внести соответствующие дополнения.
2. Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав
- В соответствии с предлагаемыми поправками, гражданские права и обязанности могут возникать "из решений собраний в случаях, предусмотренных законом". В свою очередь, вносится дополнение, что защита гражданских прав сможет осуществляться путем признания недействительным решения собрания.
- Включены общие положения о государственной регистрации имущественных прав, единые для различных объектов, в отношении которых предусмотрена правоустанавливающая (не учетная) регистрация. Установлены принципы регистрации.
- Предусмотрено, что в случаях и порядке, установленных законом, ущерб, причиненный личности или имуществу правомерными действиями государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц этих органов, а также иных лиц, которым государством делегированы властные полномочия, подлежит компенсации.
3. Общие положения Гражданского кодекса РФ о юридических лицах
- Юридические лица получают гражданские права и гражданские обязанности наряду с физическими лицами.
- У юридических лиц должен быть только один учредительный документ - устав. Они могут быть типовыми, утверждаемыми в установленном ГК порядке.
- Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение членства в саморегулируемой организации, будет возникать с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию и прекращаться при прекращении действия членства в саморегулируемой организации.
4. Регистрация, реорганизация и ликвидация юридических лиц
- Установлен принцип достоверности данных государственного реестра юридических лиц. Предусмотрена обязанность возмещения юридическим лицом убытков, причиненных другим участникам гражданского оборота вследствие непредставления, несвоевременного представления или представления недостоверных данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц.
- Установлена обязанность уполномоченного государственного органа юстиции: своевременно информировать заинтересованных лиц о предполагаемых изменениях в учредительные документы.
- Установлено, что юридическое лицо, зарегистрированное на территории иностранного государства, предоставляющего льготный режим налогообложения и (или) не требующего предоставления или раскрытия информации при проведении финансовых операций, может осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации при условии депонирования в уполномоченном государственном органе юстиции достоверной информации о своих учредителях (участниках) и выгодоприобретателях.
Перечень таких иностранных государств будет определяться уполномоченным государственным органом. Депонированная информация может быть раскрыта самим юридическим лицом или на основании решения суда. Риск последствий депонирования недостоверной информации, равно как и осуществление деятельности на территории Российской Федерации без депонирования указанной информации, несет это юридическое лицо.
- Не допускается преобразование коммерческих организаций в некоммерческие и некоммерческих организаций в коммерческие. Другие ограничения реорганизации юридических лиц могут быть установлены законом.
- Самостоятельным основанием для ликвидации юридического лица является признание судом недействительной государственной регистрации юридического лица.
- Нормы ГК РФ об очередности удовлетворения требований кредиторов при ликвидации юридического лица приведены в соответствие с правилами, установленными Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
- Внесены дополнения, позволяющие кредиторам ликвидируемого юридического лица защищать свои права в случае нарушения правил об удовлетворении их требований в установленной законом очередности.
5. Законодательство об отдельных видах юридических лиц
- Как и раньше, юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).
- Предполагается ввести новые понятия, разделяющие юридические лица на "корпоративные" и "унитарные".
Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом на участие в управлении их деятельностью (право членства), являются корпоративными организациями (корпорациями). К ним относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы, общественные организации граждан, ассоциации и союзы.
Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства, являются унитарными организациями. К ним относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения, а также религиозные организации.
- Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой форме акционерного общества, или общества с ограниченной ответственностью. Такой вид хозяйственных обществ, как общество с дополнительной ответственностью, в соответствии с проектом должен быть упразднен.
- Публичным акционерным обществом признается акционерное общество, акции которого и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) и публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах.
Устанавливаются следующие особенности функционирования публичных акционерных обществ:
1) повышенные требования к минимальной величине уставного капитала;
2) не менее одной четверти совета директоров должны составлять независимые директора;
3) установлена обязанность публично раскрывать информацию, предусмотренную законом о хозяйственных обществах и законами о ценных бумагах;
4) ведение реестра акционеров публичного акционерного общества и функции счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей соответствующую лицензию.
- Конкретизировано определение вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества и общества: "Вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в его имущество могут быть деньги, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ и товариществ, российские депозитарные расписки, а также исключительные (интеллектуальные) права и права по лицензионным договорам, подлежащие денежной оценке".
- Существенно изменены требования по размеру уставного капитала:
Размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью не может быть менее пятисот тысяч рублей;
Размер уставного капитала акционерного общества не может быть менее пяти миллионов рублей;
Размер уставного капитала публичного акционерного общества не может быть менее ста миллионов рублей.
Минимальный уставный капитал хозяйственного общества должен быть оплачен деньгами. Не менее трех четвертей уставного капитала хозяйственного общества должно быть внесено его учредителями до государственной регистрации общества
- Число коммандитистов в товариществе на вере не должно превышать двадцати. В противном случае оно подлежит преобразованию в хозяйственное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его коммандитистов не уменьшится до указанного предела.
- Некоммерческим организациям предполагается дать наименования "Некоммерческие корпоративные организации" и "Некоммерческие унитарные организации", к первым из которых предполагается отнести потребительские кооперативы, общественные организации граждан, ассоциации и союзы (с подробной регламентацией их статуса), а ко вторым - фонды, учреждения и религиозные организации.
Некоммерческая организация, осуществляющая приносящую доходы деятельность, должна иметь обособленное имущество, гарантирующее интересы ее кредиторов, в размере не менее минимального уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.
Некоммерческие организации.
 Некоммерческой   организации  присущи следующие свойства:-наличие юридического лица;-основной целью деятельности не является извлечение прибыли;-возможная прибыль не может быть распределена между участниками  некоммерческой   организации. Некоммерческой   организации  как юридическому лицу присущи следующие характеристики: Некоммерческая   организация  должна иметь самостоятельный баланс или смету.  Некоммерческая   организация  вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации  и  за пределами ее территории, имеет печать с полным наименованием этой  некоммерческой   организации  на русском языке.  Некоммерческая   организация  вправе иметь штампы  и  бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.Учредительными документами  некоммерческих   организаций  являются: устав либо учредительный договор  и  устав, либо только учредительный договор. В некоторых случаях  некоммерческая   организация  может действовать на основании общего положения об  организациях  данного  вида .В учредительных документах  некоммерческой   организации  должны определяться наименование  некоммерческой   организации , содержащее указание на характер ее деятельности  и  организационно - правовую форму, место нахождения  некоммерческой   организации , порядок управления деятельностью, предмет  и  цели деятельности, сведения о филиалах  и  представительствах, права  и  обязанности членов, условия  и  порядок приема в члены  некоммерческой   организации   и  выхода из нее (в случае, если  некоммерческая   организация  имеет членство), источники формирования имущества  некоммерческой   организации , порядок внесения изменений в учредительные документы  некоммерческой   организации , порядок использования имущества в случае ликвидации  некоммерческой   организации   и  иные положения, предусмотренные федеральными законами.Учредительные документы  некоммерческой   организации  могут содержать  и  иные не противоречащие законодательству положения.Требования учредительных документов  некоммерческой   организации  обязательны для исполнения самой  некоммерческой   организацией , ее учредителями (участниками). Некоммерческая   организация  создается без ограничения срока деятельности, если иное не установлено учредительными документами  некоммерческой   организации . Некоммерческая   организация  может создавать филиалы  и  открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.Филиалом  некоммерческой   организации  является ее обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения  некоммерческой   организации   и  осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции представительства.Представительством  некоммерческой   организации  является обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения  некоммерческой   организации , представляет интересы  некоммерческой   организации   и  осуществляет их защиту.Филиал  и  представительство  некоммерческой   организации  не являются юридическими лицами, наделяются имуществом создавшей их  некоммерческой   организации   и  действуют на основании утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе  и  на балансе создавшей их  некоммерческой   организации .Руководители филиала  и  представительства назначаются  некоммерческой   организацией   и  действуют на основании доверенности, выданной  некоммерческой   организацией .Филиал  и  представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их  некоммерческой   организации ,  и  должны быть указаны в учредительных документах  некоммерческой   организации , их создавшей.По решению учредителей (участников) либо органа, уполномоченного на то учредительными документами,  некоммерческая   организация  может быть реорганизована. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения  и  преобразования. Некоммерческая   организация  может быть ликвидирована. Это может произойти:-по решению ее учредителей (участников) либо органа, уполномоченного на то учредительными документами;-по решению суда;-в случае признания  организации  несостоятельной (банкротом). Данный случай относится только к фондам  и  потребительским кооперативам.Основной целью деятельности  некоммерческой   организации  не является получение прибыли — другой важный признак  некоммерческой   организации .  Некоммерческие   организации  могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных  и  управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры  и  спорта, удовлетворения духовных  и  иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан  и   организаций , разрешения споров  и  конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.Согласно ст. 50 ГК РФ  некоммерческие   организации  могут создаваться в форме:– общественных организаций (объединений);– религиозных организаций (объединений);– финансируемых собственником учреждений;– благотворительных  и  иных фондов;– объединения юридических лиц (союзов  и  ассоциаций);– автономной  некоммерческой   организации   и   некоммерческого  партнерства;– товарищества собственников жилья;– торгово-промышленной палаты;Общественные объединения (организации ) могут создаваться в одной из следующих организационно-правовых форм: общественная организация, общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение.Общественные организации – организации, которые создаются для удовлетворения потребностей  и  интересов своих членов (во внутренней для организации среде). Такие организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради которых они созданы. Участники не имеют прав на имущество  организации , в том числе  и  на свои взносы, они не отвечают по обязательствам  организации   и  ее участников.Например, профсоюз определяется как добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства  и  защиты их социально-трудовых прав  и  интересов.Общественным движением является состоящее из участников  и  не имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические  и  иные общественно-полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения.Общественный фонд – это  организация , учрежденная гражданами  и  (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные  и  иные общественно полезные цели. Фонд не имеет членства. Для реализации своих уставных задач фонд может заниматься предпринимательской деятельностью, создавая для этого хозяйственные общества или участвуя в них.Общественное учреждение – это  организация , созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций  некоммерческого  характера  и  финансируемая им полностью или частично.Эта организационная форма может стать основой для холдинга, финансово-промышленной группы  и  любого другого объединения  организаций . Объединения юридических лиц (ассоциации  и  союзы) – это  некоммерческие   организации , учрежденные группой либо коммерческих, либо  некоммерческих   организаций  для координации  и  защиты своих имущественных  и  других интересов. Члены объединений сохраняют свою самостоятельность  и  право юридического лица, несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам. В России создаются  и  действуют общероссийские, межрегиональные, региональные  и  местные общественные объединения. Общероссийское общественное объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на территории более половины субъектов Российской Федерации  и  имеет там свои структурные подразделения – организации, отделения или филиалы  и  представительства.Межрегиональное общественное объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на территориях менее половины субъектов Российской Федерации  и  имеет там свои структурные подразделения –  организации , отделения или филиалы  и  представительства. Деятельность регионального общественного объединения в соответствии с его уставными целями осуществляется в пределах территории одного субъекта Российской Федерации.Деятельность местного общественного объединения в соответствии с его уставными целями осуществляется в пределах территории органа местного самоуправления.Российские общественные объединения в соответствии с их уставами могут вступать в международные общественные объединения, приобретать права  и  нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений, заключать соглашения с иностранными  некоммерческими  неправительственными объединениями.Российские общественные объединения могут создавать свои  организации , отделения или филиалы  и  представительства в иностранных государствах на основе общепризнанных принципов  и  норм международного права, международных договоров Российской Федерации  и  законодательства этих государств. Общественное объединение, образованное в Российской Федерации, признается международным, если в соответствии с его уставом в иностранных государствах создается  и  осуществляет свою деятельность хотя бы одно его структурное подразделение.
Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских прав.
Российская Федерация,  субъекты  РФ  и   муниципальные   образования , как  и  другие  субъекты   гражданского   права , могут участвовать в  гражданско-правовых  отношениях. Однако их правоспособность обладает рядом особенностей, связанных прежде всего с тем, что они являются главными  субъектами  публичного  права  – носителями власти. При этом в частноправовых отношениях, соблюдая такой важный принцип  гражданского   права , как равенство сторон, Российская Федерация,  субъекты  РФ  и   муниципальные   образования  отказываются от своего особого положения. Согласно п. 1 ст. 124  Гражданского  кодекса они участвуют в  гражданско-правовых  отношениях на равных с другими  субъектами  началах.  И  все же, полномочия Российской Федерации,  субъектов  РФ  и   муниципальных   образований  по вмешательству в  гражданско-правовые  отношения достаточно велики.
Характер государства  как   субъекта   гражданского   права  выражается в том, что хотя оно  и  является организацией, но, тем не менее, не выступает в  гражданском  обороте юридическим лицом. Поэтому в российском  гражданском   праве  классификацию  субъектов  составляют физические, юридические лица  и  особое лицо – государство. Однако законодатель на государство распространяет нормы, которые определяют участие юридических лиц в  гражданских  отношениях. Таким образом, государство приравнено к юридическому лицу, но не названо таковым.
Правоспособность Российской Федерации,  субъектов  РФ  и   муниципальных   образований  не может быть тождественна правоспособности физических  и  юридических лиц. Это связано с тем, что их правовая природа, с одной стороны, позволяет (или, напротив, не позволяет) Российской Федерации,  субъектам  РФ  и   муниципальным   образованиям  приобретать ряд  прав , доступных (не доступных) физическим  и  юридическим лицам  и  возлагать (не возлагать) некоторые обязанности доступные (или недоступные) физическим  и  юридическим лицам. Например, государство может приобретать имущество, не имеющее наследников, или выпускать  государственные  ценные бумаги. Но при этом не может передавать имущество по наследству, иметь свое имя. С другой стороны, Российская Федерация,  субъекты  РФ  и   муниципальные   образования  участвуют в  гражданском  обороте в целях наиболее эффективного отправления публичной власти, а не для удовлетворения своих частных интересов. Эти цели  и  предопределяют правоспособность Российской Федерации, ее  субъектов   и   муниципальных   образований . От имени Российской Федерации  и   субъектов  РФ могут своими действиями приобретать  и  осуществлять  гражданские   права   и  обязанности, выступать в суде органы  государственной  власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов (п. 1 ст. 125  Гражданского  кодекса).
Особыми участниками  гражданского  оборота выступают  муниципальные   образования . Под  муниципальными   образованиями  понимаются городское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, иная населенная территория, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, имеются  муниципальная  собственность, местный бюджет  и  выборные органы местного самоуправления. От имени  муниципальных   образований  своими действиями могут приобретать  и  осуществлять  гражданские   права   и  обязанности органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов (п. 2 ст. 125  Гражданского  кодекса). В роли таких органов могут выступать представительный орган местного самоуправления, выборный глава  муниципального   образования  (если такая должность предусмотрена)  и  иные органы местного самоуправления.
Понятие и виды объектов гражданских прав.
Объекты гражданских правоотношений – те материальные и нематериальные блага, по поводу которых субъекты вступают в гражданские правоотношения.
Виды объектов (ст. 128 ГК):
Вещи (материальные, физически - осязаемые объекты, имеющие экономическую форму товара. являются результатами труда, имеющими в силу этого определенную материальную (экономическую) ценность);
разновидность вещей в виде денег (ст. 140 ГК признаются одним из  объектов   гражданских   прав , специфика которого обусловлена, прежде всего, той экономической функцией, которую они выполняют. В  гражданском  обороте  деньги  выступают, во-первых, в роли эквивалента стоимости вещей в возмездных  гражданско-правовых  обязательствах; в этом случае они существуют в абстрактной форме. Во-вторых, будучи средством расчетов (средством платежа),  деньги  являются средством исполнения денежных обязательств. В-третьих,  деньги  могут быть самостоятельным предметом  гражданско-правового  обязательства (например, договоров займа, кредита);
в виде ценных бумаг (особые вещи, выраженные в виде документов на бумажном носителе и содержащие в себе имущественное право их держателя, н-р сбер. книжка);
имущество (понятием " имущества " в самом широком смысле охватываются вещи, имущественные  права  и соответствующие им имущественные обязанности);
имущественные права (субъективные  права  участников правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми материальными ( имущественными ) требованиями, которые возникают между участниками гражданского оборота по поводу распределения этого имущества и обмена (товарами, услугами, работами, ценными бумагами, деньгами и др.);
действия в виде работ (Работа характеризуется тем, что ее следствием становится появление новой потребительной стоимости — создается новая вещь или увеличивается ценность старой вещи (подряд, ремонт, химчистка и т. п.);
действия в виде услуг (для услуг характерно то, что они также могут привести к появлению новых вещей, увеличению полезности старых. Однако все это появляется при содействии того лица, для которого производится услуга или создается благо, которое в виде вещи не оформляется (услуги адвоката, репетитора и т. п.);
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (ими признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие);
приравненные к этим результатам средства индивидуализации (интеллектуальная собственность) - В широком понимании означает закрепленные законом временное исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Законодательство, которое определяет права на интеллектуальную собственность, устанавливает монополию авторов на определенные формы использования результатов своей интеллектуальной, творческой деятельности, которые, таким образом, могут использоваться другими лицами лишь с разрешения первых);
нематериальные блага (блага неимущественного характера, лишённые экономического содержания, то есть не имеющие стоимостного выражения. К ним относятся: имя, жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие  нематериальные  блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона).
Вещи как объекты гражданских прав.
Вещи – самый распространённый материальный объект гражданских прав.
Классификация вещей:
в зависимости от оборотоспособности вещи бывают:
изъятые из гражданского оборота - изымаются государством, которое является собственником этих вещей. Изымаются в связи с особым назначением этих вещей, их исторической, культурной или иной ценностью, в связи с охраной государства и т.п. (например государственные заповедники, золотой запас России, государственная казна);
ограниченные в обороте - ограничиваются в силу закона. Для того, чтобы стать их собственником, необходимы специальные разрешения (лицензия для оружия, рецепт врача для приобретения наркотических средств);
свободно обращаемые - для их владения, пользования и распоряжения не требуется никаких разрешений.
в зависимости от того, могут ли вещи свободно перемещаться с одного земельного участка на другой: недвижимые и движимые.
Недвижимые:
Недвижимые в силу физического происхождения (ч.1 п.1. ст.130 ГК): земля, участки недр, здания, сооружения (мост, линейный объекты, над- и подземные коммуникации), объекты незавершенного строительства, предприятия (ст.132), самовольная постройка (ст.222).
Недвижимые в силу закона: морские, воздушные и водные суда, суда внутреннего плавания, космические объекты (ч.2. п.1 ст.130 ГК РФ).
Все остальные вещи – движимые.
Особенности недвижимости:
Право собственности у субъектов возникает с момента государственной регистрации этого права;
Сделки с этими вещами по общему правилу подлежат государственной регистрации;
Обременения, ограничения права собственности правами лица, имеющего сервитут;
Переход права собственности, иные вещные права подлежат государственной регистрации.
В зависимости от того, может ли вещь быть разделена в натуре: делимые (вещи, которые могут быть разделены на несколько частей, при этом каждая часть имеет такое же назначение, как и данная вещь в целом) и неделимые (такие вещи, раздел которых в натуре не возможен). Различия: некоторые виды сделок заключаются только по поводу неделимых вещей.
В зависимости от того, имеют ли вещи себе подобных: родовые (вещи, не единственные в своем роде, то есть имеющие себе подобные. В случае если вещь оказалась некачественной, её можно обменять у контрагента на аналогичную. С момента приобретения родовой вещи она считается индивидуализированной) и индивидуально определенные (вещи единственные в своем роде. Они не могут быть заменены. В установленных законом случаях с контрагентом можно расторгнуть договор и потребовать возврата уплаченной суммы (купля-продажа недвижимости), потребовать возмещения убытков, равных по стоимости этой вещи. Вещь заменяется иным экономическим эквивалентом).
Главная вещь – это вещь, которая в данной группе вещей имеет основное назначение. Принадлежность – это вещь, которая служил для обслуживания главной вещи. Например, необходимо для улучшения дизайнерских качеств главной вещи, необходимы для ее сохранности, являются аксессуаром и т.п. например, очки (основная вещь) и чехол для очков (принадлежность). Юридическая судьба принадлежности следует судьбе главной вещи, если соглашением сторон не предусмотрено иное.
Сложные вещи – это группа разнородных вещей, но объединены для наибольшего удобства в использовании. Например, чайный сервиз. Данный вещи являются неделимыми, поэтому если имеется недостаток в какой-либо вещи из данной группы, то обмену подлежит вся сложная вещь.
Разновидностью сложной вещи являются парные вещи. Например, обувь, перчатки и т.п. юридическая судьба этой вещи общая.
Разновидностью сложной вещи является конструктивно-связанная или конструктивная вещь. Они состоит из нескольких разнородных вещей, но скрепленные между собой. Например, парты. Юридическая судьба: эта вещь передается по сделкам в целом, если иное не оговорено сторонами.
Плоды, продукция, доходы.
Плоды – это вещи органического или растительного происхождения, появившиеся за счет уже существующих вещей. Например, яблоки или приплод скота или куриные яйца. Юридическое значение: по общему правилу плоды принадлежат лицу, которое владеет первоначальной вещью на законных основаниях, если сторонами не оговорено иное.
Продукция – это вещь, получаемые юридическими, физическими лицами в процессе производства путем приложения физического труда к определенному материалу. На токарном станке изготовили деталь. Юридическое значение: по общему правилу продукция принадлежит лицу, которое пользуется первоначальными вещами на законных основаниях, если иное не предусмотрено соглашением.
Доходы – это денежные поступления или поступления в иной материальной форме от ранее имевшихся вещей, которые вовлечены в гражданский оборот.
Животные – одушевленные вещи, по поводу которых закон запрещает грубое обращение, противоречащее гуманности. Юридическое значение: животные могут быть предметом различных гражданско-правовых сделок, например, купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования (ссуда). Специальное правило - в некоторых случаях животные могут быть признаны по решению суда источником повышенной опасности (Глава 59). Данное правило не будет касаться диких животных.
Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.
Деньги - законное платежное средство, представляющий собой объект гр-х правоот-й. Относятся к категории родовых и заменимых вещей.
Особенности: оцениваются в гр. обороте не количеством ден знаков, а числом выраженных в этих знаках ден единиц. Выпускаются в форме банковских билетов ( банкнот) и метал монетой, представ. безусловное обязательство ЦБ, обеспеченное всеми его активами. Выполняют функции меры стоимости (масштаба цен) ср-ва обращения товаров, ср-ва соц. накопления и индивидуального сбережения, мировых денег.
Ценная бумага- документ, удостоверяющий соблюдение установленной формы и обязательных реквизитов имущ-е права, осущ. Или передача кот возможны тока при его предъявлении.
Виды: гос облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сбер книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные цен-е бумаги. Существуют ипотечные ценные бумаги - это облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты в участии.
От способа определения носителя ЦБ дел-ся на :
1) предъявительские – передаётся др лицу путем вручения; право требовать исполнения по ним м. требовать любое лицо предъявившее эти бумаги
2)именная – выдается всегда на имя определенного лица, кот принадлежит осуществление предусмотренного в них права.
3)Ордерная – передается др лицу путем совершения надписи, удостоверяющая передачу. Передаточные надписи именуются индоссаментом.
Расчет по сделкам может производиться путем наличной и безналичной формой оплаты. Валюта в сделках может применяться в установленных законом случаях.
Расчет валютой может производиться исходя из ставки этой валюты, установленной ЦБ РФ на день совершения сделки или на иной день, в который будет производиться расчет между сторонами, например, договор купли-продажи.
По общему правилу деньги являются неделимыми вещами, независимо от того, выпускаются они в виде монет или купюр. Однако, их можно разменять. В этом случае они делимы.
Ценные бумаги. Это особые вещи, выраженные в виде документов на бумажном носителе и содержащие в себе имущественное право их держателя, например, сберегательная книжка.
Виды ценных бумаг:
1. По наименованию имени держателя:
именные. В именное ценной бумаге указано имя или наименование ее держателя.
на предъявителя. Ценная бумага, в которой не указано имя ее держателя.
2. По виду носителей:
Документальные ценные бумаги выражены на бумажном носителе. Например, лотерейный билет, денежный чек.
Бездокументальные ценные бумаги – они не содержаться на бумажном носителе, но могут быть совершены в электронной форме по требованию лица, которое представило соответствующий документ, свидетельствующий о том, что у него есть соответствующее имущественное право. Они бывают Ордерные и безордерные. В ордерной ценной бумаге указываются передаточные надписи. В безордерной нет передаточной надписи.
Все ценные бумаги имеют определенные реквизиты. При отсутствии хотя бы одного из них данная бумага считается недействительной.
Виды ценных бумаг – облигации, чеки, вексель, депозитные и сберегательные сертификаты, сберегательные книжки, акции, коносамент, приватизационные ценные бумаги и др.
Нематериальные блага и их защита.
Под личными неимущественными благами (в т.ч и правами) понимаются лишенные имущественного содержания блага, неразрывно связанные с их обладателем – человеком. Этими правами и благом – жизнь и здоровье, честь и доброе имя, достоинство и деловая репут-я, неприкосн-ть частной ж, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, право выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, и др. аналогичные права и блага.
Общие признаки этих прав и благ – отсутствие в них имущественного содержания, принадлежность человеку от рождения (здоровье), или в силу закона (пр. авторства), неотчуждаемость и непередаваемость иным способом. Перечень нематериальных благ не явл. Исчерпывающим. В силу их х-ра, немат. блага, не м.б. предметом гражданского оборота. Указанные блага защищаются способами, предусмотренными ГК (компенсация морального вреда, опровержение порочащих сведений) и другими законами.
Защита чести, достоинства, деловой репутации. Понятие морального вреда.
Честь – социальная оценка личности, объективное отношение общества к данному человеку.
Достоинство – самооценка личности, осознание лицом своих качеств и своего значения в обществе.
Деловая репутация – оценка деловых качеств личности физического или юридического лица.
Специальными способами защиты ЧД и ДЛ являются опровержение ложных и порочащих сведений, и опубликование ответа. Основаниями возникновения права на опровержение явл: распространение сведений, т.е. сообщение их хотя бы одному, помимо самого потерпевшего, лицу; порочащие ЧД и ДЛ характер распространенных сведений, т.е. наличие в них сообщений о порочащих потерпевшего фактах; несоответствие этих сведений действительности. Вина причинителя вреда не явл. условием опровержения распространенных сведений. Бремя доказывания достоверности распространенных сведений лежит на распространителе. Сведения, хотя и порочащие, но достоверные, опровержению не подлежат.
Опубликование ответа является способом защиты, если в распространенных сведениях не сообщается о порочащих фактах но распространенная информация, например, выраженное мнение, тем не менее, затрагивает права и охраняемые законом интересы потерпевшего.
Распространение ложных порочащих сведений может причинить гражданину моральный вред, и в этом случае потерпевший приобретает право на его компенсацию. Под моральным вредом понимаются физические и нравственные страдания, т.е. негативные ощущения (боль, удушье, тошнота и т.п.) и переживания (стыд, страх, отчаяние и т.п.).
Моральный вред – физические и нравственные страдания, т.е. категории, применимые только к существу, обладающему психикой.
Общий состав оснований ответственности за причинение МВ включает в себя: 1) неправомерное действие/бездействие причинителя вреда, умаляющее принадлежащие ему нематериальные блага, или создающие угрозу такого умаления. 2) причинная связь м\д неправомерным действием и моральным вредом. 3) Вина причинителя вреда.
МВ компенсируется независимо от вины причинителя вреда, в случаях, когда: 1) вред причинен жизни или здоровью гр-на, деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. 2) вред причинен гражданину в рез-те незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения адм. взыскания, или исправительных работ. 3) вред причинен распространением сведений, порочащих ЧД и ДР гражданина.
МВ компенсируется в денежной форме. Размер компенсации МВ определяется судом исходя из требований разумности и справедливости. При этом принимаются во внимание следующие обстоятельства: степень и характер страданий потерпевшего; степень вины причинителя вреда; индивидуальные особенности потерпевшего; иные заслуживающие внимания обстоятельства причинения страданий.
Компенсация морального вреда.
Моральный вред – физические и нравственные страдания, т.е. категории, применимые только к существу, обладающему психикой.
Общий состав оснований ответственности за причинение МВ включает в себя:
1) неправомерное действие/бездействие причинителя вреда, умаляющее принадлежащие ему нематериальные блага, или создающие угрозу такого умаления.
2) причинная связь м\д неправомерным действием и моральным вредом.
3) Вина причинителя вреда.
МВ компенсируется независимо от вины причинителя вреда, в случаях, когда:
1) вред причинен жизни или здоровью гр-на, деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.
2) вред причинен гражданину в рез-те незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения адм. взыскания, или исправительных работ.
3) вред причинен распространением сведений, порочащих ЧД и ДР гражданина.
МВ компенсируется в денежной форме. Размер компенсации МВ определяется судом исходя из требований разумности и справедливости. При этом принимаются во внимание следующие обстоятельства: степень и характер страданий потерпевшего; степень вины причинителя вреда; индивидуальные особенности потерпевшего; иные заслуживающие внимания обстоятельства причинения страданий.
Статья 151. Компенсация морального вреда
Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.
Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации
1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти.
2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, распространены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации.
Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.
Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом.
3. Гражданин, в отношении которого средствами массовой информации опубликованы сведения, ущемляющие его права или охраняемые законом интересы, имеет право на опубликование своего ответа в тех же средствах массовой информации.
4. Если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в размере и в порядке, предусмотренных процессуальным законодательством, в доход Российской Федерации. Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности выполнить предусмотренное решением суда действие.
5. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением.
6. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, лицо, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности.
7. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица.
Статья 152.1. Охрана изображения гражданина
Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не требуется в случаях, когда:
1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;
2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;
3) гражданин позировал за плату.
Понятие и виды сделок.
Сделки – это волевые акты, совершаемые юридическими или физическими лицами и влекущие возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей у их участников.
Признаки сделок:
Правомерность – соответствие условий, на которых совершается сделка, требованиям закона и иных нормативных актов.
Они являются юридическими фактами – то есть определенными действиями, направленными на достижение результата;
Волевые действия. Всякая сделка представляет собой единство воли, намерения лица совершить сделку, и волеизъявления, поведения лица, в котором эти воля получает внешнее выражение;
Они имеют целевую направленность, причем цель должна быть положительной - она носит правовой характер;
Результат. Они влекут возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей их участников: они могут быть как положительными, так и отрицательными.
Виды сделок:
В зависимости от количества сторон в сделке они бывают односторонние, двусторонние и многосторонние.
В односторонних сделках имеется только одна сторона, которая совершает данную сделку. В этом случае личность стороны и личность участника в сделке совпадают. У данной стороны есть волевая направленность на совершение сделки (например, доверенность – воля только лица, выдавшего доверенность (доверителя); завещание).
В двусторонних сделках имеется 2 волеизъявления (например, договоры розничной купли-продажи, договоры перевозки пассажиров в городском транспорте или договор возмездного оказания услуг). Количество сторон и участников в данных сделках могут не совпадать. На каждой из сторон либо только на одной из сторон может быть несколько участников (множественность лиц). При этом считается, что у этих участников 1 волеизъявление.
В многосторонних сделках более 2 сторон. В них также может быть множественность. Например, договор простого товарищества (гл.55). Двусторонние и многосторонние сделки называются договорами.
В зависимости от того, есть ли в сделке встречное предоставление одной стороны другой стороне, они бывают возмездные и безвозмездные.
В возмездных сделках каждая из сторон предоставляет другой стороне какое-либо встречное предоставление. Оно должно носить экономический характер. Моменты передачи встречных предоставлений могут не совпадать во времени. Например, все виды купли-продажи, все виды аренды, все виды перевозки пассажиров, грузов, багажа. По общему правилу сделки возмездные (большинство).
В безвозмездных сделках отсутствует встречное предоставление одной из сторон (например, договор дарения, договор безвозмездного пользования). В установленных законом случаях законодатель указывает, что сделка может быть либо возмездной, либо безвозмездной (п.2 ст.585 ГК).
В зависимости от того, предусмотрено ли в сделке какое-либо условие, при наступлении которого возникнут или отпадут правовые последствия по ней, они бывают безусловные, условные и срочные.
В безусловных сделках отсутствует какое-либо условие, поэтому правовые последствия по ней возникнут только при наличии волеизъявления сторон.
В условных сделках имеется условие, о котором знают стороны. Виды условий:
Отлагательное (+) – согласно п.1 ст.157 ГК сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей у них в зависимость от обстоятельства, которое неизвестно наступит или нет.
Отменительное (-) – в силу п.2 ст.157 сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей у них в зависимость от обстоятельства, которое неизвестно наступит или нет.
В срочных сделках стороны определяют условие, которое неизбежно наступит, не зависит от их воли, т.е. является событием. Понятие срочной сделки не совпадает с понятием срочный договор, т.к. в срочном договоре предусмотрен срок его действия (сутки проката, 2 года аренды).
В зависимости от того, с какого момента сделка считается совершенной, они бывают реальные и консенсуальные.
В реальных сделках для их заключения необходимо 2 юридических факта: соглашение сторон по всем существенным условиям сделки и факт передачи вещи. По времени эти факты могут не совпадать. Это правило предусматривает только законодатель. По общему правилу эти факты совпадают. В определениях, касающихся реальных сделок законодатель указывает, что «одна сторона передает другой стороне», т.е. Действия одной стороны происходят в настоящем времени. Например, п.1 ст.583 ГК.
Для заключения консенсуальных сделок необходим 1 юридический факт: соглашение сторон по всем существенным условиям сделки. В определениях, посвященных консенсуальным сделкам, законодатель указывает, что «одна сторона обязуется передать другой стороне», т.к. Действия этой стороны будут осуществлены в будущем. Например, п.1 ст.702 ГК, ст.506 ГК. По общему правилу сделки являются консенсуальными. В установленных законом случаях одна и та же сделка может быть либо реальной, либо консенсуальной, а стороны сами определяют, какую из них они хотят совершить (например, п.1 ст.572 ГК, п.1 ст.689 ГК).
В зависимости от того, видно ли основание, по которому стороны заключают сделку, они бывают абстрактными и каузальными.
В абстрактных сделках не видно основание (не видна цель сделки). В основном сделки каузальные.
В каузальных сделках видно основание, по которому стороны вступают в правоотношение (дарение, перевозка).
В зависимости от того, возникает ли у контрагента по сделке после её заключения право собственности на переданную вещь, бывают сделки по отчуждению и сделки по распоряжению.
В сделках по отчуждению право собственности на вещь переходит от одной стороны к другой стороне (все виды купли-продажи, мена, дарение и т.п.). В определении этих сделок законодатель указывает, что вещь переходит на праве собственности к другой стороне.
В сделках по распоряжению от одной стороны к другой стороне передаются только правомочия владения и пользования либо только пользования (например, все виды аренды).
Условия действительности сделок.
Для того, чтобы сделка имела желаемые правовые последствия, она должна быть законной, т.е. действительной. Для этого должны быть соблюдены одновременно 4 условия:
Стороны должны быть право- и дееспособными. В установленных законом случаях либо в силу обстоятельств недееспособную сторону представляет дееспособный субъект.
Воля сторон должна соответствовать их волеизъявлению. Воля – это внутреннее желание стороны вступить в сделку. Волеизъявление – внешнее выражение внутренней воли сторон.
Содержание сделки должно соответствовать закону. Под содержанием понимаются права и обязанность сторон и существенные условия сделки.
Форма сделки должна соответствовать закону. Форма сделки – это выражение вовне волеизъявления сторон.
Для некоторых сделок требуется 5 условие действительности.
Нормы, касающиеся этого условия императивные. Ст. 584 и п.2 ст. 558. Для регистрации необходимо волеизъявление сторон сделки. С момента вынесения административного акта права и обязанности у сторон считаются возникшими и сделка должна быть исполнена.
Формы сделок.
Форма сделки - это определенный способ выражения внутренней воли вовне, способ волеизъявления. Права и обязанности по сделке возникают лишь в случае, если соблюдена требуемая законом форма. Для разных сделок законом установлена различная форма. Несоблюдение этой формы влечет неблагоприятные юридические последствия, вплоть до признания сделки недействительной.
Формы сделок:
Устная – форма предусмотрена в п.1 ст.158. Простая письменная (неквалифицированная – в цивилистике) – лица могут не обращаться к нотариусу, совершают сделку сами, её подписывают – п.1 ст.158
Нотариально удостоверенная (квалифицированная) – п.1 ст..158.
Конклюдентные действия (не закреплен в ГК, существует в цивилистике) – п.2 ст.158. Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.
Сделка по умолчанию – п.3 ст.158. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.
Оспоримые и ничтожные сделки.
Если хотя бы одно из условий действительности сделок будет не соблюдено, сделка будет являться недействительной, а именно либо ничтожной, либо оспоримой.
Ничтожная сделка считается недействительной, а права и обязанности у сторон – не возникшими с момента её совершения (заключения), поэтому в суд не требуется обращаться добросовестной стороне (но можно).
Оспоримая сделка считается недействительной с того момента, когда таковой её признал суд. Необходимо представить соответствующие доказательства её недействительности.
Срок исковой давности по ничтожной сделке составляет 3 года. Он начинает течь с того момента, как сделка начала исполняться (п.1 ст.181).
Срок исковой давности по оспоримой сделке составляет 1 год. Он начинает течь: а) со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка; б) со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, которые являются основанием недействительности сделки (п.2 ст.181).
Сделки могут быть признаны недействительными полностью или в части. В этом случае правовые последствия наступят только в той части, которая соответствует условиям действительности сделок. Недействительные сделки имеют правовые последствия, которые указываются в решении суда. Суд руководствуется общими положениями о последствиях недействительных сделок, которые закреплены в ст.167
Общие последствия недействительности:
Двусторонняя реституция – означает, что обе стороны возвращаются в первоначальное положение, которое существовало до совершения сделки. По общему правилу стороны считаются добросовестными.
Односторонняя реституция – в первоначальное положение приводится только одна сторона. По общему правилу она добросовестная.
В случае, если у другой стороны отсутствует имущество, которое она получила от контрагента, она должна возместить стоимость этого имущества.
Недопущение реституции – применяется в тех случаях, когда стороны сделки недобросовестные, поэтому всё полученное ими по сделке взыскивается в доход государства.
Добросовестная сторона в случае причинения её вреда нематериальным благам либо материальным, но указанным в законе вправе требовать компенсации морального вреда (дополнительное последствие).
Виды оспоримых сделок.
В нормах, регулирующих оспоримые сделки, закон указывает «может быть признака недействительной».
Сделка, совершенная юридическим лицом, выходящая за пределы его правоспособности (ст.173, 174)
Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или соответствующих представителей (ст.175). Иск в этом случае подают родители или соответствующие представители. Такая сделка будет действительной, если совершается эмансипированными или лицами, вступившими в брак до достижения 18 лет. Если она признается недействительной, то наступают следующие последствия: двусторонняя реституция.
Сделка, совершенная ограниченным в дееспособности гражданином без письменного согласия попечителя. Правовые последствия: двусторонняя реституция (ст..176)
Сделка, совершенная дееспособным гражданином, но находящимся в момент её заключения в состоянии неспособном понимать значения своих действий или руководить ими. Правовые последствия: двусторонняя реституция. Если впоследствии гражданин будет признан недееспособным, то опекун вправе требовать по суду признание такой сделки недействительной, доказывая, что в момент её заключения подопечный не был способен руководить своими действиями и не понимал значения сделки (ст.177)
Сделка, совершенная под влиянием заблуждения. Заблуждение касается природы сделки или таких качеств предмета сделки, которые не дают возможность использовать его по назначению. Правовые последствия: двусторонняя реституция. Если у другой стороны отсутствует приобретенное по сделке имущество, она возмещает в денежном эквиваленте, если иное не указывает суд (ст.178).
Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы (ст.179). Насилие – причинение физического вреда здоровью стороне по сделке либо её близким. Насилие – совершенное зло. Угроза – обещание причинить физический или моральный вред стороне по сделке либо её близким. Правовые последствия: односторонняя реституция.
Сделка, совершенная в связи со злонамеренным соглашением представителя одной стороны с другой стороной. Правовые последствия: односторонняя реституция (ст.179).
Кабальная сделка – совершенная в связи с наступившими тяжелыми обстоятельствами. Лицо, которое идет на эту сделку, осознает существо дела, цену предмета сделки и иные обстоятельства, но вынуждено её совершать. Правовые последствия: если контрагент по сделке добросовестный, двусторонняя реституция; если недобросовестный, то односторонняя реституция. Можно требовать компенсации морального вреда (ст.179).
Виды ничтожных сделок:
Сделка не соответствующая закону или иным правовым актам ст.168. правовые последствия – любой вид реституции. В качестве дополнительного последствия может быть компенсация морального вреда, если нарушены нематериальные блага. Специальными нормами права могут быть предусмотрены иные правовые последствия. Например, согласно ст.165 ГК РФ, если сделка требует нотариального удостоверения или государственной регистрации, но в действительности не удостоверена, либо не зарегистрирована, суд по иску добросовестной стороны вправе признать сделку действительной при условиях:
Данная сторона (добросовестная) исполнила сделку полностью или частично;
Контрагент по сделке уклоняется от нотариального удостоверения или государственной регистрации.
Условия должны соблюдаться одновременно. После признания сделки действительной, последующее нотариальное удостоверение не требуется, а если сделка должна быть зарегистрирована, то она регистрируется на основании решения суда. Правоустанавливающими документами у истца в этом случае будут:
Сделка на соответствующем бумажном или ином носителе, например, электронном.
Решение суда.
Недобросовестная сторона в данных случаях должна возместить добросовестной убытки, вызванные задержкой нотариального удостоверения или государственной регистрацией.
Сделка, совершенная с целью, противной основам правопорядка и нравственности. Правовые последствия:
При недобросовестности всех сторон и исполнении ими сделки в полном объеме, наступает недопущение реституции;
При недобросовестности всех сторон, но исполнении сделки только одной стороной, с другой стороны полученное по сделке взыскивается в доход государства.
В случае недобросовестности одной стороны, полученное ею по сделке данное имущество должно быть возвращено контрагенту, а приобретенное по сделке добросовестной стороной взыскивается в доход государства. Ст.169.
Мнимая сделка (п. 1 ст.170 ГК РФ). Это сделка, совершенная лишь для вида, то есть она создает видимость для третьих лиц и не имеет своей целью наступление соответствующих правовых последствий. Правовые последствия самые различные, например:
Изъятие имущества, обращение на него взыскания по решению суда.
Притворная (п.2 ст.170) – это сделка, которая прикрывает другую сделку с целью, чтобы по прикрываемой сделке не наступили правовые последствия, поэтому правовые наступят только по прикрывающей сделке. Как прикрываемая, так и прикрывающая сделки могут быть ничтожными, либо прикрываемая будет действительной, а прикрывающая ничтожной. Правовые последствия предусматриваются судом, если иное не предусмотрено специальными нормами.
Сделка, совершенная гражданином, признанном по решению суда недееспособным (ст.171 ГК РФ). Правовые последствия:
двусторонняя реституция. При невозможности возвратить одной из сторон полученное по сделке, возмещается его стоимость. Дополнительное последствие – дееспособная сторона в случае ее недобросовестности возвращает недееспособной реальный ущерб;
если суд выяснит обстоятельства, в результате которых недееспособная сторона получила выгоду от этой сделки, сделка может быть признана действительной. П.2 ст.171 ГК РФ.
Сделка, совершенная малолетним (ст.172 ГК РФ). Правовые последствия:
Двусторонняя реституция. При невозможности возврата одной из сторон полученного по сделке, другая сторона возмещает его стоимость. Дополнительное последствие – контрагент малолетнего выплачивает реальный ущерб.
Если сделка привела к выгоде малолетнего, то она может быть признана действительной. Речь идет о крупной сделке.
Сделки с пороками субъектного состава и последствия их совершения.
Сделка, совершенная гражданином, признанном по решению суда недееспособным (ст.171 ГК РФ). Правовые последствия:
двусторонняя реституция. При невозможности возвратить одной из сторон полученное по сделке, возмещается его стоимость. Дополнительное последствие – дееспособная сторона в случае ее недобросовестности возвращает недееспособной реальный ущерб;
Если суд выяснит обстоятельства, в результате которых недееспособная сторона получила выгоду от этой сделки, сделка может быть признана действительной. П.2 ст.171 ГК РФ.
Сделка, совершенная малолетним (ст.172 ГК РФ). Правовые последствия:
Двусторонняя реституция. При невозможности возврата одной из сторон полученного по сделке, другая сторона возмещает его стоимость. Дополнительное последствие – контрагент малолетнего выплачивает реальный ущерб.
Если сделка привела к выгоде малолетнего, то она может быть признана действительной. Речь идет о крупной сделке.
Сделка, совершенная юридическим лицом, выходящая за пределы его правоспособности (ст.173, 174)
Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или соответствующих представителей (ст.175). Иск в этом случае подают родители или соответствующие представители. Такая сделка будет действительной, если совершается эмансипированными или лицами, вступившими в брак до достижения 18 лет. Если она признается недействительной, то наступают следующие последствия: двусторонняя реституция.
Сделка, совершенная ограниченным в дееспособности гражданином без письменного согласия попечителя. Правовые последствия: двусторонняя реституция (ст.176)
Сделка, совершенная дееспособным гражданином, но находящимся в момент её заключения в состоянии неспособном понимать значения своих действий или руководить ими. Правовые последствия: двусторонняя реституция. Если впоследствии гражданин будет признан недееспособным, то опекун вправе требовать по суду признание такой сделки недействительной, доказывая, что в момент её заключения подопечный не был способен руководить своими действиями и не понимал значения сделки (ст.177)
Сделки с нарушением формы и последствия их совершения.
1.  Сделки  совершаются устно или в письменной  форме  (простой или нотариальной).
   2.  Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной  и  в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить  сделку .
   3. Молчание признается выражением воли совершить  сделку  в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.
    Сделки, совершаемые в простой письменной  форме  
   1. Должны совершаться в простой письменной  форме, за исключением  сделок , требующих нотариального удостоверения:
   1)  сделки  юридических лиц между собой  и  с гражданами;
   2)  сделки  граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы  сделки .
   2. Соблюдение простой письменной  формы  не требуется для  сделок, которые в соответствии со статьей 159 ГК РФ могут быть совершены устно. 
    Последствия  несоблюдения простой письменной  формы  сделки  ст. 162 ГК:
   1. Несоблюдение простой письменной  формы   сделки  лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение  сделки   и  ее условий на свидетельские показания, но не лишает  их  права приводить письменные  и  другие доказательства.
   2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной  формы   сделки  влечет ее недействительность.
   3. Несоблюдение простой письменной  формы  внешнеэкономической  сделки  влечет недействительность  сделки. 
Статья 163. Нотариально удостоверенные сделки
1. Нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем совершения на документе, соответствующем требованиям статьи 160 настоящего Кодекса, удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.
2. Нотариальное удостоверение сделок обязательно:
1) в случаях, указанных в законе;
2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась.
Статья 164. Государственная регистрация сделок
1. Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 131 настоящего Кодекса и законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2. Законом может быть установлена государственная регистрация сделок с движимым имуществом определенных видов.
Статья 165. Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и требования о ее регистрации
1. Несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных законом, - требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.
2. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется.
3. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда.
4. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки.
Сделки с пороками воли и последствия их совершения.
Для действительности  сделки  необходимо соответствие волеизъявления внутренней  воле. Поэтому к  сделкам   с   пороками   воли  относятся такие, при  совершении  которых внутренняя  воля  сформировалась в ненадлежащих условиях (например, под влиянием угрозы) либо волеизъявление неправильно выражает ее существо. Пороками   воли  страдают  сделки, совершенные под влиянием заблуждения, обмана, угрозы, насилия, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или вследствие стечения тяжелых обстоятельств,  сделки  гражданина, не способного понимать значения своих действий или руководить  ими, а также  сделки  лица, превысившего свои полномочия.1. Недействительность  сделки, совершенной под влиянием заблуждения.Заблуждение - это не соответствующее действительности представление субъекта об обстоятельствах, имеющих значение для конкретной  сделки. При заблуждении внутренняя  воля  соответствует волеизъявлению, однако формировалась она в ненадлежащих условиях - под влиянием незнания о тех или иных обстоятельствах либо ошибочного представления о  них .Опорочивает  сделку  не всякое, но только существенное заблуждение (п. 1 ст. 178 ГК РФ). Статья 178 ГК РФ существенным признает заблуждение относительно природы  сделки, а также тождества ее предмета или таких его качеств, которые значительно снижают возможность использования данного предмета по назначению. Неправильное представление субъекта об иных существенных условиях  сделки, о способе, месте, сроке ее исполнения  и  личности контрагента не может служить основанием для признания  сделки  недействительной ввиду того, что указанная норма содержит исчерпывающий перечень элементов  сделки  (только основание и предмет), заблуждение относительно которых имеет существенное значение.Существенного значения не имеет  и  заблуждение в мотивах (абз. 2 п. 1 ст. 178 ГК РФ), поскольку мотив не входит в состав  сделки   и , как правило, неизвестен противной стороне. Так, действительность договора купли-продажи домашнего имущества нельзя оспорить по той причине, что ожидаемый перевод продавца на работу в другую местность не состоялся.Заблуждение может быть вызвано воздействием любых внешних обстоятельств, поведением третьих лиц, неосторожностью (но не умыслом), допущенной сторонами либо одной из  них . Например, договор купли-продажи серег с фианитами был признан судом недействительным, поскольку обе стороны полагали, что совершают  сделку  с натуральными камнями, но допустили неосторожность, не обратившись в товароведческую экспертизу с целью проверки  их  действительной ценности. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, является оспоримой. Право требовать признания ее недействительной принадлежит заблуждавшейся стороне. Основным имущественным  последствием  исполнения такой  сделки  является двусторонняя реституция. Наряду с этим закон (абз. 2 п. 2 ст. 178 ГК РФ) возлагает на сторону, по иску которой  сделка  признана недействительной, обязанность возместить контрагенту реальный ущерб, причем независимо от того, виновна она в заблуждении или нет.  И  только в том случае, если она докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны, она освобождается от ответственности  и  в свою очередь приобретает право требовать возмещения убытков.2. Недействительность  сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК РФ).Названные основания недействительности имеют ряд общих моментов, позволяющих применять к соответствующим  сделкам  одинаковые правовые  последствия. Общность касается прежде всего формирования внутренней  воли  одной из сторон, которую законодатель называет потерпевшей. Обстоятельства, перечисленные вп. 1 ст. 179 ГК РФ (угроза, насилие  и  т. п.), свидетельствуют о том, что потерпевшая сторона, хотя  и  выразила свою  волю, не желала наступления правовых  последствий , которые должна породить  сделка .Во-вторых, поведение противной стороны (либо лица, в пользу которого совершается односторонняя  сделка ) является противоправным  и  виновным, причем имеет место вина в форме умысла. Положение не меняется  и  в том случае, если рассматриваемые действия исходят от третьих лиц, действующих в интересах указанного субъекта, с его ведома или по его просьбе. Именно это умышленное противоправное деяние является основанием для  последствий , предусмотренных п. 2 ст. 179 ГК РФ. Виновный возвращает потерпевшей стороне все полученное от нее по  сделке , а при невозможности возврата в натуре - его денежный эквивалент. Таким образом, по отношению к потерпевшему применяется односторонняя реституция. По отношению к виновной стороне действуют конфискационные  последствия : имущество, которое ею передано (либо должно быть передано) по  сделке  потерпевшему, обращается в доход Российской Федерации. Потерпевшая сторона имеет также право требовать от контрагента возмещения причиненного реального ущерба. Предусмотренные ст. 179 ГК РФ  сделки  являются оспоримыми. Право требовать признания  их  недействительными предоставлено потерпевшей стороне. На нее же возлагается обязанность по доказыванию опорочивающих  сделку  обстоятельств, поскольку п. 3 ст. 10 ГК РФ устанавливает презумпцию разумности  и  добросовестности действий участников гражданского оборота.Обман имеет определенные черты сходства с заблуждением, поскольку  и  здесь  сделка  совершается вследствие неверного представления об обстоятельствах, значимых для ее заключения. Однако, в отличие от заблуждения, обманные действия совершаются умышленно. При этом не имеет значения, состоят ли  они  в передаче ложных сведений (противоправное действие) либо в умолчании об обстоятельствах, которые препятствуют  сделке  (противоправное бездействие).Обман может исходить от стороны в дву- или многосторонней  сделке , от субъекта, в пользу которого совершается односторонняя  сделка , а также от третьего лица, действовавшего с  их  ведома  и  в  их  интересах. Если же третьи лица совершали подобные действия хотя бы  и  в интересах одной из сторон, но последняя не знала  и  не могла об этом знать,  сделка  может быть признана недействительной, как совершенная под влиянием заблуждения, но не обмана.Поскольку, в отличие от п. 1 ст. 178 ГК РФ, ст. 179 ГК РФ не содержит перечня обстоятельств, неправильное представление о которых влечет признание  сделки  недействительной, следует полагать, что обман может относиться к любому элементу самой  сделки  (а не только к ее предмету  и  основанию), а также к фактам, находящимся вне ее пределов, в том числе  и  к мотивам, если  они  были существенны для формирования  воли , направленной на  совершение   сделки .Угроза представляет собой психическое воздействие на  волю  контрагента с целью склонить его к заключению  сделки . Угроза опорочивает  сделку  вследствие того, что внутренняя  воля  на ее  совершение  отсутствует, а имеется лишь волеизъявление. Угроза может быть словесной (устной или письменной), а также в виде реальных действий, бесспорно свидетельствующих о намерении правонарушителя причинить потерпевшему либо его близким личный или имущественный вред.В тех случаях, когда  сделка  совершается органом юридического лица или его представителем, угроза причинить вред может относиться как к самому юридическому лицу, так  и  к субъекту, совершающему  сделку  от его имени (либо к близким указанного лица).Опорочить  сделку  способна только существенная  и  реальная угроза. Этот вопрос решается судом с учетом всех обстоятельств дела, в том числе - индивидуальных особенностей потерпевшей стороны (ее возраста, уровня образования  и  т. п.)  и  правонарушителя (в частности, его социального или служебного положения). Угроза существенна, если она способна создать у субъекта представление об опасности (например, угроза похитить ребенка). Реальность угрозы означает возможность ее практического осуществления.Опорочивает  сделку  угроза совершить как неправомерные, так  и  правомерные действия (например, сообщить по месту работы материально ответственного лица о скрытой  им  судимости за хищение), поскольку указанные обстоятельства в полной мере способны парализовать  волю  субъекта  и  склонить его к заключению  сделки , которую при обычных условиях он бы не заключил.3. Насилие - это противоправное воздействие на  волю  лица, совершенное путем причинения физических или душевных страданий ему самому либо его близким с целью побудить к  совершению   сделки. При насилии отсутствует не только внутренняя  воля , но  и  волеизъявление (если насилие применяется во время заключения  сделки ) либо имеется лишь его видимость.Насилие опорочивает  сделку, когда исходит от контрагента либо от третьих лиц, действующих в его интересах  и  с его ведома.
Представляется, что в подобной ситуации совершенные  сделки  следует признавать недействительными, как не соответствующие требованиям закона или иных правовых актов (ст. 168 ГК РФ), поскольку при  их  заключении был нарушен принцип свободы договора (п. 1 ст. 421 ГК РФ), в соответствии с которым понуждение к договору не допускается, кроме случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законом или добровольно принятым обязательством. Такая квалификация дает возможность применить имущественные  последствия  недействительности, предусмотренные п. 2 ст. 167 ГК РФ, в виде двусторонней реституции. Тем самым исключаются не только конфискационные  последствия  в отношении стороны, действовавшей неумышленно, но  и  возложение на нее обязанности возместить реальный ущерб потерпевшему. При этом последний вправе взыскать причиненный вред с третьего лица, применявшего угрозу или насилие, в порядке, предусмотренном ст. 1064 ГК РФ. Важно также, что в подобном случае правонарушитель должен будет возместить вред в полном объеме, включая  и  упущенную выгоду.Злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой стороной. Сделки , как  и  иные юридические действия, могут совершаться субъектами не только лично, но  и  через представителей (см. главу II). При этом последний заключает  сделку  от имени представляемого в его интересах  и  за его счет.Злонамеренным соглашением представителя одной стороны с другой стороной является умышленный сговор указанных лиц с целью причинения ущерба представляемому. Наличие или отсутствие намерения получить при этом выгоду для признания  сделки  недействительной значения не имеет. Порок   воли  в рассматриваемых  сделках  состоит в том, что волеизъявление представителя не соответствует  воле  представляемого. Вместе с тем наличие умысла на причинение вреда отличает указанные  сделки  от тех, в которых представитель превышает предоставленные ему полномочия (ст. 174 ГК РФ).4. Кабальные  сделки . Такими п. 1ст. 179 ГК РФ называет  сделки , которые лицо вынуждено было совершить, вследствие стечения тяжелых обстоятельств, на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась.Для признания рассматриваемой  сделки  недействительной необходимо наличие одновременно трех взаимосвязанных фактов. крайней невыгодности; стечения тяжелых обстоятельств; вины контрагента.Под стечением тяжелых обстоятельств принято понимать как отсутствие денежных средств для обеспечения важнейших жизненных потребностей (приобретения продуктов питания, лекарств  и  т. п.), так  и  исключительная нуждаемость потребителя в определенных видах продукции или товаров, производимых  и  (или) поставляемых предприятиями-монополистами, когда последние, используя свое монопольное положение на рынке, включают в договор условия, крайне невыгодные для контрагента, на которые последний, однако, вынужден соглашаться, чтобы предотвратить остановку производства  и  наступление еще больших убытков.Крайняя невыгодность условий может выражаться в явном несоответствии цены продаваемой вещи ее действительной стоимости, во включении в договор условий, обременительных для потерпевшей стороны (например, о чрезмерно высоких процентах за предоставление займа). Сделка  может быть признана недействительной, если потерпевший докажет, что другая сторона знала о стечении тяжелых обстоятельств  и  воспользовалась  ими  для заключения  сделки , т. е. действовала умышленно.При отсутствии хотя бы одного из вышеназванных фактов  сделку  нельзя признать недействительной.В кабальных  сделках  внутренняя  воля  потерпевшего соответствует волеизъявлению. Он сознательно совершает  сделку  на крайне невыгодных условиях, однако его  воля  сформировалась при стечении тяжелых обстоятельств, а потому ее нельзя признать свободно сложившейся, что  и  является основанием ; для признания  сделки  недействительной.Недействительность  сделки , совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить  ими . Сделка , совершенная гражданином, хотя  и  дееспособным но находившимся в таком состоянии, когда он не мог понимать значение своих действий или руководить  ими , признается судом недействительной поиску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее  совершения  (п. 1 ст. 177 ГК РФ). Подобные  сделки  страдают  пороком   воли  вследствие того, что у лица в момент  их   совершения  утрачены (временно или постоянно) волевые либо интеллектуальные способности. Причины такого состояния могут быть различными: физическое или психическое расстройство, нервное потрясение, алкогольное или наркотическое опьянение; для признания  сделки  недействительной  они  значения не имеют. В отличие от норм уголовного законодательства, согласно которым опьянение не освобождает от ответственности, гражданско-правовая регламентация основывается на том, что  сделка  - это правомерное действие, совершая которое лицо не только приобретает права, но  и  принимает на себя определенные обязанности, а потому должно отдавать отчет в своих действиях  и   их  юридических  последствиях . Именно поэтому опьянение, поражающее  волю   и  сознание субъекта, так же как  и  различного рода заболевания, может служить причиной признания  сделки  недействительной. При этом не будет иметь значения осведомленность другой стороны о том, что ее контрагент не способен понимать смысл своих действий или руководить  ими . Последнее обстоятельство учитывается только при определении дополнительных имущественных  последствий  недействительности  сделки .Правила ст. 177 ГК РФ распространяются  и  на несовершеннолетних, а также на лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами, в отношении  сделок , которые  они  вправе совершать самостоятельно. Сделки  от имени юридических лиц совершают  их  органы или представители - физические лица, чье сознание  и   воля  также могут быть подвержены воздействию болезней, нервных потрясений  и  т. п. Поскольку ст. 177 ГК РФ касается лишь граждан, следует признать обоснованным высказанное в литературе мнение о возможности применения норм анализируемой статьи к  сделкам  юридических лиц в порядке аналогии закона.Оспорить рассматриваемую  сделку  вправе сам гражданин либо иные лица, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее  совершения  (например, супруг, родители  и  т. п.). Если же причиной заключения  сделки  послужило психическое расстройство, повлекшее в дальнейшем признание самого гражданина недееспособным, иск может быть предъявлен его опекуном (п. 2 ст. 177 ГК РФ).Имущественными  последствиями  недействительности рассматриваемой  сделки  являются двусторонняя реституция  и  обязанность стороны, которая знала или должна была знать о том, в каком состоянии ее контрагент заключает  сделку, возместить ему причиненный реальный ущерб.5. Недействительность  сделки, совершенной с превышением полномочий.В силу ст. 174 ГК РФ "если полномочия лица на  совершение   сделки  ограничены договором либо полномочия органа юридического лица - его учредительными документами по сравнению с тем, как  они  определены в доверенности, законе либо как  они  могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается  сделка ,  и  при ее  совершении  такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений,  сделка  может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в  сделке  знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях".Юридические лица совершают  сделки  через свои органы. От имени граждан  и  юридических лиц  сделки  могут совершаться также  их  представителями. При заключении  сделок  выражаемое представителями  и  органами волеизъявление должно соответствовать  воле  субъекта, от имени  и  в интересах которого совершается  сделка . Содержание  воли  юридического лица  и  (или) представляемого определяется полномочиями, которыми наделен орган или представитель. Полномочия последних могут определяться законом (например, законом об обществах с ограниченной ответственностью), доверенностью, договором, учредительными документами, а также следовать из обстановки, в которой совершается  сделка . Например, нахождение продавца за прилавком магазина с очевидностью свидетельствует о его праве совершать  сделки  купли-продажи от имени юридического лица.Вместе с тем возможны ситуации, когда круг полномочий органа или представителя, установленный законом либо выраженный в доверенности, оказывается шире, нежели определенный уставом юридического лица или договором поручения на основании которого выдана доверенность. Учредители юридического лица вправе ограничить в уставе круг полномочий своего органа по сравнению с тем, как  они  определены в законе (например, установив, что  сделки  по распоряжению недвижимым имуществом директор вправе совершать только с согласия общего собрания участников). Вследствие ошибок, допущенных при оформлении доверенности, полномочия представителя также могут не соответствовать тем, что изложены в договоре поручения. В подобных случаях третьи лица, вступающие в  сделку , могут и не знать о таком ограничении полномочий органа или представителя, поскольку об их возможном круге они осведомлены из закона либо доверенности. В равной мере сказанное относится к действиям представителей, полномочия которых должны явствовать из обстановки, в которой совершается  сделка , однако в действительности они ограничены трудовым договором, должностной инструкцией, специальными правилами и т. п. (например, приемщик в меховом ателье оформляет заказ на пошив изделия из материала клиента без участия мастера, определяющего пригодность материала, хотя по своей должностной инструкции он этого делать не вправе).Во всех рассмотренных случаях превышение полномочий может повлечь признание  сделки  недействительной, но только при условии, что другая сторона знала или заведомо должна была знать о нем, т. е. действовала умышленно. Сделки , совершенные с превышением полномочий, являются оспоримыми. Право требовать признания  их  недействительными предоставлено субъектам, в интересах которых установлены ограничения правомочий.  Ими  могут быть: сторона в  сделке , доверитель, организация-работодатель, полные товарищи в хозяйственных товариществах, когда ведение дел поручено одному или нескольким из  них .Ограничения полномочий могут быть установлены  и  в интересах третьих лиц, непосредственно в  сделке  не участвующих. Например, в интересах подопечных право опекунов  и  попечителей распоряжаться  их  имуществом, помимо пределов, установленных законом (ст. 37 ГК РФ), может быть ограниченотакже договором об управлении имуществом подопечного. Поэтому в интересах подопечного иск о признании недействительной  сделки , совершенной опекуном, может быть предъявлен управляющим имуществом подопечного либо органом опеки  и  попечительства.Исполнение недействительной  сделки , совершенной с превышением полномочий, влечет за собой двустороннюю реституцию. Поскольку недействительной такая  сделка  признается при наличии виновного поведения обеих сторон, ни одна из  них  не вправе требовать возмещения ущерба.Если сторона не знала об ограниченных полномочиях другой стороны, т. е. действовала невиновно, юридические  последствия  совершенной  сделки  будут зависеть от того, кем превышены полномочия: органом юридического лица либо представителем лица физического или юридического.Сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, - действительна, но в соответствии с п. 1 ст. 183 ГК РФ считается заключенной не от имени представляемого, а от имени представителя, который  и  понесет ответственность за ее исполнение. Изложенное правило установлено законом в целях охраны интересов представляемого и его добросовестного контрагента в сделке.Орган юридического лица его представителем не является, а потому обеспечить защиту интересов организации от неправомерного превышения полномочий ее органом путем применения ст. 183 ГК РФ невозможно. Сделка, совершенная органом юридического лица с превышением полномочий, когда другая сторона не была осведомлена о допущенных нарушениях, считается действительной и заключенной от имени юридического лица. Если заключение и исполнение подобной сделки причинило последнему убытки,  они  должны быть возмещены органом юридического лица по требованию его учредителей (участников) в соответствии с п. 3 ст. 53 ГК РФ.
Сделки с пороками содержания и последствия их совершения.
Под  содержанием   сделки  понимается совокупность условий, на которых она заключена. Применительно к двусторонним  сделкам  (безусловно, таким же требованиям должно подчиняться  и   содержание   сделки  односторонней) п. 1 ст. 422 ГК РФ предусматривает, что договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным императивными нормами закона, иных правовых актов, действующих в момент его заключения.
Статья 168 ГК РФ применяется только в совокупности со специальным законом, устанавливающим, каким именно требованиям должно соответствовать  содержание  конкретной  сделки.
Сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности.
Часть 1 ст. 169 ГК РФ устанавливает, что такие  сделки  ничтожны.Правопорядок - это определенное состояние регулируемых правом отношений, которое характеризуется реальным уровнем соблюдения законности, гарантированностью субъективных прав  и  обеспечением исполнения обязанностей, применением к правонарушителю мер государственного принуждения  и  восстановлением нарушенных субъективных прав. Нарушают правопорядок  сделки, страдающие любыми  пороками: воли, формы,  содержания , субъектного состава. Противоречить правопорядку будет уклонение от договора, когда его заключение обязательно в силу закона или добровольно принятого на себя обязательства для одной или обеих сторон, неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей, возникших из  сделки ,  и  т. п. Вместе с тем далеко не каждое нарушающее правопорядок действие может служить основанием для признания  сделки  недействительной по правилам ст. 169 ГК РФ.Во-первых, указанная норма имеет в виду не правопорядок в целом, а лишь его основы.  Сделка, противоречащая основам правопорядка, - это нарушение, посягающее на наиболее существенные права  и  интересы субъектов: имущественные, личные, политические, трудовые, финансовые, семейные  и  т. п., в частности, на закрепленные в Конституции Российской Федерации. К подобным правонарушениям, совершенным в форме  сделки, относятся прежде всего уголовно наказуемые действия:  сделки , совершенные с целью уклонения от уплаты налогов, противозаконные  сделки  с валютными ценностями, наркотиками  и  оружием,  сделки , совершенные с целью создания притонов  и  организации сводничества, купля-продажа порнографических изданий  и  т. п.Во-вторых, правопорядок означает соблюдение законности на всех стадиях конкретных правоотношений:  их  возникновения, изменения  и  прекращения, осуществления прав  и  исполнения обязанностей. Поскольку основания недействительности -  пороки   сделки  должны существовать в момент ее заключения, неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, возникшего из  сделки , не страдающей такими  пороками , противоречит правопорядку, но не способно повлечь недействительности  сделки . В подобных случаях имеются законные основания ее расторгнуть.В-третьих, основанием ничтожности  сделки , противной основам правопорядка, является несоответствие ее  содержания  требованиям закона, а не какой-либо иной  порок   сделки  (воли, формы, субъектного состава), так как основания  и   последствия  недействительности в таких случаях определены другими нормами ГК РФ. При этом в отличие от иных  сделок , совершенных с нарушением закона, рассматриваемые обладают высоким уровнем противоречия закону, что делает  их  общественно опасными: в результате  их  заключения  и  исполнения объективно возможны отрицательные  последствия  не для сторон  сделки , а для государства  и  общества в целом.Таким образом, исследуемые  сделки  являются правонарушениями, посягающими на публичный порядок.
Другим основанием недействительности по ст. 169 ГК РФ 1является  совершение   сделки  с целью, противной основам нравственности.С точки зрения морали оцениваются не только реальные действия, но  и  мотивы этих действий, намерения, цели  и  средства достижения целей. Диапазон нравственных нарушений достаточно широк, поэтому законодатель говорит об основах нравственности. К числу последних, очевидно, следует относить наиболее серьезные аморальные поступки, существенно затрагивающие интересы других лиц  и  общества в целом. При этом не требуется, чтобы  они  сопровождались нарушением норм права.Квалифицирующим признаком  сделок , совершенных с целью, противной основам правопорядка или нравственности, является наличие вины в форме умысла хотя бы у одной из сторон.Представляется, что ч. 1 ст. 169 ГК РФ определяет основания, а не  последствия  недействительности (они  названы в ч. 2 статьи). Указание в ней на цель  сделки , заведомо противную основам правопорядка или нравственности, означает, что стороны (или одна из  них ) понимали противоправность своих действий,  их  правовые  последствия   и  желали либо сознательно допускали  их  наступление, т. е. действовали умышленно. Совершение  подобной  сделки  по неосторожности или тем более невиновно, может служить основанием ее недействительности как не соответствующей закону (ст. 168 ГК РФ). Совершение   и  исполнение (хотя бы одной из сторон полностью или в части)  сделки, противной основам правопорядка или нравственности, влечет имущественные  последствия  двоякого рода: конфискацию переданного по  сделке  в доход государства или одностороннюю реституцию. Последняя применяется только к той стороне, которая действовала неумышленно (неосторожно либо вовсе без вины). На сторону, действовавшую умышленно, возлагается не только обязанность по возврату контрагенту полученного от него по  сделке , но  и  применяется санкция в виде изъятия в доход Российской Федерации всего того, что она передала либо должна была передать контрагенту в возмещение исполненного (ч. Зет. 169 ГК РФ).При наличии умысла у обеих сторон применяются конфискационные  последствия , предусмотренные ч. 2 ст. 169 ГК РФ: в доход Российской Федерации взыскивается все полученное  ими  по  сделке , а при исполнении  сделки  одной стороной с другой взыскивается в доход государства все полученное ею  и  все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.Требовать применения  последствий  недействительности ничтожной  сделки  вправе любое заинтересованное лицо. В отношении  сделок, противных основам правопорядка, заинтересованность должна носить правовой характер. Таким образом, к числу лиц, управомоченных на предъявление иска, могут быть отнесены субъекты, имеющие право на имущество одной или обеих сторон (сособственники, арендодатели, залогодержатели  и  др.), а также государственные органы, в полномочия которых входит контроль за предпринимательской деятельностью (государственная налоговая служба, Антимонопольный комитет, Федеральное управление по делам о банкротстве  и  т. п.).Что же касается  сделок, противных основам нравственности, то здесь затрагиваются интересы общества в целом. Поэтому логично предоставить право требовать применения  последствий  такой  сделки  любому лицу. Применить  последствия  недействительной  сделки , противной основам правопорядка или нравственности,. суд вправе  и  по собственной инициативе (без обращения заинтересованных лиц).
Понятие и виды представительства. Коммерческое представительство.
Представительство – это правоотношения, в котором участвуют 3 субъекта:
Представляемый – физическое лицо, независимо от его дееспособности, которому необходимо в силу закона или в силу свободного волеизъявления осуществление в его интересах разнообразных юридических действий с целью возникновения, изменения, прекращения у него прав и обязанностей.
Представитель – это дееспособное физическое лицо, либо юридическое лицо, которое в силу закона или в силу волеизъявления представляемого осуществляет в интересах последнего юридически значимые действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей.
Третье лицо или третьи лица – это физические лица независимо от дееспособности или юридические лица, перед которыми представитель представляет интересы лица, для которого необходимо создать права, изменить или прекратить их.
Объекты представительства – это любые объекты гражданских правоотношений за некоторым исключением (нематериальны блага).
Содержание – это права представляемого, а если это предусмотрено законом, то и обязанности. Например, уплатить адвокату деньги за оказанные услуги в деле. А также круг полномочий, которые должен совершить представитель.
Основания возникновения представительства:
В силу закона. Например, родители в интересах своих несовершеннолетних детей.
В силу административного акта. Например, назначение опекуна или попечителя органами государственной власти.
По решению суда. Например, усыновитель (удочеритель) в отношении усыновляемого (удочеряемого).
Из обстановки. Например, пришли в магазин, и верим, что работник магазина действительно является работником магазина.
Из договора. Например, из таких договорах как поручение, возмездное оказание услуг.
Трудовые правоотношения.
Не являются представителями лица, хотя и действующие в чужих интересах, но от собственного имени. Например, душеприказчики – исполнители завещания. Не являются исполнителями доверительные управляющие по договору доверительного управления, конкурсные управляющие в случае иска о банкротстве, переговорщики.
Не может иметь место представительство в следующих случаях:
Если сделка или обстоятельство требуют личного присутствия, например, сдача экзамена и зачета не допускается по доверенности. П.4 ст.182 ГК РФ.
Представитель не может представлять одновременно интересы двух лиц в одной сделке. П.3 ст.182 ГК РФ. Исключения, коммерческое представительство.
Представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично согласно п.3 ст.182 ГК РФ.
Представительство – это неимущественное правоотношение, так как представитель исполняя обязанности не получает благо для себя. Он эти обязанности исполняет в интересах исполняемого.
Структура представительства включает в себя два самостоятельных правоотношения, не совпадающих по субъектному составу и не совпадающих во временном пространстве:
Внутреннее правоотношение. Оно складывается между представляемым и между представителем. Содержанием этого правоотношения выступает наделение представителем полномочиями.
Внешнее правоотношение. Оно складывается между представителем третьими лицами. Содержанием этого правоотношения является фактическое свершение представителем конкретных сделок или иных юридических действий.
Признаки представительства как вида правоотношения:
Действия представителя направлены на возникновение определенных юридических действий. Впоследствии совершения таких действий приобретаются и осуществляются права представляемого.
Представитель совершает действия в интересах представляемого.
Действия представителя порождают положительный правовой результат для представляемого.
Представитель осведомляет третьих лиц, что совершает эти действия в интересах представляемого.
Виды представительства:
Законное (обязательное) представительство. Например, родители представляют интересы ребенка в силу закона.
Договорное (добровольное) представительство. Например, адвокат по договору возмездного оказания услуг выступает от имени истца.
Коммерческое представительство. Это разновидность добровольного.
Признаки коммерческого представительства:
Представителем может выступать предприниматель или юридическое лицо, у которого в учредительных документах указано, что оно вправе осуществлять такой вид деятельности.
Оно является добровольным, так как представитель заключает с представляемым например, следующие виды договоров: договор возмездного оказания услуг, договор поручения. Представитель перед третьими лицами может предъявлять либо только договор, либо договор и доверенность, выданную на основании договора.
Представитель вправе представлять интересы одновременного в одном деле двух и более лиц.
Он не вправе сообщать конфиденциальные сведения данным контрагентам.
Должен исполнять данное поручение добросовестно и заботливо.
Доверенность и ее виды.
Доверенность – это односторонняя сделка, совершаемая представляемым в письменной форме. Доверенность – это документ, содержащие определенные реквизиты независимо от личности представляемого, в определенных случаях выступающий в качестве письменного доказательства.
С момента выдачи доверенности представляемый именуется доверителем, а представитель именуется поверенным.
Одна доверенность может быть выдана не только от одного, но и от двух и более лиц, а также выдана двум и более лицам.
Содержание доверенности как сделки:
Дата выдачи. При отсутствии этой даты доверенность ничтожна.
Имя или наименование доверителя и поверенного, их идентификационные сведения.
Круг полномочий поверенного. Их определяет сам доверитель.
Если доверенность выдается от имени юридического лица и содержанием её является, например, приобретение материальных ценностей, то есть что-то связанное с финансами, необходимо также подпись главного бухгалтера и оттиск печати.
В доверенностях, выдаваемых юридическими лицами, независимо от их содержания должна быть печать.
В доверенности может быть указан срок ее действия. Это условие не является обязательным, поэтому если срок не указан, то она действует в течение 1 года с даты ее выдачи. Самый больший срок, на который может быть выдана доверенность – это 3 года.
Виды доверенности:
Генеральная (общая) доверенность. По общему правилу она выдается на 3 года. Круг полномочий представителя широкий. Например, доверенность на владение, пользование и распоряжения.
Специальная доверенность. Круг полномочий поверенного намного уже, чем у генеральной доверенности. Например, доверенность на владение и пользование.
Разновидностью специальной доверенности является разовая доверенность. Она выдается на совершение только одного юридического действия, например, получение зарплаты за ноябрь 2011 года. Поэтому независимо от срока ее действия, она прекращается после совершения такого действия.
Формы совершения сделки:
Простая письменная форма. В этой форме доверенность совершается в тех случаях, когда закон прямо не указывает, что она должна быть совершена в нотариально удостоверенной форме.
Нотариально удостоверенная. Совершается в тех случаях, когда это прямо требует закон.
Доверенности приравненные к нотариально удостоверенным:
Доверенности военнослужащих и не военнослужащих, находящиеся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверяются: а) начальником этого учреждения; б) заместителем по медицинской части; в) старшим врачом; г) дежурным врачом.
Начальник мест лишения свободы, в том числе начальник колонии поселения удостоверяет доверенности лиц, отбывающих наказание.
Доверенности военнослужащих в местах дислокации воинских частей, соединений, учреждений, военно-учебных заведений, а также доверенности служащих, рабочий таких мест, членов их семей, удостоверяется начальником этого соединения, учреждения.
Доверенности дееспособных граждан, находящихся в местах социальной защиты населения (дом инвалидов, дом престарелых) удостоверяют руководители такого учреждения или его заместители.
Доверенности граждан в тех населенных пунктах, где нет нотариуса, удостоверяют уполномоченные должностные лица органов исполнительной власти. Ч.4 ст.1, ст. 37 Основ законодательства РФ «О нотариате».
Доверенность граждан РФ, находящихся за пределами страны, удостоверяются должностными лицами консульских учреждений РФ. Ч.5 ст.1, ст. 38 Основ.
Доверенности на получение зарплаты, а также других платежей, связанные с трудовыми правоотношениями, получением гонораров, пособий, стипендий, вкладов в банках, получение корреспонденции, денежных переводов, посылок, удостоверяется а) организацией, в которой гражданин работает или учится; б) жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства; в) администрацией стационарного лечебного учреждения, где гражданин лечится. Ч.1 п.4 ст. 185 ГК РФ.
Доверенность на получение денежных средств в банках, получение корреспонденции на почте могут также удостоверяться этим банком или почтовым отделением. Ч.2 п.4 ст. 185 ГК РФ.
Доверенность является крупной сделкой независимо от ее содержания. Доверителем может быть только а) совершеннолетнее дееспособное лицо; б) эмансипированный; в) гражданин от 14 до 18 лет, но его законные представители дают письменное согласие на совершение доверенности; г) ограниченный в дееспособности, но действующий с письменного согласия попечителя.
Доверенность, выданная в порядке передоверия.
Доверитель вправе передоверить полномочия, возложенные на поверенного другому лицу (новому поверенному). Круг полномочий у нового поверенного может быть таким же либо уже в связи с тем, что первый поверенный выполнил уже какие-то действия. Тогда он указывает в основной доверенности «доверенность может быть выдана в порядке передоверия», причем личность нового поверенного может быть прямо указана в доверенности либо не указана.
Доверитель знает нового поверенного и также ему доверяет, как первому.
Первый поверенный также вправе возложить свои обязанности либо их часть на нового поверенного в случаях:
Когда возникнут объективные обстоятельства, по которым он не может исполнять обязанности (тяжелая болезнь, длительная командировка). В этом случае он сам выбирает нового поверенного, а за его действия отвечает так, как за свои собственные. Поверенный должен уведомить доверителя о передоверии (закон не указывает форму)
Когда изначально в основной доверенности указан новый поверенный. Если в доверенности не был указан личность нового поверенного, и его выбрал первоначальный поверенный, то последний также будет отвечать перед доверителем. Если же личность нового поверенного была определена доверителем, то новый поверенный самостоятельно будет отвечать перед доверителем, если исполняет весь круг полномочий. Если же он исполнил часть полномочий, будет отвечать солидарно с первым поверенным.
Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, - это самостоятельная односторонняя сделка, совершаемая первоначальным поверенным. Заключается только в нотариально удостоверенной форме независимо от того, какой субъект был доверителем и независимо от того, в какой форме была совершена основная доверенность. Она имеет те же реквизиты, что и основная доверенность, а также имеет оттиск печати нотариуса, подпись, реестровую запись, запись, что она выдана в порядке передоверия.
Срок её действия не может превышать срока основной доверенности.
Отмена доверенности.
Доверитель вправе отменить основную доверенность, т.е. отозвать её. При этом доверитель должен уведомить поверенного и третьих лиц.
Право на отмену доверенности также имеют наследники и иные правопреемники доверителя. Если доверитель не уведомил поверенного, то вес совершенные последним юридические действия считаются действительными, а с того момента, как поверенному стало известно об отмене доверенности, он не вправе совершать новых действий. После отмены доверенности она считается прекращенной и должна быть возвращена доверителю.
Основания прекращения доверенности:
В случае отмены доверенности
В случае истечения срока её действия
В случае совершения всех полномочий независимо от срока действия доверенности
В случае отказа поверенного от исполнения полномочий
В случае признания доверителя или поверенного недееспособным, ограниченным в дееспособности, безвестного отсутствия, признания умершим, в результате смерти
В случае прекращения доверителя - юридического лица (прекращение деятельности без правопреемства: ликвидация или банкротство)
В случае прекращения деятельности поверенного, если им является юридическое лицо (коммерческое представительство)
После прекращения основной доверенности, утрачивает силу и передоверие.
Понятие, значение и основные правила исчисления сроков.
Сроки являются отрезком времени или его моментом, с которым гражданское законодательство связывает возникновение, изменение или прекращение определенных у субъектов определенных прав и обязанностей. Сроки являются абсолютным юридическим фактом в виде абсолютного события.
Сроки исчисляются:
Календарной датой;
Периодом времени, а именно годами, месяцами, неделями, днями, часами;
Указанием на событие, которое неизбежно должно наступить.
Течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.
Окончание срока, который исчисляется годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. Если срок исчисляется месяцами, то он истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Если окончание срока, который исчисляется месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последнее число этого месяца (ст.192). Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока. Если последний день приходится на нерабочий, днем окончания срока считается следующий за ним первый рабочий день.
Если срок установлен для совершения какого-либо действия, то это действие должно быть исполнено до 24 часов данного дня. Если действия должны быть совершены в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации прекращаются соответствующие операции.
Виды сроков в гражданском праве.
Виды сроков:
В зависимости от того, кем устанавливаются сроки, бывают:
Законные – 6 месяцев для вступления наследника в наследство;
Договорные – устанавливаются контрагентами договоров (продавец исполнит договор о передачи товара через 3 дня);
Установленные решением судов – мировых, общей юрисдикции, третейских;
В зависимости от правовых последствий, бывают:
Правообразующие, влекущие возникновение прав и обязанностей – 6 месяцев – правообразующий срок для наследника;
Правоизменяющие – сроки, при наступлении которых изменяются права и обязанности;
Правопрекращающие – сроки, при наступлении которых прекращаются права и обязанности
В зависимости от реализации субъектами субъективных прав и обязанностей, бывают:
Сроки осуществления гражданских прав – сроки, в течение которых субъект вправе реализовывать своё право. Данный срок делится на:
Срок существования – может продлить реализацию всех прав и обязанностей;
Срок прекращения субъективного права – означает, что субъект добровольно, но в силу норм, предусмотренных законом, прекращает реализацию своего права;
Сроки защиты гражданских прав – сроки, в течение которых субъект вправе защитить нарушенные права либо без обращения в суд, либо с обращением в суд. Делятся на:
Сроки исковой давности – срок защиты нарушенных прав в судебном порядке. Не может быть договорным и по решению суда;
Сроки службы – период, в течение которого изготовитель или исполнитель обязуется обеспечить потребителю возможность использования товара или работы по назначению и нести ответственность за существенные недостатки, в случае, если товар или работа предназначены для длительного использования (п.1 ст. 5 ФЗ «О защите пав потребителей»)
Срок годности – период, по истечении которого товар в виде продуктов питания, парфюмерно-косметических товаров, медикаментов, бытовой химии, иных подобных товаров или работ считается непригодным к использованию (п.4 ст. 5 ФЗ «О защите прав потребителей»)
Гарантийный срок – период, в течение которого в случае обнаружения в товаре или работе недостатка, изготовитель или исполнитель, либо продавец – предприниматель или юридическое лицо, импортер обязаны удовлетворить требования потребителя (п.6 ст. 5 Закона «О защите прав потребителей»). Их устанавливает контрагент (исполнитель, продавец, импортер)
Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей – сроки, в течение которых лицо должно совершить действие, которое является содержанием обязанности. Эти сроки применяются в договорных отношениях. Означают, что срок исполнения обязанностей одной стороной влечет исполнение обязанностей другой стороны.
Сроки прекращения гражданских прав:
Пресекательный (преклюзивный) – с наступлением такого срока право у лица в силу закона должно быть прекращено.
Понятие, значение и виды сроков исковой давности.
Согласно ст.195 ГК исковая давность – срок защиты по иску лица, чьи права нарушены.
Значение исковой давности:
она придает гражданским правоотношениям устойчивость;
она позволяет участникам правоотношений своевременно исполнять обязательство;
облегчает доказывание предмета иска.
Виды сроков исковой давности:
Общий срок – составляет 3 года, применяется ко всем гражданским правоотношениям,если иное не предусмотрено законом.
Специальный – всегда менее общего срока и предусмотрен соответствующей нормой
Течение исковой давности.
Исковая давность начинает течь со дня возникновения права на иск. Право на иск возникает с того момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Для этого не имеет значения, знает ли данное лицо личность нарушителя. По общему правилу считается, что лицо, чье право нарушено, знает о факте этого нарушения.
При рассмотрении споров истец должен доказать, что он намного позже узнал о нарушении своего права, чем должен был бы узнать. Ответчик вправе доказывать, что истец во всяком случае должен был знать о нарушении права.
В абсолютных правоотношениях исковая давность по общему правилу совпадает с нарушением субъективного права. В обязательственных правоотношениях (относительные) срок исковой давности обычно совпадает с исполнением обязанностей данных субъектов. Исковая давность в этих случаях начинает исчисляться на следующий день после того дня, когда обязательство должно было быть исполнено.
В некоторых правоотношениях срок определяется либо в силу закона, либо в силу соглашения моментом востребования.
В регрессных правоотношениях исковая давность начинает течь с момента исполнения основного обязательства (п.3 ст.200).
Начальный момент исчисления исковой давности связан с понятием «право на иск». Право на иск бывает в материальном смысле и в процессуальном. Право на искв материальном смысле означает, что лицо, чье право нарушено, вправе в принудительном порядке требовать устранения этого нарушения. Поэтому те нормы права, на которые он ссылается в исковом заявлении, подтверждает право на иск в материальном смысле. Истечение исковой давности погашает возможность обращения в суд. Право на иск в процессуальном смысле означает рассмотрение дела в суде с применением норм процессуального законодательства.
Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности.
По общему правилу исковая давность течет непрерывно, но при наступлении объективных обстоятельств исковая давность приостанавливается. Эти обстоятельства указывает закон.
Согласно ст.202 ГК:
Непреодолимая сила – чрезвычайное и неотвратимое при данных обстоятельствах событие. Непреодолимая сила как юридический факт – это событие. Оно может быть событием либо абсолютным, либо относительным.
Мораторий - отсрочка исполнения обязательства. Она устанавливается Правительством РФ.
Если истец или ответчик находятся в составе вооруженных сил РФ, переведенных на военное положение.
В силу приостановления действия закона или иного правового акта, который регулирует данное правоотношение.
Все данные обстоятельства приостанавливают исковую давность только в том случае, если они возникли и продолжаются в последние 6 месяцев срока. Если этот срок меньше 6 месяцев, то в течение всего срока.
Сущность приостановления исковой давности заключает в том, что в срок давности не засчитывается тот промежуток времени, в течение которого имелись указанные обстоятельства. После прекращения этих обстоятельств исковая давность продолжает течь.
Если после прекращения обстоятельств, которые послужили основанием для приостановления исковой давности, до истечения срока давности остается менее 6 месяцев, то исковая давность продляется до 6 месяцев. А если срок давности менее 6 месяцев, то остающаяся часть срока удлиняется до срока исковой давности (п.3 ст.202 ГК).
Сущность перерыва исковой давности состоит в том, что после перерыва исковая давность начинает течь снова. Срок, истекший до перерыва, не засчитывается в новый срок исковой давности.
Основания для перерыва исковой давности:
Предъявление иска в установленном порядке – означает подачу иска надлежащим истцом надлежащему ответчику в надлежащий суд с указанием надлежащих норм права.
Если должник совершит действия, свидетельствующие о признании им долга.
Пропуск исковой давности возможен как по уважительной, так и по неуважительной причине. Если истец докажет, что причины были уважительными, его право подлежит судебной защите. Суд должен восстановить срок.
Приостановление, перерыв, приостановление исковой давности применяется к общему и к специальным срокам исковой давности.
Но для восстановления исковой давности по уважительным причинам предусмотрены условия:
Если эти причины были в последние 6 месяцев срока исковой давности;
Если срок давности составляет 6 месяцев или меньше 6 месяцев, то в течение этого срока (ст.205 ГК).
Требования, на которые исковая давность не распространяется:
Требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных прав (защита чести, достоинства и т.п.);
Требования вкладчиков о выдаче вкладов, внесенных в банк;
Требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;
Требования собственника или иного законного владельца от всяких нарушений, которые не связаны с лишением владения. Иск негаторный.
Приватизация государственного и муниципального имущества.
При дальнейшем развитии законодательства, регулирующего отношения по  приватизации , содержание понятия  приватизации  не претерпело серьезных изменений. Так, ст. 217 ГК РФ по существу воспроизводит формулировку ст. 25 Закона о собственности, не внося в понятие  приватизации  ничего нового. Федеральный закон «О  приватизации   государственного   имущества   и  основах  приватизации   и   муниципального   имущества  в Российской Федерации» от 21 июля 1997 г. практически повторил данное определение, указав лишь, что  приватизация  – это возмездное отчуждение  государственного   имущества . Это положение следует отметить, поскольку по предыдущему закону допускалась бесплатная передача  государственного   имущества .
Следует отметить, что Федеральный закон «О  приватизации   государственного   и   муниципального   имущества  от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ (в ред. ФЗ от 27 февраля 2003 № 29 ФЗ, от 9 мая 2005 № 43 – ФЗ, от 18 июня 2005 № 60 – ФЗ, от 18 июля 2005 № 90 – ФЗ) создал необходимые основы для включения земельных участков в гражданский оборот. В законе указано, что  приватизацией   государственного   и   муниципального   имущества  является возмездное отчуждение  имущества , находящегося в собственности Российской Федерации,  муниципальных  образований в собственность физических  и  (или) юридических лиц.
В соответствии со ст. 13 Закона установлены следующие способы  приватизации   государственного   и   муниципального   имущества :
1) преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество;
2) продажа  государственного  или  муниципального   имущества  на аукционе;
3) продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе;
4) продажа  государственного  или  муниципального   имущества  на конкурсе;
5) продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в государственной собственности акций открытых акционерных обществ;
6) продажа акций открытых акционерных обществ через организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
7) продажа  государственного  или  муниципального   имущества  посредством публичного предложения;
8) продажа  государственного  или  муниципального   имущества  без объявления цены;
9) внесение  государственного  или  муниципального   имущества  в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ;
10) продажа акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного управления.
Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178 – ФЗ (с последующими изменениями) термина « приватизация  земельных участков» не содержит. Статья 28 Закона, регулирующая отношения по отчуждению земельных участков, поименована как Отчуждение земельных участков», но при этом помещена в главе V Закона «Особенности  приватизации  отдельных видов  имущества ». В ней указано: покупателями  государственного   и   муниципального   имущества  могут быть любые физические  и  юридические лица, за исключением  государственных   и   муниципальных  унитарных предприятий,  государственных   и   муниципальных  учреждений  и  юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации  и   муниципальных  образований превышает 25 %, кроме случаев, предусмотренных ст. 25 ФЗ.
 Приватизация  разворачивается в условиях изменения политической обстановки при переходе от «дирижисткой» модели к «неолиберальной» модели регулирования экономики. Обратный переход может сопровождаться деприватизацией или национализацией. Это подтверждает постоянный характер приватизационного процесса как инструмента  государственного  регулирования. В России до сих пор не принят закон о национализации. «А он, способствовал бы стабильности гражданского оборота. Отсутствие закона о национализации можно объяснить только страхом появившихся в одночасье миллиардеров потерять полученные в результате  приватизации  богатства, созданные несколькими поколениями россиян в советский период», отмечает В. П. Камышанский.
 Приватизация  зданий, строений  и  сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено  и  которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое  имущество , земельных участков, занимаемых таким  имуществом   и  необходимых для их использования, если иное не предусмотрено федеральным законом. Предпосылкой для появления подобной новеллы в законе о  приватизации  явилась норма п.7 ст. 3 ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». Согласно последней со дня введения в действие Земельного кодекса РФ –  приватизация  зданий, строений, сооружений, в том числе промышленного назначения, без одновременной  приватизации  земельных участков, на которых они расположены не допускается, за исключением случаев, если такие земельные участки изъяты из оборота или ограничены в нем. В развитие этого постулата п.2 ст.3 ФЗ №178 от 21.12.01. распространил действие на отношения, возникшие при отчуждении земельных участков на которых расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы.
2.  Приватизация  имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется одновременно с отчуждением покупателю следующих земельных участков:
находящихся у унитарного предприятия на праве постоянного (бессрочного) пользования или аренды;
занимаемых объектами недвижимости, указанными в пункте 1 настоящей статьи, входящими в состав приватизируемого имущественного комплекса унитарного предприятия,  и  необходимых для использования указанных объектов.
3. Собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками  и  расположенных на земельных участках, относящихся к  государственной   муниципальной  собственности, обязаны либо взять в аренду, либо приобрести у государства или  муниципального  образования указанные земельные участки, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Решение о продаже земельных участков принимается органом, принявшим решение о  приватизации  соответствующих объектов недвижимости, в двухнедельный срок со дня обращения.
По желанию собственника объекта недвижимости, расположенного на земельном участке, относящемся к  государственной  или  муниципальной  собственности, соответствующий земельный участок может быть предоставлен ему в аренду на срок не более чем сорок девять лет.
Договор аренды земельного участка не является препятствием для выкупа земельного участка.
Отказ в выкупе земельного участка или предоставлении его в аренду не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.
4. При  приватизации  расположенных на неделимом земельном участке частей зданий, строений  и  сооружений, признаваемых самостоятельными объектами недвижимости, с покупателями такого  имущества  заключаются договоры аренды указанного земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора в порядке, установленном законодательством.
Собственники указанных в настоящем пункте объектов недвижимости вправе одновременно приобрести в общую долевую собственность земельный участок после  приватизации  всех частей зданий, строений  и  сооружений, расположенных на этом земельном участке.
Размер доли в праве собственности на земельный участок определяется пропорционально отношению площади соответствующей части здания, строения или сооружения к общей площади здания, строения или сооружения.
5. Земельный участок отчуждается в границах, которые определяются на основании плана земельного участка, предоставляемого покупателем и удостоверенного органом, осуществляющим деятельность по ведению  государственного  земельного кадастра. Указанный план земельного участка прилагается к акту инвентаризации имущественного комплекса унитарного предприятия, а также к договору купли-продажи земельного участка.
6. Одновременно с принятием решения об отчуждении земельного участка при необходимости принимается решение об установлении публичных сервитутов.
При отчуждении земельных участков право собственности не переходит на объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не используемые исключительно для обеспечения объектов недвижимости, расположенных на указанных земельных участках.
Исключения из данного правила возможны при установлении на земельный участок публичного сервитута, обеспечивающего возможность использования улучшений и принадлежностей в полном объеме.
7. Цена выкупа земельного устанавливается субъектами Российской Федерации в поселениях с численностью населения:
свыше 3 миллионов человек в размере от пяти- до тридцатикратного размера ставки земельного налога за единицу площади земельного участка;
от 500 тысяч до 3 миллионов человек в размере от пяти- до семнадцатикратного размера ставки земельного налога за единицу площади земельного участка;
до 500 тысяч человек, а также за пределами черты поселений в размере от трех- до десятикратного размера ставки земельного налога за единицу площади земельного участка (на начало текущего календарного года).
До установления цены выкупа земельных участков субъектами Российской Федерации цена соответствующих земельных участков определяется, исходя из указанных в настоящем пункте минимальных размеров.
8. Отчуждению в соответствии с настоящим Федеральным законом не подлежат земельные участки в составе земель:
- сельскохозяйственного назначения, лесного и водного фондов, особо охраняемых природных территорий и объектов;
- зараженных опасными веществами и подвергшихся биогенному заражению;
- водоохранного и санитарно-защитного назначения;
- общего пользования (улицы, проезды, дороги, набережные, парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водоемы, пляжи и другие);
- транспорта, предназначенные для обеспечения деятельности морских  и  речных портов, аэропортов, а также отведенные (зарезервированные) для их перспективного развития;
- предусмотренных генеральными планами развития соответствующих территорий для использования в  государственных   и  общественных интересах, в том числе земель общего пользования;
- не подлежащих отчуждению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Касаясь п. 8 ст. 28 о запрете отчуждения земель водоохранного назначения следует иметь в виду, что новый Водный кодекс РФ предусматривает запрет  приватизации  водных объектов, которые в настоящее время находятся в  муниципальной  собственности (прудов, обводненных карьеров). Однако будет разрешена  приватизация  тех объектов, которые до сих пор не имеют собственника. Водный кодекс допускает строительство в водоохранных зонах коттеджей  и  других строений при условии оборудования этих объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, истощения вод.
Земельный кодекс РФ, как  и  Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137 – ФЗ «О введении в действии Земельного кодекса Российской Федерации» тоже несколько раз упоминает о  приватизации  земли. Согласно п. 5 постановления Пленума ВАС от 24 марта 2005 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства» указал, что исключительный характер права на  приватизацию  земельного участка означает, что никто, кроме собственника здания, строения, сооружения не имеет права на  приватизацию  земельного участка, занятого этим зданием, строением, сооружением. Следует признать, что при таких условиях  приватизация  земельного участка субъектом права постоянного (бессрочного) пользования этим участком в той его части, которая необходима для использования собственником (третьим лицом) объекта недвижимого  имущества , на нем расположенного, не основана на законе, поскольку нарушает исключительное право последнего на  приватизацию  данного земельного участка.
Статья 36 ЗК РФ устанавливает исключительное право на бесплатную  приватизацию  земельных участков собственникам зданий, строений  и  сооружений, используемых только для религиозного  и  благотворительного назначения.  Приватизация  таких земельных участков осуществляется в порядке  и  на условиях, установленных ЗК РФ, а также федеральными законами. Федеральный закон от 24.07.02г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» установил, что оборот земель сельскохозяйственного назначения осуществляется в порядке, предусмотренном ЗК РФ  и  иными федеральными законами, а  приватизация  земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, осуществляется с момента, установленного законом субъекта Российской Федерации. В постановлении Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005г. №11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства», определяется положение, что если « приватизация  земельного участка сельскохозяйственного назначения имела место до вступления в силу закона о введении в действие ЗК РФ, установившего запрет на  приватизацию  таких земельных участков, обращение приобретателя участка за  государственной  регистрацией права собственности на него в период действия такого запрета или действия норм, не позволяющих приватизировать земельные участки сельскохозяйственного назначения, само по себе не может служить основанием для отказа в государственной регистрации».
Сокращение государственного сектора экономики должно иметь свои границы, за пределами которых возникает угроза национальной безопасности. Кроме того, стремление государства избавиться от  имущества  может свидетельствовать о его неспособности эффективно управлять им. Анализируя последствия сокращения срока исковой давности с 10 до 3х лет, установленных Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 109 – ФЗ «О внесении изменений в п. 1 ст. 181 ГК РФ»
С вступлением в силу Земельного кодекса РФ права граждан на земельные участки, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении подлежат переоформлению, так как данные права не предусмотрены соответствующими статьями Земельного кодекса РФ.Для этого следует подать заявление в органы  государственной  власти или органы местного самоуправления, в ведении которых находится этот участок. Из 44 миллиона земельных участков в РФ фермерские хозяйства составляют 0,3 миллиона, личные подсобные хозяйства – 15,9 миллиона, садовые участки – 14,6 миллиона, 0,1 миллиона составляют гаражные участки, 3,1 миллиона – огородные участки, 4,6 миллиона – приусадебные участки, 6,4 – дачные участки. В отличие от юридических лиц, для которых срок переоформления права постоянного (бессрочного) пользования на право собственности ( приватизации ) или аренды ограничен 1 января 2008 г. предоставление в собственность граждан земельных участков, ранее представленных им в постоянное (бессрочное) пользование  и  пожизненное наследуемое владение сроком не ограничивается (п. 3 ФЗ – 137).
Таким образом, каких-либо отрицательных последствий для граждан, не переоформивших свои права, не наступят.
Если юридические лица до 1 января 2008 г. не переоформят свое право постоянного пользования землей за плату на право собственности, либо на право аренды, то право на землю у них не пропадет, но участки останутся исключительно на праве постоянного пользования и если впоследствии такие юридические лица захотят стать собственниками, то приватизировать их смогут исключительно по рыночной цене. В то же время Депутаты  Государственной  Думы готовят поправки по снижению выкупной цены, желая сделать ее еще более льготной.
Заместитель руководителя аппарата комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Калинин сообщает: «в проекте сейчас значится такая цифра: пять процентов от кадастровой стоимости. Если переводить на налог, то это примерно 3,2 % ставки налога. Ставки земельного налога на один метр Солнечногорского района Подмосковья составляет 55 коп. за кв. метр, т. е. 55 рублей сотка. А рыночная стоимость – порядка 600 долларов за сотку. Сравнивайте…».
При наследовании такого недвижимого имущества гражданами будет иметь место не предоставление им участка, а переход права на земельный участок в соответствии со ст. 35 ЗК РФ. При этом наследники имеют право однократно бесплатно переоформить право постоянного бессрочного пользования земельным участком на праве собственности в соответствии с п. 5 ст. 20 ЗК РФ.
В. В. Устюкова обращает внимание, что в п. 3 ст. 35 ЗК РФ говорится о том, что собственник здания, находящегося на чужом земельном участке, имеет преимущественное право покупки или аренды земельного участка … Однако, к рассматриваемым правоотношениям это не относится. В указанном пункте далее сказано, что если земельный участок находится в  государственной  или  муниципальной  собственности применяются правила, установленные в п. 1 ст. 36 ЗК РФ, а именно:  приватизация  земельных участков осуществляется собственниками зданий в порядке  и  на условиях, предусмотренных для граждан-наследников п. 5 ст. 20 ЗК РФ».
Вопросы  приватизации  земельных участков решает  и  Жилищный кодекс РФ. Придомовой земельный участок вошел в число объектов, составляющих общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме (ст. 36).
Таким образом, в ЖК РФ предусмотрен процесс формирования натуральных границ объекта, права собственника на него, определения даты конкретного перехода права.
Согласно п.28 Федеративного закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого  имущества » от 30 июня 2006г. № 93-ФЗ отмечено:
«1. Предоставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, получившим такие земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется без проведения торгов за плату или бесплатно в случаях, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.
2. Земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, подлежат передаче в собственность садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения бесплатно.»
Указанные законом проведена реконструкция Ф.З. от 15 апреля 1998г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических  и  дачных некоммерческих объединениях граждан. В него включен п. 9 следующего содержания: «Если земельный участок предоставлен гражданину до введения в действие Земельного кодекса РФ для введения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, этот гражданин вправе зарегистрировать право собственности на такой земельный участок (т.е. приватизировать «наша редакция»), если в соответствии с федеральным законом такой земельный участок не может предоставляться в частную собственность».
Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
Все данные обстоятельства приостанавливают исковую давность только в том случае, если они возникли и продолжаются в последние 6 месяцев срока. Если этот срок меньше 6 месяцев, то в течение всего срока.
Сущность приостановления исковой давности заключает в том, что в срок давности не засчитывается тот промежуток времени, в течение которого имелись указанные обстоятельства. После прекращения этих обстоятельств исковая давность продолжает течь.
Если после прекращения обстоятельств, которые послужили основанием для приостановления исковой давности, до истечения срока давности остается менее 6 месяцев, то исковая давность продляется до 6 месяцев. А если срок давности менее 6 месяцев, то остающаяся часть срока удлиняется до срока исковой давности (п.3 ст.202 ГК).
Сущность перерыва исковой давности состоит в том, что после перерыва исковая давность начинает течь снова. Срок, истекший до перерыва, не засчитывается в новый срок исковой давности.
Основания для перерыва исковой давности:
Предъявление иска в установленном порядке – означает подачу иска надлежащим истцом надлежащему ответчику в надлежащий суд с указанием надлежащих норм права.
Если должник совершит действия, свидетельствующие о признании им долга.
Пропуск исковой давности возможен как по уважительной, так и по неуважительной причине. Если истец докажет, что причины были уважительными, его право подлежит судебной защите. Суд должен восстановить срок.
Приостановление, перерыв, приостановление исковой давности применяется к общему и к специальным срокам исковой давности. Но для восстановления исковой давности по уважительным причинам предусмотрены условия:
Если эти причины были в последние 6 месяцев срока исковой давности;
Если срок давности составляет 6 месяцев или меньше 6 месяцев, то в течение этого срока (ст.205 ГК).
Для восстановления исковой давности по уважительным причинам предусмотрены условия:
Если эти причины были в последние 6 месяцев срока исковой давности;
Если срок давности составляет 6 месяцев или меньше 6 месяцев, то в течение этого срока (ст.205 ГК).
Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
 Истечение   срока   исковой   давности , о применении которой заявлено стороной в споре, служит основанием к отказу в иске (п. 2 ст. 199 ГК). С учетом указанного правила необходимо обратить внимание на два вопроса: а) прекращается ли субъективное право кредитора; б) какова юридическая судьба задавненного имущества. По первому вопросу с учетом норм о применении  исковой   давности  (ст. 199 ГК), об исполнении обязанности за пределами давностного  срока  (ст. 206 ГК) можно сделать однозначный вывод, что субъективное право кредитора не прекращается, но возможность его защиты в принудительном порядке сильно ослаблена. Если должник не заявляет о необходимости применить давностный  срок  и иск удовлетворен, то тем самым нарушенное субъективное право защищено. То же самое имеет место и тогда, когда должник исполняет обязанность добровольно, хотя бы и не зная об  истечении   срока   давности. Потребовать возврата исполненного он не вправе. Если суд признает причины пропуска уважительными, то он вправе удовлетворить  исковые  требования гражданина и тем самым защитить его нарушенное право.По вопросу о судьбе имущества, на истребование которого истекли  сроки   давности , установлены правила с учетом вида имущества (вещи или деньги), оснований, по которым оно выбыло из владения собственника или титульного владения.Если предметом спора были денежные суммы и в иске отказано за пропуском давностного  срока , то должник зачисляет спорные суммы в собственную прибыль. С этого момента право кредитора прекращается, а суммы задолженности зачисляются в безнадежные долги (убытки) и подлежат списанию.Если спорными являются индивидуально-определенные вещи, то право собственности у фактического владельца возникает на основании приобретательной  давности  (ст. 234 ГК).Кроме того, следует иметь в виду и нормы о  сроках  пресекательных, когда право собственности возникает у фактического владельца в силу их  истечения  (что тоже является основанием отказа в иске). Так, права кредиторов об истребовании долга или имущества к наследникам должника могут быть предъявлены в течение шести месяцев с момента открытия наследства. Отказ в иске за пропуском установленного  срока  означает прекращение субъективного права кредитора и возникновение права собственности фактического владельца. Подобные правила предусмотрены по поводу находки (ст. 228 ГК), безнадзорных животных (ст. 231 ГК), клада (ст. 233 ГК).Правила о судьбе, денежных сумм и другого имущества применяются ко всем субъектам (как гражданам, так и юридическим лицам).Статья 207 ГК предусматривает правила о применении  сроков   исковой   давности  к дополнительным требованиям, например, об уплате процентов, неустойки, пени и др. Такие требования погашаются  давностью  вместе с основным долгом, независимо от способа их возникновения (договор или закон). Возражение должника против иска по основному требованию в связи с  истечением   срока   давности  одновременно относится и к обеспечению обязательства залогом, поручительством, задатком и др. Таким образом, отказ в иске за пропуском  срока   давности  по основному требованию лишает юридической защиты все дополнительные требования.Перечень дополнительных требований, приведенный в статье, не является исчерпывающим. К таким требованиям относятся также: задаток, проценты по основному долгу, возмещение убытков при повреждении истребуемой вещи, неполученные доходы и др., непосредственно связанные с основным долгом.Исключение составляет банковская гарантия, обязательство по которой хотя и связано с основным, но имеет самостоятельное значение. Поэтому  истечение   срока   исковой   давности  по основному договору не влияет на требование, основанное на банковской гарантии.
Статья 208 ГК РФ.  Требования ,  на   которые   исковая   давность   не   распространяется 
 Исковая   давность   не   распространяется  на:
 - требования  о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом;
- требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
- требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска;
требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (статья 304);
другие требования в случаях, установленных законом.
1.Статья содержит перечень требований, на которые не распространяется исковая давность. Его расширение допускается в других законах. Характерным для требований, предусмотренных этим перечнем, является то, что в силу специфики отношений, из которых они вытекают, предметом защиты является обычно право, не ограниченное во времени.
2. В статье оговорена возможность ограничить ее применение к требованиям о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ. Правила статьи применяются, кроме случаев, предусмотренных в законе. Второе ограничение касается требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Они подлежат удовлетворению не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска. По сути дела, в данном случае применен общий срок исковой давности (см. ст.195), но исчисление срока произведено по правилам о длящихся требованиях, право на предъявление которых возникает не единовременно (см. п.4 коммент. к ст.200).
3. Включение в эту статью требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы и не соединенных с лишением владения, не является законодательной новеллой. Правом на такое требование, не ограниченное сроками исковой давности, собственник или иной владелец обладал и ранее, что присуще праву собственности (см. ст.54 Основ ГЗ). В ГК (ст.304, 305) содержатся аналогичные положения. Специальное указание об этом в коммент. статье вызвано системными соображениями.
Понятие собственности и права собственности. Содержание права собственности.
Собственность как экономическая категория – это процесс производства материальных благ и их присвоение, принадлежность вещей конкретному индивидууму либо группе лиц или обществу в целом, а также процесс переработки этих вещей, их преобразование, распределение, обмен и потребление.
Право собственности как юридическая категория означает юридически обеспеченную возможность со стороны государства владеть, пользоваться и распоряжаться материальными благами субъекта.
Право собственности рассматривается в объективном и субъективном смысле.
В объективном смысле право собственности представляет собой совокупность гражданско-правовых норм, которые регулируют общественные отношения по осуществлению субъектами правомочий владения, пользования и распоряжения материальными благами.
Право собственности в субъективном смысле означает меру возможного поведения субъекта по осуществлению правомочий владения, пользования и распоряжения принадлежащими ему материальными благами.
Содержание права собственности включает в себя правомочия владения, пользования и распоряжения.
Владение – это непосредственное фактическое удержание вещи физическим либо юридическим лицом, то есть обладание ею.
Владение можно рассматривать не только как один из элементов триады права собственности (наряду с пользованием и распоряжением), но и отдельно от права собственности. В этом случае право отдельного владения представляет собой:
Законное владение – право, основанное на законе или договоре законное владение;
Незаконное владение – факт, не имеющий законного основания или противоречащий действующему законодательству:
Добросовестное;
Недобросовестное.
Осуществление правомочия владения, не основанного на праве собственности, возможно при наличии право на чужое имущество. Оно вызывает соответствующие ограничения правомочий собственника в отношении принадлежащего ему имущества.
Пользование – это использование вещи по её хозяйственному назначению с извлечением выгоды.
Право пользования, как и право владения, может выступать как составной элемент содержания права собственности, так и в виде права, отдельного от права собственности. Право отдельного пользования возникает по двум основаниям: по воле собственника и на основании закона. По воле собственника право отдельного пользования в соответствии с договором либо без такового может быть полным и неполным в зависимости от объема получаемых доходов от пользования имуществом.
Распоряжение – означает определение юридической и фактической судьбы вещи.
По общему правилу собственнику принадлежат все правомочия одновременно, но по сделкам он может передать контрагенту одно или два правомочия одновременно. Например, договор аренды (ч.1 ст.606) – передается владение или пользование. П.1 ст.886 – передается только правомочия владения. По отдельным сделкам ни одно из правомочий может не передаваться, но правомочие распоряжения будет ограничено собственником (залог).
По отдельным сделкам могут быть переданы все три правомочия либо одновременно, либо поочередно. Такие сделки называются сделками по отчуждению. Момент передачи права собственности устанавливает закон.
Он возникает с момента фактической передачи вещи. Это право касается реальных сделок.
С момента продажи товара в кредит, рассрочку – консенсуальные сделки (ст.488, 489).
С момента, определенного договором (параграф 2 главы 30 – разновидности розничной купли-продажи).
С момента государственной регистрации перехода права собственности, если это предусмотрено законом (п.1 ст.551 ГК). У добросовестного приобретателя недвижимого имущества, если оно приобретено возмездно, также возникает с момента государственной регистрации перехода права собственности (п.2 ст.223).
Виды и формы собственности в РФ.
Субъектами права собственности могут быть:
Физические лица;
Юридические лица;
Государство;
Муниципальные образования.
Гражданское законодательство подразумевают следующее деление форм собственности:
Частная собственность подразделяется на собственность граждан и собственность юридических лиц.
Государственная собственность подразделяется на федеральную, принадлежащую Российской Федерации, и собственность, принадлежащую субъектам Федерации: республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономным областям и автономным округам.
Муниципальная собственность подразделяется на собственность городов, поселков и других муниципальных образований.
Перечень форм собственности не является исчерпывающим. По Закону  РФ "Об основах жилищной политики" имеет право на существование общественный жилищный фонд, находящийся в собственности общественных объединений, который сходен с правовым режимом государственного и муниципального жилищных фондов, но отличается от правового режима жилых домов, находящихся в собственности юридических лиц.
В то же время имущество, относящееся к государственной или муниципальной собственности, которое не закреплено за государственными или муниципальными предприятиями и учреждениями, составляет имущество казны, и в зависимости от того, кому принадлежит это имущество, оно составляет общегосударственную казну, казну субъекта Федерации или муниципальную казну.
Мы можем выделить следующие виды собственности:
В зависимости от формы собственности
право частной собственности, которое включает право собственности граждан и право собственности юридических лиц. В свою очередь, право собственности юридических лиц охватывает собственность хозяйственных обществ и товариществ; собственность производственных и потребительских кооперативов; собственность общественных, религиозных и других некоммерческих организаций;
право государственной собственности, которое состоит из права федеральной собственности; право собственности субъектов Федерации; собственность республики; собственность автономного округа;
право муниципальной собственности, которое включает право собственности города и право собственности прочих муниципальных образований.
По критерию количества владельцев право собственности подразделяется на:
право собственности, принадлежащее одному лицу;
право собственности, принадлежащее двум или более лицам, включая долевую собственность и совместную собственность. При этом общая долевая собственность может принадлежать нескольким лицам независимо от того, какую форму собственности каждый из них представляет. Общая совместная собственность возможна только между гражданами.
В зависимости от вида имущества право собственности можно разделить на:
право собственности на движимое имущество;
право собственности на недвижимое имущество.
Приобретение и прекращение права собственности.
Для приобретения вещи закон устанавливает источники этого приобретения. В этой связи предусмотрены способы приобретения права собственности и основания приобретения права собственности. Способы шире, чем основания.
Способы означают порядок присвоения или перераспределение субъектами вещей:
первоначальный способ;
производный способ.
Первоначальный означает, что у данной вещи появился собственник. Первоначальных способов больше, чем производных. Производный способ означает, что право собственности у последующего собственника зависит от воли предыдущего собственника.
Способы делятся на основания. Основание представляет собой юридическое обоснование принадлежности субъекту вещи и отвечает на вопросы, каким образом лицо приобрело эту вещь.
Первоначальный способ:
Возникновение права собственности на вновь изготовленную или созданную вещь (ст. 218, 219 ГК РФ). Право собственности на здания, сооружения и другое вновь созданное недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.
Переработка (спецификация) (ст.220 ГК РФ) – создается новая движимая вещь путем приложения труда одного лица к материалу, который принадлежит другому лицу. В данном случае если иное не предусмотрено договором, собственникам вещи является собственник материала, но он должен возместить спецификатору стоимость переработки. При отсутствии договора собственником вещи является спецификатор при наличии одновременно условий:
Стоимость переработки значительно превышает стоимость материала
Спецификатор добросовестный
Спецификатор осуществлял переработку для себя не в коммерческих целях.
Собственник материалов, утративший их в результате недобросовестных действий лица, осуществившего переработку, вправе требовать передачи новой вещи в его собственность и возмещения причиненных ему убытков.
Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (ст.221 ГК РФ). Под общедоступными вещами понимаются объекты природного происхождения. Эти объекты не являются бесхозяйственными, наоборот, они имею собственника, который предоставляем всем желающим возможность для их сбора и добычи. Право собственности на собранные вещи возникает у лица, осуществившего собор и добычу.
Приобретение права собственности на самовольную постройку (ст. 222 ГК РФ). Самовольная постройка – это недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей либо созданное без соответствующих распоряжений, либо с нарушением градостроительных, строительных норм и правил (ст.222). Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Собственник земельного участка вправе в судебном порядке требовать сноса самовольной постройки за счет нарушителя. Если собственник участка захочет оставить вещь себе в собственности, он должен возместить стоимость постройки нарушителю. Но недвижимость не должна противоречить градостроительным и строительным нормам.
Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи (ст.225 и 226 ГК). Бесхозяйными признаются движимые или недвижимые вещи, собственник которых неизвестен или отказался от них. Правовой режим таких вещей зависит от того, является ли она движимой или недвижимой. В отношении движимым вещей вещи поступают в собственность лица, на земельном участке которого, водном объекте которого или ином объекте находилась эта вещь и её стоимость не превышает 5 МРОТ либо является ломом или отходом. Если превышает 5 МРОТ или не находится на принадлежащем лицу земельном участке, то эта вещь поступает в собственность завладевшего ею лица при обращении в суд с иском о признании её бесхозяйной.
Бесхозяйные недвижимые вещи берутся на учет органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, по заявлению органа МСУ, на территории которого они находятся. По истечении года со дня постановления вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь. До принятия судом указанного решения, либо в случае непризнания судом бесхозяйственной недвижимой вещи поступившей в муниципальную собственность она может быть вновь принята во владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу приобретательской давности.
Приобретение права собственности на находку (ст.227-229 ГК РФ). Находка представляет собой вещь, утерянную собственником или законным владельцем и найденную другим лицом. По общему правилу находка должна быть возвращена лицу, потерявшему ее. В связи с этим лицо, нашедшее вещь обязано немедленно уведомить лицо, потерявшее ее, или собственника вещи, или известных ему иных лиц, имеющих право получить находку. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или транспортного средства. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь.
Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган МСУ. При этом нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган МСУ или указанному ими лицу. Возможны ситуации, когда объект находки представляет собой скоропортящуюся продукцию или его хранение требует несоразмерных по сравнению со стоимостью расходов. Такая находка может быть реализована лицом ее нашедшим. Деньги, вырученные от продажи найденной вещи, а также письменные доказательства, удостоверяющие сумму выручки, передаются лицу, управомоченному на получение вещи.
Приобретение права собственности на найденную вещь возможно по истечении шести месяцев с момента заявления о находке в полицию или орган МСУ. Если в течение указанного срока лицо, управомоченное на получение утерянной вещи, не будет установлено или оно не заявит о своем праве на вещь, нашедший вещь приобретает право собственности на нее. Если нашедший вещь откажется от приобретения найденной вещи в собственность, она поступает в муниципальную собственность.
Лицо, нашедшее и возвратившее вещь лицу, управомоченному на ее получение, имеет право в соответствии со статьей 229 ГК РФ на возмещение расходов, связанных с хранением, сдачей или реализацией вещи, а также затрат на обнаружение лица, управомоченного на получение вещи. Кроме того, нашедший вещь вправе потребовать от лица, имеющего право на получение вещи, вознаграждение за находку в размере до 20% стоимости вещи. Такого права у него не возникает, если нашедший вещь не заявил о находке или пытался ее утаить. Нашедший вещь отвечает за утрату или порчу лишь в случае умысла или грубой неосторожности, но только в пределах стоимости вещи.
Приобретение права собственности на безнадзорных животных (ст. 230-232 ГК РФ). Лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот или других безнадзорных домашних животных, обязано возвратить их собственнику, а если собственник животных или место его пребывания неизвестны, не позднее трех дней с момента задержания заявить об обнаруженных животных в полицию или в орган местного самоуправления, которые принимают меры к розыску собственника.
На время розыска собственника животных они могут быть оставлены лицом, задержавшим их, у себя на содержании и в пользовании либо сданы на содержание и в пользование другому лицу, имеющему необходимые для этого условия.
По просьбе лица, задержавшего безнадзорных животных, подыскание лица, имеющего необходимые условия для их содержания, и передачу ему животных осуществляют полиция или орган местного самоуправления. Лицо, задержавшее безнадзорных животных, и лицо, которому они переданы на содержание и в пользование, обязаны их надлежаще содержать и при наличии вины отвечают за гибель и порчу животных в пределах их стоимости.
Если в течение шести месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных домашних животных их собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на них, лицо, у которого животные находились на содержании и в пользовании, приобретает право собственности на них.
При отказе этого лица от приобретения в собственность содержавшихся у него животных они поступают в муниципальную собственность и используются в порядке, определяемом органом местного самоуправления. В случае явки прежнего собственника животных после перехода их в собственность другого лица прежний собственник вправе при наличии обстоятельств, свидетельствующих о сохранении к нему привязанности со стороны этих животных или о жестоком либо ином ненадлежащем обращении с ними нового собственника, потребовать их возврата на условиях, определяемых по соглашению с новым собственником, а при не достижении соглашения - судом.
В случае возврата безнадзорных домашних животных собственнику лицо, задержавшее животных, и лицо, у которого они находились на содержании и в пользовании, имеют право на возмещение их собственником необходимых расходов, связанных с содержанием животных, с зачетом выгод, извлеченных от пользования ими. Лицо, задержавшее безнадзорных домашних животных, имеет право на вознаграждение.Приобретение права собственности на клад (ст. 233 ГК РФ). Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен, либо в силу закона утратил на них право, поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество (земельный участок, строение и т.п.), где клад был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное.
При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиск ценностей без согласия на это собственника земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, клад подлежит передаче собственнику земельного участка или иного имущества, где был обнаружен клад.В случае обнаружения клада, содержащего вещи, относящиеся к памятникам истории или культуры, они подлежат передаче в государственную собственность. При этом собственник земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на получение вместе вознаграждения в размере пятидесяти процентов стоимости клада. Вознаграждение распределяется между этими лицами в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное.
При обнаружении такого клада лицом, производившим раскопки или поиски ценностей без согласия собственника имущества, где клад был сокрыт, вознаграждение этому лицу не выплачивается и полностью поступает собственнику. Правила настоящей статьи не применяются к лицам, в круг трудовых или служебных обязанностей которых входило проведение раскопок и поиска, направленных на обнаружение клада.
Приобретательная давность (ст. 234 ГК РФ). Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность). Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации.
До приобретения на имущество права собственности в силу приобретательной давности лицо, владеющее имуществом как своим собственным, имеет право на защиту своего владения против третьих лиц, не являющихся собственниками имущества, а также не имеющих прав на владение им в силу иного предусмотренного законом или договором основания. Лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является.
Течение срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы, начинается не ранее истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям.
Приобретение права собственности от неуправомоченного отчуждателя.
Производный способ делится на следующие основания:
Договоры по отчуждению
Наследование. В случае смерти гражданина наследование имущества возможно в различных правовых формах: по завещанию, в силу закона, если завещание не составлено, и как наследование выморочного имущества государством, когда наследники отсутствуют. Это основание возникновения права собственности, имеющее значительные правовые особенности, регламентируется нормами наследственного права
Другие основания производного приобретения собственности. Ими являются выкуп имущества собственника государством и другими лицами, реквизиция и конфискация имущества, которые создают фигуру нового собственника. Однако в этих случаях юридически более важен аспект не возникновения, а прекращения права собственности. 
Существуют граничащие способы, которые нельзя однозначно отнести ни к первоначальным, ни к производным:
Приобретение права собственности на имущество юридического лица при его реорганизации и ликвидации (п. ст.218). В случае реорганизации юридического лица право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам - правопреемникам реорганизованного юридического лица.
Приобретение права собственности на плоды, продукцию и доходы. В данном случае эти вещи принадлежат лицу, которое законно использует имущество, если иное не предусмотрено законом или договором.
Основания прекращения права собственности.
Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом.
Основания прекращения права собственности:
Отказ от права собственности (ст. 236). Гражданин или юридическое лицо может отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество.
Отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в отношении соответствующего имущества до приобретения права собственности на него другим лицом.
Обращение взыскания на имущество по обязательствам (ст.237). Изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам собственника производится на основании решения суда, если иной порядок обращения взыскания не предусмотрен законом или договором.
Право собственности на имущество, на которое обращается взыскание, прекращается у собственника с момента возникновения права собственности на изъятое имущество у лица, к которому переходит это имущество.
Отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (ст.238). Если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это имущество должно быть отчуждено собственником в течение года с момента возникновения права собственности на имущество, если законом не установлен иной срок.
В случаях, когда имущество не отчуждено собственником в течение 1 года, такое имущество, с учетом его характера и назначения, по решению суда, вынесенному по заявлению государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит принудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом. При этом вычитаются затраты на отчуждение имущества.
Если в собственности гражданина или юридического лица по основаниям, допускаемым законом, окажется вещь, на приобретение которой необходимо особое разрешение, а в его выдаче собственнику отказано, эта вещь подлежит отчуждению в порядке, установленном для имущества, которое не может принадлежать данному собственнику.
Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка (ст. 239). В случаях, когда изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд либо ввиду ненадлежащего использования земли невозможно без прекращения права собственности на здания, сооружения или другое недвижимое имущество, находящиеся на данном участке, это имущество может быть изъято у собственника путем выкупа государством или продажи с публичных торгов в порядке, предусмотренном ГК РФ.
Требование об изъятии недвижимого имущества не подлежит удовлетворению, если государственный орган или орган местного самоуправления, обратившийся с этим требованием в суд, не докажет, что использование земельного участка в целях, для которых он изымается, невозможно без прекращения права собственности на данное недвижимое имущество.
Эти правила применяются при прекращении права собственности на недвижимое имущество в связи с изъятием горных отводов, водных объектов и других обособленных природных объектов, на которых находится имущество.
Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных (ст. 240,241). В случаях, когда собственник культурных ценностей, отнесенных в соответствии с законом к особо ценным и охраняемым государством, бесхозяйственно содержит эти ценности, что грозит утратой ими своего значения, такие ценности по решению суда могут быть изъяты у собственника путем выкупа государством или продажи с публичных торгов.
При выкупе культурных ценностей собственнику возмещается их стоимость в размере, установленном соглашением сторон, а в случае спора - судом. При продаже с публичных торгов собственнику передается вырученная от продажи сумма за вычетом расходов на проведение торгов.
В случаях, когда собственник домашних животных обращается с ними в явном противоречии с установленными на основании закона правилами и принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным, эти животные могут быть изъяты у собственника путем их выкупа лицом, предъявившим соответствующее требование в суд. Цена выкупа определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом.
Реквизиция (ст.242). В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению государственных органов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества (реквизиция). Оценка, по которой собственнику возмещается стоимость реквизированного имущества, может быть оспорена им в суде.
Лицо, имущество которого реквизировано, вправе при прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми произведена реквизиция, требовать по суду возврата ему сохранившегося имущества.
Конфискация (ст.243). В случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения (конфискация).
В случаях, предусмотренных законом, конфискация может быть произведена в административном порядке. Решение о конфискации, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде.
Иные случаи. Отчуждение имущества в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 252, пунктом 2 статьи 272, статьями 282, 285, 293, пунктами 4 и 5 статьи ГК РФ.
Приватизация. (ст. 217, ч.2 п.2 ст.235).
Национализация. (ст. 306, ч.3, п.2 ст. 235)
По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о приватизации, имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, отчуждается в собственность граждан и юридических лиц.
Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализация), производится на основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков.
Право собственности юридических лиц.
Право собственности юридических лиц в объективном смысле – совокупность правовых норм, закрепляющих, регулирующих и охраняющих отношения по поводу принадлежности (присвоенности) ему определенных материальных благ, а также порядок приобретения, владения, пользования и распоряжения ими.
Объектами права собственности могут быть любые движимые и недвижимые вещи, за исключением имущества, которое в соответствии с законом отнесено к федеральной, иной государственной или муниципальной собственности.
Юридические лица являются едиными единственными собственниками своего имущества в том числе имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) участников (ст.213 ГК РФ).
Никакой долевой, коллективной или иной собственности учредителей (участников) на имущество юридического лица не возникает. Исключение составляют имущество унитарных предприятий и учреждений, остающееся объектом права собственности учредителей и поэтому принадлежащие этим юридическим лицам на ограниченном вещном праве (разумеется, любые юридические лица не становятся собственниками имущества, переданного им в пользование, а не в собственность).
Если учредители рассчитывают на получение дохода от переданного в собственность юридическому лицу имущества, то есть создают коммерческую организацию, то взамен утраченного право собственности они приобретают права требования к такой организации (но не вещные права на ее имущество).
В состав этих прав требований входят:
Право на участие в распределении прибыли (дивиденд);
Право на получение части имущества (или его стоимости), оставшегося после ликвидации организации и расчетов со всеми кредиторами (ликвидационная квота).
Если же создается некоммерческая организация, учредители не приобретают никаких прав на имущество (п.3 ст.48 ГК РФ). Это, в частности, означает отсутствие права на возврат имущества или членских взносов при выходе из такой организации.
В состав собственного имущества юридических лиц включается:
Различные права требования и пользования обязательственно-правового характера (например, безналичные денежные средства и «бездокументарные ценные бумаги»);
Корпоративные (членские) права (юридические лица как самостоятельные субъекты гражданского права сами могут быть учредителями и участниками других юридических лиц), а также некоторые исключительные («промышленные») права (в частности, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания).
Такие права одновременно являются составной частью единого имущественного комплекса и представляют собой объект правопреемства (при реорганизации юридического лица) или взыскания его кредиторов (ибо юридические лица, за исключением учреждений, отвечают по своим долгам всем своим имуществом без каких бы то ни было изъятий).
Все имущество юридического лица в стоимостной (денежной) оценке подлежит отражению в его бухгалтерском балансе, по содержанию которого можно судить о реальном имущественном положении соответствующей организации.
«Нематериальные активы» в качестве вкладов в имущество юридического лица должны быть охраноспособными. Это – объекты авторского права, патентного права и иных «промышленных прав», а также охраноспособная информация, составляющая коммерческую тайну «ноу-хау». С обладателями такого рода объектов заключается специальный (лицензионный) договор и передается (уступается) юридическому лицу, которое может быть и непосредственной стороной такого договора.
Право государственной и муниципальной собственности.
Государственная собственность. В объективном смысле государственная собственность – это совокупность норм, закрепляющих принадлежность имущества государства, а также правомочия по владению, пользованию, распоряжению этим имуществом.
В субъективном смысле – это право государства владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом в своих интересах и в пределах, установленных законом.
Основания приобретения права государственной собственности:
Производство средств производства и предметов потребления;
Получение плодов, продукции, доходов от использования имущества;
Обнаружение клада, содержащего вещи, относящиеся к памятникам истории и культуры, которые переходят в государственную собственность (ст.233 ГК РФ);
Гражданско-правовые сделки (купля-продажа, поставка, контрактация, дарение, наследование и т.п.);
Налоги, сборы, госпошлины, взыскиваемые с юридических лиц и граждан и т.п.
Переход по решению суда имущества, которое не может находиться в собственности данного лица (ст.238 ГК РФ);
Выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей (ст.240 ГК РФ);
Реквизиция (ст.242 ГК РФ), конфискация имущества (ст.243 ГК РФ) и национализация.
Субъектом права государственной собственности является:
Федеральная собственность;
Собственность республик, краев, областей, автономных областей и округов, г.Москвы и г. Санкт-Петербурга.
Эти субъекты независимы как собственники принадлежащего им имущества и не отвечают по обязательствам друг друга (п.5 ст. 126 ГК РФ).
Собственность характеризуется единством фонда в пределах того субъекта, которому она принадлежит.
К объектам, относящимся исключительно к федеральной собственности, относятся:
Объекты составляющие основу национального богатства страны:
Недра земли, леса, водные объекты, ресурсы континентального шельфа, территориальных вод и морской экономической зоны РФ;
Охраняемые или особым образом используемые природные объекты (заповедники, заказники общереспубликанского значения).
Объекты историко-культурного и природного наследия, художественные ценности, учреждения культуры общероссийского значения (Эрмитаж, Большой театр, Русский музей, Третьяковская галерея и иные аналогичные объекты);
Государственная казна РФ (золотой запас, алмазные валютные фонды, средства бюджета РФ и т.д.);
Имущество вооруженных сил, органов ФСБ, МВД, пограничных, железнодорожных и внутренних войск;
Объекты оборонного производства и другие.
Объекты государственной собственности могут находиться в государственной собственности и субъектов РФ:
Предприятия всех отраслей народного хозяйства, занимающие доминирующее положение на рынке товаров;
Крупнейшие предприятия народного хозяйства;
Предприятия атомного и энергетического машиностроения, зверосовхозы, государственные санаторно-курортные учреждения, учреждение здравоохранения, народного образования, культуры.
НИИ, проектно-конструкторские организации;
Предприятия общереспубликанского значения в строительстве.
В собственности субъектов:
Их органов власти и управления;
Культурные, исторические ценности народов, республик, входящих в РФ, автономных областей, автономных округов, краев, областей;
Средства соответствующего бюджета;
Предприятия, имущественные комплексы и иное имущество республиканского, областного значения, обеспечивающее экономическую самостоятельность национально-государственных и административно-территориальных образований Федерации.
Государства вправе:
Совершать со своим имуществом любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие права и законные интересы других лиц;
Отчуждать имущество;
Передавать другим лицам во временное владение, пользование, оставаясь его собственником;
Отдавать в залог;
Распоряжаться имуществом иными способами;
Передавать в доверительное управление другим лицам.
Субъективное право государства отличается от субъективного права других субъектов права собственности. Это означает, что государству, как собственнику, никто не устанавливает пределы осуществления правомочий. Оно само, как носитель политической власти и одновременно собственник, определяет свои полномочия и формы их осуществления. Государство может быть собственником любого имущества, а остальные субъекты не могут быть собственниками некоторых видов имущества (недр, вод, лесов, космических, ядерных объектов и т.д.).
Правомочия собственника государств осуществляет путем:
Издания нормативно-правовых актов;
Принятия конкретных актов управления, например, путем передачи своего имущества предприятиям и учреждениям на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
Совершения различных гражданско-правовых сделок.
Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной собственностью.
От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.
Имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с ГК РФ в хозяйственное ведение и оперативное управление.
Средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, составляют государственную казну Российской Федерации, казны субъектов РФ.
Муниципальная собственность.
Право муниципальной собственности в объективном смысле – совокупность норм, закрепляющих имущественные отношения по присвоению материальных благ, средств производства и предметов потребления.
Право муниципальной собственности в субъективном смысле – юридически обеспеченная возможность субъектов муниципальных образований владеть, пользоваться или распоряжаться принадлежащим им конкретным имуществом в пределах, установленных законом.
Субъектами права муниципальной собственности являются городские и сельские поселения и другие муниципальные образования.
От имени муниципальных образований право собственности осуществляют органы местного самоуправления.
В собственности муниципального образования может находиться имущество, предназначенное для:
Осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях установленных законами РФ и ее субъектов;
Обеспечения деятельности органов местного самоуправления, их должностных лиц, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений;
Средства местного бюджета, внебюджетные фонды, имущество органов местного самоуправления.
В собственности поселений находятся:
Имущество, предназначенное для электро-, газо-, тепло- и водоснабжения населения, снабжения топливом;
Автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах населенных пунктов;
Жилищный фонд социального пользования для обеспечения малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми посещениями по договору социального найма;
Пассажирский транспорт и др. имущество, предназначенное для транспортного обслуживания населения в границах поселения;
Имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий ЧС в границах поселения;
Пожаротушение;
Библиотеки;
Объекты культуры и культурного наследия местного значения;
Муниципальные земли, предприятия и организации, муниципальные банки, нежилые помещения и другие объекты.
Основания приобретения права муниципальной собственности:
Поступления от приватизации муниципальной собственности;
Местные налоги и штрафы;
Плата за пользование природными ресурсами, добываемыми на территории муниципального образования;
Передача государственной собственности в муниципальную собственность.
Специальные основания приобретения права собственности:
Отчисления от федеральных налогов и налогов субъектов РФ;
Средства, передаваемые органами государственной власти органам местного самоуправления;
Поступление в муниципальную собственность имущества, которое не может принадлежать в силу закона собственнику (ст.238 ГК РФ); недвижимого имущества, выкупленного у собственника для муниципальных нужд (ст. 239).
Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с ГК на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.
Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или другого муниципального образования.
Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав.
Вещное право предоставляет его обладателю возможность влиять на судьбу данной вещи по реализации права собственности.
Вещные права осуществляются путем предоставления собственнику или правомочному лицу право осуществлять непосредственное воздействие на правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению объектом собственности.
Принцип добросовестности – ст. 209 ГК РФ.
Ограниченное вещное право можно определить как абсолютное субъективное право лица – лицо, обладающее в своих интересах и в рамках полномочий, может использовать вещь, принадлежащую на праве собственности другому лицу, не прибегая к содействию собственника.
Ограниченные вещные права пользуются защитой от нарушений, поэтому переход права собственности от одного к другому не лишает вещных прав лиц, не являющихся их собственниками.
Ограниченные вещные права имеют исчерпывающий перечень. К ним относят:
Право постоянного бессрочного пользования земельным участком;
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком;
Сервитуты;
Право хозяйственного ведения имущества;
Право оперативного управления имуществом.
Некоторые цивилисты к ограниченным вещным правам относят:
Право пользования жилыми помещениями семьей собственника.
Право пожизненного проживания в жилом помещении другим лицом в соответствии с завещательным отказом (ст. 1137 ГК РФ).
Право учреждения по самостоятельному распоряжению доходами и имуществом, полученным в результате разрешенной хозяйственной деятельности.
Субъектами иных вещных прав являются субъекты любых правоотношений.
Объектами являются вещи свободные и ограниченные в обращении.
Содержание вещных прав включает в себя:
владение, пользование субъектом в своих интересах вещью, но в рамках закона.
Согласно п.2 ст.276 ГК земельный участок должен использоваться таким субъектом только по целевому назначению.
Субъект может распоряжаться вещью следующим образом:
Без согласия собственника (например, ч.2 п.2 ст.295 – государственные и муниципальные унитарные предприятия, которые имеют имущество на праве хозяйственного ведения, вправе распоряжаться только движимым имуществом)
С предварительного согласия собственника (например, ч.1 ст.297 – казенное предприятие, имея имущество на праве оперативного управления, не может распоряжаться никаким имуществом без согласия собственника)
Распоряжение не допускается (например, ст. 266 – физическое лицо, имея имущество на праве пожизненно наследуемого владения, не может им распоряжаться, за исключением – передавать по наследству по завещанию или по закону)
Основания возникновения вещных прав:
Решение собственника имущества о создании нового юридического лица, с передачей ему части имущества и прав на него.
У юридических лиц возникают права хозяйственного ведения и оперативного управления.
Соглашение собственника с лицом, которому требуется иное вещное право (сервитут – ст.274 ГК)
Решения суда в случае, если собственник отказывает в заключении соглашения
В силу закона (например, согласно ст.292 ГК и 31 ЖК предоставляется право проживания членам семьи собственника жилого помещения в данном жилье)
Решение государственного или муниципального органа в отношении права бессрочного пользования земельным участком (ст.268 ГК)
НПА (например, в случае установления публичного сервитута)
Признаки вещных прав:
Абсолютный характер, то есть обладатель данных прав может самостоятельно воздействовать на свою вещь.
Ограниченный характер, поскольку они уже прав собственника. Данные права ограничивают права собственника, а значит, обременяют его вещи.
По общему правилу данные права считаются возникшими с момента гос регистрации этих прав или с момента гос регистрации обременения – п.1 ст.131 ГК.
Они имеют право следования (при переходе права собственности к другому лицу вещные права не прекращаются, то есть они следуют за переданной вещью. Исключение – права членов семьи собственника жилого помещения по п.2 ст.292 ГК)
Способы защиты у вещных прав такие же, как у права собственности (п.4 ст.216).
Право общей долевой собственности. Раздел и выдел имущества, находящегося в общей долевой собственности.
Сособственники долевой собственности могут получать доходы, но должны нести расходы по содержанию имуществу пропорционально их доли в этом имуществе. Из этого имущества может быть выделена доля, размер которой может изменяться.
Долевая собственность выражается в дробях.
Если отсутствует соглашение о размере долевой собственности, то доли признаются равными. По соглашению всех участников общей собственности, может быть установлении порядок определения и изменения их долей, в зависимости от вклада, который один из сособственников внес в это имущество.
Участник долевой собственности, осуществивший за свой счет с соблюдением установленного порядка использования общего имущества неотделимые улучшения этого имущества, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество.
Отделимые улучшения общего имущества, если иное не предусмотрено соглашением участников долевой собственности, поступают в собственность того из участников, который их произвел.
Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при не достижении согласия – в порядке, устанавливаемым судом.
Каждый из сособственников имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества, соразмерного его доли. В случае невозможности такого выдела, он вправе требовать выплаты компенсации, соответствующей своей доли.
Сособственник имеет право владеть, пользоваться, распоряжаться своей долей.
Согласия других сособственников на распоряжение своей долей не требуется. Они не имеют право требовать продажи этой доли. Если же сособственник решил продать свою долю постороннему лицу, он должен соблюсти правило преимущественной покупки доли по цене, за которую она продается иным лицам, кроме случая, когда она продается с публичных торгов.
Преимущественное право покупки: Продавец доли должен сообщить в письменной форме сособственникам о намерении продать свою долю с указанием цены и иных условий, на которых продает ее. Для недвижимого имущества установлен срок один месяц, в течение которого сособственники должны решить будут они приобретать или нет. Для движимого имущества установлен срок 10 дней. Когда проходит это время, собственник может произвести отчуждение другому лицу.
В случае продажи доли с нарушением правила о преимущественном праве покупки любой участник долевой собственности в течение 3-х месяцев в судебном порядке требовать перевода на него прав и обязанностей покупателя. В данном случае используется Постановление Пленума ВС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав». 3-х месячный срок является пресекательным сроком, поэтому иск, заявленный с нарушением этого срока, подлежит отклонению. Также невозможно подать иск о признании данной сделки недействительной.
Изложенные правила применяются также и для договора мены.
Плоды, продукция и доходы от использования имущества общей долевой собственности распределяются соразмерно долям сособственников, если иного не предусмотренного соглашением.
Соразмерно своей доли участники должны принимать участие в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и хранению.
Приобретатель доли становится собственником этой доли с момента заключения договора об отчуждении доли, если иного не предусмотрено соглашением.
Прекращение права общей долевой собственности:
При разделе общей долевой собственности;
При выделе из нее доли.
Раздел общего имущества и выдел доли может производиться по соглашению сторон и по решению суда. Если выдел доли не допускается законом или невозможен без соразмерного ущерба (Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 9 1.06.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 1 ГК РФ») общему имуществу, выделяющийся сособственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими сособственниками.
Под таким ущербом следует понимать невозможность использования имущества по целевому назначению, существенное ухудшение его технического состояния, снижение материальной или художественной ценности либо неудобство пользования. В случае невозможности раздела имущества, выплачивается денежная компенсация.
Выплата компенсации производится также и при несоразмерности имущества, которая выделяется сособственнику в натуре. Выплата данной компенсации допускается только с согласия данного собственника. Однако суд может при отсутствии такого согласия обязать выплатить сособственнику компенсацию за его долю. Эти исключения установлены законом (в совокупности):
Доля сособственника незначительна;
Доля не может быть реально выделена;
Собственник не имеет существенного интереса к использованию общего имущества.
61. Право общей совместной собственности. Раздел и выдел имущества, находящегося в общей совместной собственности.
Общая совместная собственность возникает только на основании закона и характеризуется отсутствием четкого определения доли каждого со-собственника.
Право общей совместной собственности возникает на:
- имущество супругов;
- имущество крестьянского (фермерского) хозяйства;
- общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме и др. Сособственники могут трансформировать общую совместную собственность в общую долевую путем установления доли каждого из них в праве общей собственности.
Участники общей совместной собственности владеют и пользуются общим имуществом сообща. Распоряжение общим имуществом осуществляется по соглашению всех сособственников. Действия по распоряжению таким имуществом вправе совершать любой из сособственников. При этом предполагается согласие других сособственников (п. 3 ст. 253 ГК).
Сделка по распоряжению общим имуществом, совершенная одним из сособственников вопреки воле других сособственников, может быть признана судом недействительной только в случае, если другая сторона знала или должна была знать о несогласии остальных сособственников на совершение сделки.
Раздел имущества, находящегося в общей совместной собственности, или выдел доли одного из сособственников влечет прекращение права общей совместной собственности. При выделе доли одного из участников широко используется не выдел имущества в натуре, а предоставление выделяющемуся участнику денежной компенсации, а имущество крестьянского (фермерского) хозяйства вообще не может быть разделено при выделе доли одного из его участников.
62. Понятие и виды способов защиты права собственности
Защита права собственности - это применение к лицу, нарушающему право собственности или препятствующему его осуществлению, установленных законом неблагоприятных мер (способов гражданско-правовой защиты).
Система гражданско-правовых способов защиты права собственности:
- вещно-правовые способы (применяются для защиты прав собственника от посягательств третьего лица);
- обязательственно-правовые способы (применяются в случаях когда между сторонами существует договорное или внедоговорное обязательство;
- иные способы.
Вещно-правовые способы защиты права собственности.
Виндикационный иск - иск невладеющего собственника к незаконно владеющему несобственнику об истребовании в натуре индивидуально-определенной вещи.
Виндикационный иск защищает правомочие владения собственника.
Предметом иска может быть только индивидуально-определенная вещь, сохранившаяся в натуре. Для удовлетворения иска собственник должен доказать наличие у него права собственности на истребуемую вещь. В случае удовлетворения виндикационного иска спорная вещь изымается у незаконного владельца и передается собственнику.
Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.
Деньги и ценные бумаги на предьявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.
Добросовестный приобретатель вправе оставить у себя произведенные им отделимые улучшения имущества, а также получить компенсацию за произведенные им неотделимые улучшения.
Негаторный иск - иск об устранении нарушений прав собственника, не связанных с лишением владения.
Объект негаторного иска - устранение длящегося правонарушения, продолжающегося к моменту подачи иска (исковая давность на указанные требования не распространяется). Примером такого правонарушения может служить возведение строения, которое препятствует свободному доступу собственника к принадлежащему ему земельному участку.
В случае удовлетворения иска суд обязывает нарушителя прекратить действия, препятствующие собственнику осуществлять свои права по использованию принадлежащего ему на праве собственности имущества.
Условия удовлетворения негаторного иска:
- бесспорность прав собственника;
- незаконность действий, нарушающих права собственника.
Иск о признании права собственности используется как для устранения существующего оспаривания права собственности, так и для предотвращения возможного в будущем оспаривания.
Иск об исключении имущества из описи подается собственником, имущество которого ошибочно включено в опись (например, в опись имущества несостоятельного должника включена вещь, принадлежащая другому лицу, в отношении которой несостоятельный должник исполняет обязанности хранителя по договору ответственного хранения).
63. Виндикационный иск.
Виндикационный иск - иск невладеющего собственника к незаконно владеющему несобственнику об истребовании в натуре индивидуально-определенной вещи.
Виндикационный иск защищает правомочие владения собственника.
Предметом иска может быть только индивидуально-определенная вещь, сохранившаяся в натуре. Для удовлетворения иска собственник должен доказать наличие у него права собственности на истребуемую вещь. В случае удовлетворения виндикационного иска спорная вещь изымается у незаконного владельца и передается собственнику.
Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.
Деньги и ценные бумаги на предьявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.
Добросовестный приобретатель вправе оставить у себя произведенные им отделимые улучшения имущества, а также получить компенсацию за произведенные им неотделимые улучшения.
64.Негаторный иск.
Негаторный иск - иск об устранении нарушений прав собственника, не связанных с лишением владения.
Объект негаторного иска - устранение длящегося правонарушения, продолжающегося к моменту подачи иска (исковая давность на указанные требования не распространяется). Примером такого правонарушения может служить возведение строения, которое препятствует свободному доступу собственника к принадлежащему ему земельному участку.
В случае удовлетворения иска суд обязывает нарушителя прекратить действия, препятствующие собственнику осуществлять свои права по использованию принадлежащего ему на праве собственности имущества.
Условия удовлетворения негаторного иска:
- бесспорность прав собственника;
- незаконность действий, нарушающих права собственника.
65.Понятие обязательного права и обязательства. Виды и система обязательств.
В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действий, либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника выполнить его обязанность.
Элементами обязательства являются:
Субъект (должник и кредитор);
Объект;
Содержание.
Кредитор – сторона, которая имеет право требовать совершения определенных действий или воздержаться от них.
Должник – сторона, которая обязана совершить определенные действия или воздержаться от них.
В некоторых обязательствах одна сторона выступает только в роли кредитора, а другая лишь в качестве должника.
Однако в подавляющем большинстве обязательств каждая из сторон выступает одновременно в качестве и должника и кредитора.
Обязательство не создает обязанностей для тех лиц, которые не участвуют в нем в качестве сторон, то есть для третьих лиц.
Обязательства могут создавать для третьих лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.
Объектом обязательства являются определенные действия – выполнение работ, оказание услуг и т.д.
Если действия в обязательстве направлены на какую-нибудь вещь или на нематериальное благо, они именуются предметами обязательств.
Содержание обязательства – субъективные права и обязанности его участников.
Осуществление субъективного обязательственного права кредитора возможно только при совершении должником действий, составляющих его обязанность.
Обязательство – относительное гражданское правоотношение, потому что в нем заранее определены его стороны.
Обязательственные правоотношения могут возникнуть как в результате правомерных, так и в результате неправомерных действий.
Осуществление обязательства обеспечивается мерами государственного принуждения в форме санкции – штраф, пени, взыскание убытков, неустойки.
Формы приведения санкции в действие – исковая защита.
Обязательственное право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих имущественные отношения, которые возникают в связи с передачей имущества, выполнением работ, оказанием услуг, причинением вреда и др., то есть в результате правомерного и неправомерного действия.
Нормы обязательственного права подразделяются на:
Общие положения об обязательствах;
Отдельные виды обязательств.
Нормы об общих положениях обязательны для применения ко всем видам обязательств, если иное не вытекает из существа данного вида обязательств.
В общих положения закреплены понятия и стороны обязательства, обеспечение исполнения обязательств и др.
Отдельные виды обязательств делятся на нормы, регулирующие договорные и внедоговорные обязательства (глава 59).
Виды обязательств.
Обязательства ограничиваются друг от друга по характеру правомочий и обязанностей сторон.
Односторонние обязательства – когда одной стороне принадлежит только право, а другой стороне только обязанности – договор займа, дарения.
Взаимные обязательства – когда каждая сторона имеет права и обязанности – большинство договоров (купля-продажа, подряд, поставка).
Факультативное обязательство – то обязательство, в котором должник обязан совершить строго определенное действие, но ему предоставляется право замены вместо этого действия совершить другое, например, передать кредитору конкретные вещи с правом замены данной обязанности выполнением определенной работы.
Кредитор в факультативном обязательстве вправе требовать совершения должником только первого действия. Если совершение первого действия окажется невозможным не по вине должника, обязательство прекращается, а кредитор не имеет право требовать от должника исполнения второго действия.
Альтернативное обязательство – обязательство, в котором должник обязан передать кредитору одно или другое имущество, либо совершить одни из двух или нескольких действий. Право выбора действий принадлежит должнику, если из закона или условий обязательств не вытекает иное.
Обязательства строго личного характера – это обязательство, тесно связанное с личностью сторон или одной из них, и при ином составе субъектов осуществление данного обязательства немыслимо. В таких обязательствах не допускается замена кредитора. Смерть должника или кредитора в таком обязательстве прекращает обязательство.
Договорные обязательства – обязательства, возникающие из договора. Внедоговорные обязательства – обязательства, возникающие из причинения вреда другому лицу и неосновательного обогащения.
Обязательства из односторонних волевых действий – это обязательства, возникающие из административных актов и односторонних сделок. Например, публичное обещание награды, публичный конкурс, завещание.
Главное и дополнительно обязательство. Главное обязательство – основное обязательство, а дополнительное (акцессорное обязательство) – это обязательство, которое неразрывно связано с главным, от которого оно зависит, и с прекращением главного обязательства прекращается и дополнительное. Акцессорное обязательство – соглашение о залоге, неустойка, поручительство.
Регрессное обязательство – это обязательство, в силу которого лицо, исполнившее обязанность за другое лицо, имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере исполненного за него обязательства к третьему лицу. Оно возникает в тех случаях, когда одно лицо выплачивает определенную сумму денег или передает имущество за другое лицо (должника) третьему лицу (кредитору должника).
Основанием возникновения регрессного обязательства – факт исполнения обязанности должником в основном обязательстве. Они возникают чаще всего при наличии вины обязательного лица (должника) и отсутствии вины кредитора. Регрессное обязательство всегда имеет производный характер, поскольку порождается фактом исполнения основного обязательства одним лицом другому за третье лицо или по его вине.
Значение регрессных обязательств состоит в том, что с их помощью происходит возложение ответственности на действительного виновника неисполнения обязательства.
В случаях, установленных законом, регрессные обязательства не возникают. Лица, возместившие вред, причиненный несовершеннолетними (до 14 лет), недееспособными, не имеют право регресса к причинителям вреда
66. Исполнение обязательств с множественностью лиц.
. Обязательства с множественностью лиц возникают в результате участия на стороне должника, либо на стороне кредитора, либо с обеих сторон конкретного обязательства не одного, а нескольких лиц.
Множественность должников в конкретном обязательстве именуется пассивной, а множественность кредиторов называется активной. Если же в обязательстве одновременно участвуют и несколько должников и несколько кредиторов, возникает смешанная множественность лиц.
Данные обязательства могут быть:
- долевыми (обычно все обязательства со множественностью лиц) – в таких обязательствах каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими, если только иное распределение прямо не вытекает из закона, иного правового акта или условий конкретного обязательства.
- солидарными – характеризуются неделимостью долга (в пассивном солидарном обязательстве), права требования (в активном солидарном обязательстве), либо того и другого (в смешанном солидарном обязательстве). При солидарной обязанности несколько должников перед кредитором последний вправе требовать ее исполнения, как от всех должников, так и от любого из них в отдельности, причем как в целом, так и в части долга (ч.1 ст. 323 ГК). При солидарной обязанности кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников вправе требовать недополученное от остальных должников, которые остаются обязанными перед ним до тех пор. Пока обязательство не будет исполнено полностью.
- субсидиарными
При полном исполнении солидарного обязательства одним из содолжников оно считается прекратившимся и остальные должники освобождаются от исполнения кредитору. Вместо этого между остальными должниками и должником, исполнившим обязательство, возникают долевое обязательство, в котором исполнивший должник становится кредитором. Он получает право требования исполнения с бывших содолжников исполнения, за вычетом доли, падающей на него самого. Но при этом неуплаченное одним из содолжников должнику, исполнившему солидарное обязательство, падает на него и на остальных содолжников в равной доле.
Солидарные обязательства возникают лишь в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом или договором. Так, солидарными предполагаются обязанности нескольких должников, так и права нескольких кредиторов в обязательстве, связанном с осуществлением предпринимательской деятельности (п.2 ст. 322 ГК).
При солидарности требований (активное обязательство) любой из сокредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объеме, а до момента предъявления такого требования должник вправе исполнить обязательство полностью любому из сокредиторов (п.1 ст.326 ГК), имея, таким образом, право выбора. Полное исполнение обязательства должником одному из сокредиторов освобождает должника от исполнения обязательства другим сокредиторам. Получивший исполнение кредитор обязан возместить причитающиеся им доли, которые предполагаются равными.
Если отдельные участники солидарных обязательств связаны друг с другом дополнительными отношениями, в которых не участвуют другие субъекты этих обязательств, такие отношения связывают только этих участников.
Вмешанные солидарные обязательства сочетают активные и пассивные обязательства. Законом, иными НПА может быть предусмотрено, что при неудовлетворении требований кредитора основным должником, оно может быть непосредственно предъявлено в неисполненной части другому субсидиарному должнику.
Субсидиарные обязательства возникают при пассивном обязательстве, и отличие их состоит в том, что кредитор не может предъявить требование сразу к субсидиарному должнику. Субсидиарное обязательство не возникает при наличии возможности у кредитора удовлетворить свое требование путем зачета встречного однородного требования к основному должнику либо взыскания с него средств в бесспорном порядке.
Субсидиарный должник по исполнения обязательства обязан предупредить основного должника о предъявленном к нему кредитором требовании либо привлечь основного должника к участию в судебном деле. Тогда основной должник может выдвинуть против требований кредитора имеющиеся у него возражения. В ином случае это возражение основной должник вправе выдвинуть против субсидиарного должника при предъявлении к нему последним требований о возмещений исполнения их кредитору.
67. Перемена лиц в обязательстве.
В период действия обязательства допускается замена сторон, вступление в обязательство вместо первоначальных, новых лиц на стороне как кредитора, так и должника.
Замена лиц в обязательстве происходит на основании специальных сделок именуемых уступкой требования и переводом долга или на основании закона.
Перевод прав кредитора к другому лицу называется уступкой требования, а замена должника – переводом долга.
Замена кредитора (цессия) осуществляется:
Путем заключения кредитором соглашения с третьим лицом об уступке права требования;
На основании закона:
В результате универсального правопреемства в правах кредитора (например, при наследовании или при реорганизации юридического лица);
По решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, если это предусмотрено законом (например, в случае осуществления одним из сособственников преимущественного права покупки);
Вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, не является должником по этому обязательству;
При переходе к страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая, то есть при суброгации.
В других случаях, установленных законом.
Кредитор, который передал свое право требования другому лицу, называется цедентом, а принявший право требования – цессионарием.
Правила о переходе прав кредитора к другому лицу не применяется к регрессным требованиям.
Для уступки права требования согласия должника не требуется, если иные не установлено законом или договором.
Если должник не был письменно уведомлен о состоявшейся уступке права требования к другому лицу, то новый кредитор несет риск, вызванных этим неблагоприятных для него последствий. В таком случае, исполнение обязательства, произведенное первоначальному кредитору, будет признаваться исполненным надлежащему кредитору.
Уступка требований по сделке, которая требует государственной регистрации, должна быть зарегистрирована в порядке, предусмотренным для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. Уступка требования по ордерной ценной бумаге должна совершаться путем индоссамента (передаточная надпись) на этой ценной бумаге (ст. 389 ГК РФ).
Первоначальный кредитор, уступивший требование, несет ответственность перед новым за недействительность переданного ему требования, но не за неисполнение этого требования должником.
Отвечать перед новым первоначальный кредитор может тогда, если примет на себя поручительство за должника перед новым кредитором.
К новому кредитору объем долга переходит в том же объеме.
К новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательств. А также и другие требования.
Должник имеет право не исполнять долг, пока новый кредитор не предоставит ему доказательства о переходе прав требования.
Перевод должником своего долга.
Допускается только с согласия кредитора (п.1 ст. 391 ГК РФ), поскольку ему не безразлична личность нового должника его платежеспособность, имущественное состояние и т.п.
Перевод долга осуществляется в такой же форме, как и уступка требования, то есть в письменной форме.
Новый должник может выдвигать против требований кредитора возражения, основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником.
В период действия обязательства допускается замена сторон, вступление в обязательство вместо первоначальных, новых лиц на стороне как кредитора, так и должника.
Замена лиц в обязательстве происходит на основании специальных сделок именуемых уступкой требования и переводом долга или на основании закона.
Перевод прав кредитора к другому лицу называется уступкой требования, а замена должника – переводом долга.
Замена кредитора (цессия) осуществляется:
Путем заключения кредитором соглашения с третьим лицом об уступке права требования;
На основании закона:
В результате универсального правопреемства в правах кредитора (например, при наследовании или при реорганизации юридического лица);
По решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, если это предусмотрено законом (например, в случае осуществления одним из сособственников преимущественного права покупки);
Вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, не является должником по этому обязательству;
При переходе к страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая, то есть при суброгации.
В других случаях, установленных законом.
Кредитор, который передал свое право требования другому лицу, называется цедентом, а принявший право требования – цессионарием.
Правила о переходе прав кредитора к другому лицу не применяется к регрессным требованиям.
Для уступки права требования согласия должника не требуется, если иные не установлено законом или договором.
Если должник не был письменно уведомлен о состоявшейся уступке права требования к другому лицу, то новый кредитор несет риск, вызванных этим неблагоприятных для него последствий. В таком случае, исполнение обязательства, произведенное первоначальному кредитору, будет признаваться исполненным надлежащему кредитору.
Уступка требований по сделке, которая требует государственной регистрации, должна быть зарегистрирована в порядке, предусмотренным для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. Уступка требования по ордерной ценной бумаге должна совершаться путем индоссамента (передаточная надпись) на этой ценной бумаге (ст. 389 ГК РФ).
Первоначальный кредитор, уступивший требование, несет ответственность перед новым за недействительность переданного ему требования, но не за неисполнение этого требования должником.
Отвечать перед новым первоначальный кредитор может тогда, если примет на себя поручительство за должника перед новым кредитором.
К новому кредитору объем долга переходит в том же объеме.
К новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательств. А также и другие требования.
Должник имеет право не исполнять долг, пока новый кредитор не предоставит ему доказательства о переходе прав требования.
Перевод должником своего долга.
Допускается только с согласия кредитора (п.1 ст. 391 ГК РФ), поскольку ему не безразлична личность нового должника его платежеспособность, имущественное состояние и т.п.
Перевод долга осуществляется в такой же форме, как и уступка требования, то есть в письменной форме.
Новый должник может выдвигать против требований кредитора возражения, основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником исполнения обязательств.
68. Принципы исполнения обязательств.
Исполнение обязательства представляет собой совершение определенных действий или в отдельных случаях воздержание от таковых, которые составляют содержание обязательственного правоотношения его сторон.
     В связи с многообразием обязательственных правоотношений в экономическом обороте их исполнение зависит от специфики содержания каждого из них, несмотря на их принадлежность к какому-либо виду или группе. Учитывая это законодатель в общей части обязательственного права (гл.22) выделил общие требования и принципы исполнения всех обязательств, а требования к исполнению конкретных обязательств изложены в особенной части обязательственного права.
     Несмотря на разный подход ряда ученых-цивилистов в определении принципов исполнения обязательств, в гражданском праве традиционно выделяют несколько принципов, из которых основными являются:
   1) Принцип стабильности обязательств.
     Некоторые цивилисты его называют принципом верности установленным обязательствам. Этот принцип, по общему правилу, предполагает, во-первых, недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства, во-вторых, постоянство содержания обязательства и недопустимость изменения его условий в одностороннем порядке. Подобные действия могут иметь место в случаях предусмотренных законом.
   2) Принцип надлежащего исполнения обязательства.
     Действие данного принципа проявляется в предъявляемых к обеим сторонам обязательства требованиях двоякого характера:
   ¯ Согласно закону исполнение обязательства должно осуществляться в строгом соответствии с условиями обязательства, требованиями законодательства, а при их отсутствии в соответствии с обычаями делового оборота или обычно предъявляемыми требованиями.
   ¯ Исполнение обязательства должно осуществляться с соблюдением всех особенностей порядка исполнения относительно предмета, способа, срока, места и субъектов исполнения.
     В обязательствах, основанных на договоре, стороны, определяя свои права и обязанности, могут установить и порядок их реализации. Поэтому большинство нормы, регламентирующих исполнение договорных обязательств имеют диспозитивный характер, а содержащиеся в них правила применяются при исполнении конкретных обязательств при отсутствии иного соглашения между сторонами.
     Большое количество договорных обязательств исполняется не столько по соглашению сторон, сколько в соответствии с требованиями нормативных актов (обязательства по перевозке грузов).
     Исполнение внедоговорных обязательств определяется только требованиями установленными в законодательстве.
     Если содержание обязательства не дает возможность определить способ его исполнения, а в закон не содержит соответствующей нормы, исполнение предпринимательского обязательства должно подчиняться обычаям делового оборота, а всех других – обычно предъявляемым требованиям, сложившимся в повседневной практике отношений между субъектами.
     Рассматриваемый принцип предполагает, что надлежащим исполнением обязательства является исполнение, которое произведено:
надлежащей стороной и адресовано надлежащей стороне;
по надлежащему предмету;
в срок, установленный обязательством, законом или иными нормативными актами;
в месте, определенном в соглашении, а при отсутствии такового в соответствии с законом.
     Надлежащее исполнение обязательства адресуется как к должнику, так и к кредитору. В данном случае можно говорить о кредиторских обязанностях, хотя они и не имеют самостоятельного значения и они не делают кредитора должником. Они устанавливаются не в пользу должника, а для надлежащего исполнения им своих обязанностей и устранения возможных препятствий к исполнению должником его обязанностей по соглашению. Неисполнение кредитором своих обязанностей может повлечь для него неблагоприятные последствия в виде возмещения убытков, причиненных должнику при выполнении им условий обязательства (ст.406).

 3) Принцип реального исполнения или исполнения в натуре (ст.396).
     Реализация данного принципа на практике предполагает совершение должником именно тех действий, которые предусмотрены содержанием обязательства: выполнить работу, передать конкретное имущество, уплатить деньги или воздержаться от определенного действия. Надлежащее исполнение является одновременно и реальным, но не всякое реальное исполнение может быть надлежащим (заемщик вернул долг с нарушением срока, подрядчик некачественно выполнил работу).
     По мнению некоторых ученых реальное исполнение обязательства является одним из параметров его исполнения – предметом, и в силу этого не может рассматриваться как принцип исполнения обязательства. Кроме этого в законодательстве не закреплены меры понуждения должника к реальному исполнению и в случае неисполнения им своих обязанностей он возмещает убытки и уплачивает неустойку, что в соответствии  с законом освобождает его от  исполнения обязательства в натуре.
69 Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств. (ФЗ РФ от 16.07.98. № 102 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)
 Ипотека представляет собой один из способов обеспечения исполнения обязательств. Согласно ст 2(ФЗ РФ от 16.07.98. № 102 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости):
Ипотека может быть установлена в обеспечение обязательства по кредитному договору, по договору займа или иного обязательства, в том числе обязательства, основанного на купле – продаже, аренде, подряде, другом договоре.
 
Ипотека в силу договора. Сторонами договора являются кредитор и должник. Обязательство, обеспечиваемое ипотекой, должно быть названо в договоре об ипотеке с указанием его суммы, основания возникновения и срока исполнения. Договор об ипотеке заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации. Договор, в котором отсутствуют необходимые и существенные условия, либо нарушены правила, предусмотренные Законом об ипотеке, не подлежит государственной регистрации. Несоблюдение правил о государственной регистрации договора об ипотеке влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным. Договор об ипотеке считается заключенным и вступает в силу с момента его государственной регистрации. Ипотека, как обременение имущества собственника, заложенного по договору об ипотеке, возникает с момента заключения этого договора. Права залогодержателя (право залога) на имущество считаются возникшими с момента внесения записи об ипотеке в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, если иное не установлено федеральным законом. Государственная регистрация договора ипотеки, а также ипотеки как обременения, осуществляется на основании заявления обеих сторон договора-залогодателя и залогодержателя. Государственная регистрация ипотеки, возникающей в силу нотариально удостоверенного договора об ипотеке, осуществляется на основании заявления залогодателя или залогодержателя. Ипотека в силу закона-
Ипотечное кредитование жилья, несмотря ни на что, — один из самых проверенных в мировой практике и надежных способов привлечения внебюджетных инвестиций в жилищную сферу. Именно ипотека позволяет согласовать интересы населения в улучшении жилищных условий, коммерческих банков — в эффективной и прибыльной работе, строительного комплекса — в ритмичной загрузке производства, и, конечно же, государства, заинтересованного в общем экономическом росте, которому будет способствовать широкое распространение ипотечного кредитования населения.
 В Российской Федерации разработана и действует целевая федеральная программа «Жилье». Все большее число граждан, живущих не только в городе, но и в сельской местности получают  возможность улучшить жилищные условия. Непосредственно закон является основанием для возникновения залога в следующих случаях:
1. Покупка жилья с использованием кредитных средств. Здесь банк выступает залогодержателем.
2. Покупка жилья по договору купли – продажи с рассрочкой платежа, где залогодержателем выступает продавец.
3. Для обеспечения исполнения плательщиком ренты своих обязательств перед ее получателем по выплате ренты. В данном случае залогодержателем является получатель ренты, а залогодателем – плательщик.
В этих случаях, при государственной регистрации сделки (купли-продажи) и перехода права собственности к новому правообладателю регистрируется ипотека в силу закона.  Предоставление заявления на регистрацию ипотеки, как обременения права собственности покупателя не требуется.
4. Еще один случай возникновения залога непосредственно в силу закона. Долевое участие в строительстве – один из способов решения жилищных проблем. При долевом участии возникают обязательства между инвестором и застройщиком. Все вопросы, возникающие при долевом строительстве, регулируются Федеральным законом от 30.12.2004  № 214-ФЗ « Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
70. Исполнение денежного обязательства. Очередность погашения требований кредиторов по денежному обязательству.
Деньги в обязательствах могут выступать как предмет исполнения (например, в договоре займа), но могут быть также выступать и средством платежа в обязательствах с другим предметом исполнения (например, при уплате покупной цены в договоре купли-продажи).
Особенности денежных обязательств. Для обязательств, предметом которых являются денежные платежи, необходимо введение специальных правил исполнения, учитывающих платежные функции денег, использование иностранных валют и технику денежных расчетов. Помимо ГК эти вопросы решаются валютным законодательством, правилами и инструкциями Центрального банка РФ.Согласно ст. 317 ГК денежные обязательства должны быть выражены и соответственно исполняться в национальной валюте - рублях. Возможно определение платежа в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, с исчислением ее по официальному курсу валют на день платежа. Эта норма ГК может применяться для снижения рисков от инфляции, однако в условиях существенных колебаний валютных курсов применение такого расчетного механизма надежных гарантий не создает.Условной денежной единицей, используемой российским законодательством и международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, являются специальные права заимствования (СПЗ) - расчетная единица Международного валютного фонда, определенная на базе среднего курса основных наиболее твердых национальных валют. Курс СПЗ в отношении национальной валюты периодически публикуется Центральным банком РФ.Расчеты на территории Российской Федерации в иностранной валюте согласно п. 2 ст. 140 ГК определяются законом или в установленном им порядке, инструкциями Центрального банка РФ. Круг разрешенных платежей в иностранной валюте определен ст. 9 Закона о валютном регулировании.Применительно к исполнению денежных обязательств прежде всего должен быть решен вопрос о возможности проведения между сторонами наличных и безналичных расчетов. Граждане обычно рассчитываются наличными. Для отношений предпринимателей законодательство и банковская практика отдают предпочтение безналичным расчетам, поскольку они ускоряют денежный оборот, технически проще и могут контролироваться Центральным банком РФ. Для юридических лиц устанавливается предел допускаемых расчетов наличными, который в настоящее время составляет 60 тыс. руб.Что касается сроков и порядка безналичных расчетов, то они определяются участниками обязательств; возможны выдача аванса, предоплата, периодические платежи. Сами расчеты производятся согласно правилам, установленным Центральным банком РФ.Ввиду массовости и периодичности расчетов в сфере предпринимательства установлены также правила об очередности погашения требований по денежным обязательствам. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем - проценты, а в оставшейся части - основную сумму долга (ст. 319 ГК).
Статья 319. Очередность погашения требований по денежному обязательству Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем - проценты, а в оставшейся части - основную сумму долга. 
71. Неустойка и ее виды.
Неустойка – взимается в процентом отношении к определенной сумме за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Как правило, размер неустойки не зависит от времени и правонарушения и взыскивается за каждый факт.
Законодатель предусматривает заключение соглашения о неустойке в письменной форме, независимо от суммы неустойки и формы основного обязательства.
Договорная неустойка определяется по усмотрению сторон при заключении договора, где указывается размер, порядок исчисления и условия ее применения. Неустойка не может выражаться в неимущественном эквиваленте.
Законная неустойка указывается предписанием закона и применяется независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. Размер законной неустойки определяется законом, однако ГК позволяет увеличить данный размер по соглашению сторон.
В зависимости от соотношения права кредитора на взыскание с должника неустойка делится на:
Исключительная – применяется как мера гражданско-правовой ответственности, если стороны заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве и кредитор взыскивает с должника только имущественные санкции, предусмотренные неустойкой.
Штрафная – с должника взыскиваются понесенные кредитором убытки в полном объеме и неустойка.
Альтернативная – предоставляет возможность кредитору в зависимости от размера понесенных убытков при нарушении договорных обязательств взыскать с должника либо неустойку, либо убытки.
Зачетная – предусматривает установленную договором неустойку и возмещение убытков в части, не покрытой взысканной неустойкой, то есть кредитор компенсирует свои имущественные потери в полном объеме.
Максимальный размен неустойки не установлен законом. Закон предусматривает ее снижение судебными органами за нарушение конкретного обязательства. Судебные органы учитывают специфику конкретных правоотношений, характер охраняемого права и интересов контрагентов.
72.Залог и его виды (кроме ипотеки).
Залог – способ обеспечения исполнения обязательства, позволяющий залогодержателю получить удовлетворение за счет заложенного имущества. Залог регулируется не только ГК, но и двумя законами: Закон РФ «О залоге»  от 29.05.1992 г. № 2872- и Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом. В случаях и в порядке, которые установлены законами, удовлетворение требования кредитора по обеспеченному залогом обязательству (залогодержателя) может осуществляться путем передачи предмета залога в собственность залогодержателя (п. 1 ст. 334 ГК).
Залоговое имущество всегда реализуется с обременением.
Предметом залога могут быть вещи и права требования (ст. 336 ГК). Сторонами залога являются: залогодатель и залогодержатель (ст. 335 ГК). Форма договора о залоге должна быть письменной, а в отношении ипотеки – договор должен иметь государственную регистрацию.
Виды залога различают по следующим основаниям:
–        по месту нахождения заложенного имущества (ст. 338 ГК): твердый залог – без передачи имущества, разновидностью твердого залога является залог товара в обороте (ст. 375 ГК);заклад – с передачей заложенного имущества, разновидностью заклада является залог в ломбарде (ст. 358 ГК);
–        по предмету залога (залог имущества и залог прав);
–        по связи заложенного имущества с землей – залог движимого имущества и залог недвижимого имущества (ипотека).
Особым видом залога является последующий залог (ст. 342 ГК).
Договор о залоге - заключается в письменной форме. Нотариальная письменная форма при договоре залога  недвижимости и при залоге движимого имущества или прав на него, если главный договор быть заключен в нотариальной форме. Договор о недвижимом имуществе должен быть зарегистрирован (ипотека).
Законом могут быть предусмотрены учет и (или) регистрация договоров о залоге и залогов в силу закона отдельных объектов движимого имущества.
Несоблюдение правил о форме договора, а так же факта государственной  регистрации влечет его недействительность в случаях указанных в законе.
В тексте договора должны содержаться следующие существенные условия:
1. Предмет залога;
2. Оценка предметов;
3. Основные сведения о главном обязательстве;
4. У какой из сторон находится заложенное имущество.
Право залога возникает с момента заключения договора о залоге, а при варианте заклада с момента передачи заклада.
Если предмет залога превосходит по стоимости обеспечение первого залога, то допускаетсязалог заложенного имущества. Это возможно если:
1) в договоре залога не содержится  прямого запрета;
2) каждый последующий залогодержатель удовлетворяется в своих требованиях лишь из остаточной стоимости предмета залога;
3) залогодатель информирует всех последующих залогодержателей обо всех фактах залога.
Бремя содержания предмета залога возлагается на сторону, у которой остается имущество. Эта же сторона обязана его страховать (всегда за счет залогодержателя), а также известить контрагента в случае возникновения угрозы утраты или повреждении имущества. Риск случайной гибели лежит на залогодателе (если иное не предусматривается договором)
Замена предметов залога возможна только с согласия залогодержателя.
Залогодатель вправе пользоваться предметом залога по назначению, в том числе извлекать из него плоды и доходы, если иное не установлено договором.
Если имущество у залогодержателя, то он вправе пользоваться им в случаях предусмотренных договором. При этом если залогодержатель получает доход, то этот доход идет в погашение суммы основного обязательства.
Действия по распоряжению предметом залога разрешены, с согласия залогодержателя. Во всех случаях залогодатель может завещать предмет залога.
Ранее имущество переходило в собственность залогодержателя. Сейчас, имущество продается с публичных торгов и из полученных сумм, гасится задолженность по обязательствам.
Основанием обращения взыскания на заложенное имущество является, неисполнение либо ненадлежащее исполнение должником главного обязательства (п. 1 ст. 348 ГК).
Залогодержатель приобретает право обратить взыскание на предмет залога, если в день наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, оно не будет исполнено, за исключением случаев, если по закону или договору такое право возникает позже, либо в силу закона взыскание может быть осуществлено ранее.
Порядок обращения взыскания – требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из стоимости заложенного имущества по решению суда (ст. 349 ГК).
Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного имущества без обращения в суд допускается, если иное не предусмотрено законом (например: Законом об ипотеке) на основании соглашения залогодателя с залогодержателем.
Соглашение об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке может быть заключено в любое время и включено в договор о залоге.
Такое соглашение может быть признано судом недействительным по иску лица, права которого нарушены таким соглашением.
Если залогодателем является физическое лицо, соглашение заключается при условии наличия нотариально удостоверенного согласия залогодателя на внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное движимое имущество.
В случае неисполнения залогодателем соглашения об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке допускается, если иное не предусмотрено законом, на основании исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве.
Взыскание на предмет залога может быть обращено только по решению суда в случаях, если:
1) для заключения договора о залоге имущества физического лица требовалось согласие или разрешение другого лица либо органа;
2) предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества;
3) залогодатель отсутствует и установить место его нахождения невозможно;
4) предметом залога являются жилые помещения, принадлежащие на праве собственности физическим лицам;
5) договором о залоге или иным соглашением залогодателя с залогодержателем не установлен порядок обращения взыскания на заложенное движимое имущество либо в установленном сторонами порядке обращение взыскания невозможно;
6) законом установлены иные случаи
73. Поручительство.
Поручительство- это способ обеспечения исполнения обязательств, при котором поручитель обязуется перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.
Договор поручительства может быть заключен и для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем.
По своим юридическим свойствам договор поручительства является односторонним, консенсуальным, возмездным или безвозмездным.
Поручитель является солидарным должником перед кредитором, который при неисполнении или ненадлежащем исполнении обеспечивающего обязательства вправе взыскать с него помимо основного долга судебные издержки по взысканию долга, проценты за пользование денежными средствами и другие убытки, понесенные кредитором.
По соглашению сторон может предусматриваться субсидиарная ответственность поручителя, или частичное поручительство. При частичном поручительстве ответственность поручителя ограничивается объемом невыполненной части основного договора или определенной денежной суммой.
Поручитель несет ответственность по неисполненному должником обязательству в денежном эквиваленте и не предусматривает возможность кредитора обратиться к поручителю с требованием реального исполнения обеспечительного обязательства.
В качестве поручителя могут выступать все субъекты гражданского оборота. Граждане должны быть дееспособными. Юридические лица также должны быть право и дееспособны. Поручители могут быть любые. Не могут быть поручителями бюджетные организации, казенные предприятия, филиалы и представительства, так как они не являются юридическими лицами.
Договор поручения должен быть составлен обязательно в письменной форме.
Несколько поручителей по одному договору – сопоручители. В этом случае, кредитор при нарушении должником обязательства вправе предъявить требования к любому сопоручителю или ко всем сразу, так как они несут солидарную ответственность.
Когда заключается с каждым поручителем отдельное соглашение, поручители не становятся солидарными ответчиками в отношении друг друга.
Основные права поручителя:
Выдвигать возражения которые могут предоставить должник против требований кредитора, даже если должник признал свой долг или отказался от возражений;
К поручителю, исполнившему обязательство переходить права кредитора по этому обязательству в том объеме, в котором он удовлетворил это обязательство.
Поручитель имеет право требовать возмещение убытков, проценты от должника на сумму, которая была выплачена от должника в соответствии с договором поручительства.
Прекращение договора поручительства – при надлежащем исполнении должником основного обязательства. Но при этом должник должен обязательно уведомить поручителя.
Основания прекращения поручительства (ст. 367 ГК РФ):
С прекращением обеспеченного обязательства.
В случае изменения условий основного обязательства без согласия поручителя, влекущие неблагоприятные последствия для него.
При переводе на другое лицо долга по обеспечивающему обязательству без согласия поручителя.
При отказе кредитора от надлежащего исполнения основного договора должником или поручителем независимо от причин отказа.
Сроки, указанные в ст. 367, являются пресекательными, и с их истечением прекращаются права и обязанности поручителя.
74. Банковская гарантия.
Банк (кредитная или иная организация) – гарант, кредитор – бенефициар, должник – принципал.
В качестве гаранта по денежным обязательствам могут выступать финансовые организации, имеющие лицензию на проведение банковских операций.
Отношения между сторонами по банковской гарантии возникают на основании сложных юридических фактов, возникающих в определенной последовательности.
Особенности банковской гарантии – носит возмездный характер, стороны определяют размер в зависимости от суммы и содержания условий основного обязательства. Банковская гарантия является односторонней сделкой, в которой выражена воля финансовой организации – гаранта, закрепленная в письменной форме.
Она дается на определенный срок и вступает в силу со дня ее выдачи. Б.Г. не зависит от основного обязательства, даже если в ней будет содержаться ссылка на это обязательство.
Основания к отказу гарантом в удовлетворении требований бенефициара:
Несоответствие требования бенефициара либо приложенных к нему документов условиям гарантии;
Предъявление требований по банковской гарантии после истечения срока, указанного в ней.
При решении вопроса о заключении соглашения, гарант анализирует основной договор.
75.Удержание. Задаток и его функции.
Удержание. Кредитор, у которого находится вещь подлежащая передаче должнику, либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещении кредитору связанных с ней издержек, других убытков, удержать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.
Условие применения удержания:
Неоплата вещи в установленный договором срок;
Невыполнение обязанности по возмещению издержек;
Невыполнение обязанности по возмещению убытков по обязательствам между предпринимателями.
Кредитор может применять удержание на законном основании как обеспечивающее только при наличии у себя вещи результата работы, готовой продукции, принадлежащих должнику.
Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств является одним из способов самозащиты гражданских прав.
В предпринимательской деятельности удержание применяется вне зависимости от основания его возникновения. Обеспечивает требования в ситуации, когда права на удержанную вещь перешли от должника к третьему лицу в результате отчуждения возмездного или безвозмездного, либо в порядке универсального правопреемства.
Предметом удержания являются вещи, не изъятые из гражданского оборота. Законодатель не определил круг вещей, к которым может применяться этот способ, поэтому вопрос о предмете удержания носит спорный характер.
Применение удержания или залога осуществляется в отношении вещи, находящейся у кредитора.
Одним из отличий залога от удержания является то, что в заключенном обязательстве имуществе находится у залогодержателя для обеспечения основного обязательства, а необходимость применения удержания возникает у кредитора при ненадлежащем исполнении должником договорных отношения, без связи с обеспечивающим обязательством.
Удержание осуществляется в отношении имущества должника и не может применяться к вещам кредитора. В том случае, если кредитор должен передать свое имущество должнику в качестве встречного исполнения в соответствии с договором, но не выполнил это обязательство, необходимо использовать нормы ст. 328 ГК РФ.
Задатком (ст. 380 ГК.)
признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.
признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.
Задаток выполняет три основных функции:-служит доказательством заключения договора;-выполняет платежную функцию (сумма задатка засчитывается в счет причитающихся платежей);-является способом обеспечения исполнения обязательств.Итак, задаток выдается в доказательство заключения договора, в чем собственно и состоит его доказательственная функция. Из данного положения следует, во-первых, что в случае соблюдения сторонами условий закона, при которых договор считается заключенным (ст. ст. 432, 433 ГК РФ), выдача и получение задатка являются безусловными доказательствами наличия состоявшегося договора. Во-вторых, что касается последствий невыдачи и неполучения задатка при наличии соглашения о нем, то здесь следует рассматривать две ситуации. Если стороны в своем договоре предусмотрели выдачу задатка как способа обеспечения исполнения этого договора, но не связали момент заключения договора с моментом предоставления задатка, то невыдача задатка не может рассматриваться в качестве основания для признания договора незаключенным. Если же стороны согласовали в качестве существенного условия договора обязательное предоставление задатка и связали момент заключения договора с моментом выдачи задатка, то в случае, если обусловленный задаток не предоставлен, этот договор не будет считаться заключенным. 
Суть платежной функции задатка – в том, что задаток выдается стороной-должником по основному обязательству и получение суммы задатка представляет собой частичное исполнение договорного обязательства. Платежная функция задатка имеет место только в случае исполнения сторонами своих договорных обязательств. При неисполнении обязательств, обеспечиваемых задатком, задаток начинает играть роль штрафа и в этой части по своей роли несколько сближается с неустойкой. 
Главная функция задатка, как и любого другого способа обеспечения исполнения обязательств, - обеспечительная. Основное ее назначение заключается в том, что неблагоприятные имущественные последствия, наступающие в случае неисполнения договора, побуждают обе стороны исполнять основное обязательство, чтобы избежать этих последствий.
76. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
Гражданско-правовая ответственность - одна из форм государственного принуждения, состоящая во взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций, влекущих для правонарушителя невыгодные имущественные последствия его поведения и направленных на восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего.
Основные черты гражданско-правовой ответственности:
Во-первых, как правило, гражданско-правовые санкции взыскиваются в пользу потерпевшего, а не в пользу государства.
Во-вторых, гражданско-правовая ответственность носит восстановительно-компенсационный характер, то есть восстановить имущественное положение потерпевшего и компенсировать причиненный ему вред.
В-третьих, мерами гражданско-правовой ответственности являются гражданско-правовые санкции - предусмотренные законом имущественные меры государственно-принудительного характера, применяемые судом к правонарушителю с целью компенсации имущественных потерь потерпевшего и возлагающие на правонарушителя неблагоприятные имущественные последствия правонарушения. Большинство гражданско-правовых санкций являются компенсационными, имея целью возмещение потерпевшей от правонарушения стороне понесенных ею имущественных потерь. Примером таких санкций служит возмещение убытков (п. 2 ст. 15 ГК). Гражданскому праву известны и штрафные санкции, которые взыскиваются с правонарушителя в пользу потерпевшего независимо от понесенных убытков, например неустойка за просрочку исполнения по договору.
Виды гражданско-правовой ответственности.
Ответственность в гражданском праве подразделяется на договорную и внедоговорную. Основанием наступлениядоговорной ответственности служит нарушение договора, т.е. соглашения самих сторон. Поэтому такая ответственность может устанавливаться и за правонарушения, прямо не обеспеченные санкциями в действующем законодательстве, а в ряде случаев увеличиваться или уменьшаться по соглашению участников договора в сравнении с размером, предусмотренным законом. Внедоговорная ответственность может использоваться только в прямо предусмотренных законом случаях и размерах и на установленных им условиях.
Как договорная, так и внедоговорная ответственность в зависимости от числа обязанных лиц может быть долевой, солидарной или субсидиарной.
Долевая ответственность означает, что каждый из ответчиков несет ответственность в точно определенной доле, установленной законом или договором. Например, наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в размере действительной стоимости перешедшего к ним по наследству имущества. Правила о долевой ответственности применяются, когда иной вид ответственности для нескольких субъектов не предусмотрен законом или договором.
Солидарная ответственность более строгая, чем долевая. Здесь потерпевший вправе предъявить требование как ко всем ответчикам совместно, так и к любому из них, причем как в полном объеме нанесенного ему ущерба, так и в любой его части; не получив полного удовлетворения от одного из солидарных ответчиков, он вправе по тем же правилам требовать недополученное с остальных, которые остаются перед ним ответственными до полного удовлетворения его требований (ст. 323 ГК). После этого соответчики становятся обязанными перед тем из них, кто удовлетворил требования потерпевшего, причем в равных долях (если иное не вытекает из отношений между ними). Солидарная ответственность может применяться только в случаях, прямо установленных законом или договором, в частности при неделимости предмета неисполненного обязательства (п. 1 ст. 322). Солидарная ответственность презюмируется, при нарушении обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью (п. 2 ст. 322 ГК).
Субсидиарная ответственность является дополнительной по отношению к ответственности, которую несет перед потерпевшим основной правонарушитель (п. 1 ст. 399 ГК). Субсидиарная ответственность для несущего ее лица наступает в случае, когда основной ответчик отказался удовлетворить требование потерпевшего либо последний в разумный срок не получил от него ответа на свое требование (абз. 2 п. 1 ст. 399 ГК). Например, при причинении вреда несовершеннолетними гражданами (в возрасте от 14 до 18 лет) наступает субсидиарная ответственность родителей (усыновителей) либо попечителей несовершеннолетних.
Ответственность в порядке регресса, или регрессная ответственность, наступает в случаях, когда закон допускает ответственность одного лица за действия другого (ст. 402, 403 ГК). Например, юридические лица и граждане-работодатели несут ответственность за вред, который причинили их работники при исполнении своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей (ст. 1068 ГК). Если работодатель возместил потерпевшему вред, причиненный их работником, он получают право обратного требования (регресса) к такому причинителю (п. 1 ст. 1081 ГК), что и составляет сущность регрессной ответственности.
77.Вред как условие ответственности. Понятие ущерба и убытков.

В тех случаях, когда результатом противоправного поведения становится причинение потерпевшему лицу имущественного вреда или убытков, их наличие - необходимое условие наступления ответственности. Под вредом в гражданском праве понимается всякое умаление личного или имущественного блага. С этой точки зрения различается моральный и материальный вред. Материальный вред представляет собой имущественные потери. Моральный вред представляет собой физические или нравственные страдания лица, вызванные нарушением его личных неимущественных прав или умалением иных его личных (нематериальных благ. )
Возмещение убытков - установленная законом мера гражданско-правовой ответственности, применяемая как в договорных, так и во внедоговорных отношениях. Под убытками в гражданском праве понимается денежная оценка имущественных потерь (вреда). Они складываются:- во-первых, из расходов, которые потерпевшее лицо либо произвело, либо должно будет произвести для устранения последствий правонарушения;- во-вторых, в состав убытков включается стоимость утраченного или поврежденного имущества потерпевшего;- в-третьих, сюда входят неполученные потерпевшей стороной доходы, которые она могла бы получить при отсутствии правонарушения (п. 2 ст. 15 ГК).Расходы потерпевшего и повреждение его имущества охватываются понятием реального ущерба, т.е. наличных убытков. К таким расходам, в частности, относятся: суммы санкций, подлежащих уплате третьим лицам по вине своего контрагента, нарушившего договорные обязательства; стоимость необходимых и разумных расходов по выполнению обязательства за счет должника-нарушителя иным лицом или самим потерпевшим (ст. 397 ГК), в том числе приобретение покупателем товара вследствие нарушения обязательств продавцом у иного продавца по более высокой, но разумной цене либо продажа продавцом товара вследствие нарушения обязательств покупателем иному покупателю по более низкой, но разумной цене (п. п. 1 и 2 ст. 524 ГК) и т.п.Не полученные потерпевшим доходы составляют его упущенную выгоду. Размер ее в соответствии с законом должен определяться "обычными условиями гражданского оборота" (а не теоретически возможными особо благоприятными ситуациями) и реально предпринятыми мерами или приготовлениями для ее получения (п. 4 ст. 393 ГК), например при неполучении предпринимателем прибыли из-за ставшего невозможным вследствие правонарушения выполнения заключенных им договоров. Если же правонарушитель получил доходы вследствие своего правонарушения (например, в нарушение заключенного ранее договора продал товар другому покупателю по большей цене), размер упущенной выгоды, подлежащей взысканию в пользу потерпевшего в качестве части понесенных им убытков, не может быть меньшим, чем такие доходы (абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК).Гражданский закон исходит из принципа полноты возмещения убытков (п. 1 ст. 15, п. 1 ст. 1064 ГК) и допускает ограничение имущественной ответственности лишь в исключительных, прямо предусмотренных федеральным законом (но не подзаконным актом) либо договором случаях (ст. 400 ГК). В условиях инфляции цены, с учетом которых исчисляется размер убытков, могут колебаться. Поэтому размер убытков должен исчисляться с учетом цен, существовавших на момент исполнения обязанности, а при ее неисполнении - на момент предъявления иска, если только закон, иной правовой акт или соглашение самих участников не предусмотрели иное (п. 3 ст. 393 ГК), например расчеты по ценам, существовавшим в момент заключения договора.Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных обязанностей иногда может наступать и независимо от наличия вреда (или убытков). Так, просрочка в передаче товара по договору может повлечь применение предусмотренного им штрафа независимо от того, появились в результате убытки у приобретателя товара или нет. Однако такие случаи являются исключительными, ибо компенсаторная направленность и имущественный характер ответственности в гражданском праве предполагают ее применение главным образом в случаях возникновения имущественного вреда (убытков).Моральный вред представляет собой физические или нравственные страдания гражданина, вызванные нарушением его личных неимущественных прав или умалением иных его личных (нематериальных) благ - посягательствами на его честь и достоинство, неприкосновенность личности, здоровье и т.д. Моральный вред может влечь имущественные потери (т.е. быть источником материального вреда), например, причинение увечья может препятствовать дальнейшей трудовой или предпринимательской деятельности. В этом случае он возмещается с помощью компенсации имущественного вреда (убытков).Однако он может и не причинять прямых материальных потерь, не становясь от этого менее ощутимым для потерпевшего (например, при умалении его чести, причинении вреда здоровью, неизгладимом обезображении лица, незаконном применении в качестве меры пресечения подписки о невыезде и др.). Такой вред сам по себе не может быть компенсирован гражданско-правовыми (имущественными) способами, ибо не поддается точной материальной оценке. Однако в случаях, прямо предусмотренных законом, он может быть возмещен в приблизительно определенной или символической денежной сумме с учетом требований разумности и справедливости, а также индивидуальных особенностей потерпевшего и других фактических обстоятельств (ст. ст. 151, 1101 ГК).
78.Вина как условие ответственности. Случаи ответственности независимо о вины. Основания освобождения должника от ответственности.
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК виной в гражданском праве признается непринятие правонарушителем всех возможных мер по предотвращению неблагоприятных последствий своего поведения, необходимых при той степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру лежащих на нем обязанностей и конкретным условиям оборота. В гражданском праве установлена презумпция вины правонарушителя, так как именно он должен доказать отсутствие своей вины в правонарушении (п. 2 ст. 401, п. 2 ст. 1064 ГК).
Основания освобождения должника от ответственности .Если обязательство оказывается неисполненным, но предусмотренные законом условия ответственности отсутствуют, должник, доказавший это обстоятельство, освобождается от ответственности. Неблагоприятные последствия невыполнения обязательства, в том числе возможные убытки, падают в таких случаях на кредитора. Если риск неисполнения обязательства был застрахован, а при наличии серьезных рисков это следует делать, кредитор вправе обратиться за возмещением убытков к страховщику.
ввиду отсутствия в его действиях вины, а также вследствие того, что неисполнение обязательства нельзя считать неправомерным. В обоих случаях создается невозможность исполнения обязательств, причем первую ситуацию именуют фактической, а вторую - юридической невозможностью исполнения. Причины таких ситуаций различны.1. Непреодолимая сила и случай. Невозможность исполнения может прежде всего вызываться такими обстоятельствами, которые закон называет непреодолимой силой; в литературе и заключаемых договорах они именуются также форс-мажором. В п. 3 ст. 401 ГК непреодолимая сила определяется как "чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство", освобождающее должника от ответственности.
Если нарушение обязательства вызвано обстоятельством непреодолимой силы, вина должника исключается, следовательно, отпадает и его ответственность за нарушение обязательства. Однако в соответствии с нормой о презумпции вины правонарушителя должник обязан доказать, во-первых, наступление обстоятельств непреодолимой силы и, во-вторых, существование причинной связи между непреодолимой силой и нарушением обязательства.
К обстоятельствам непреодолимой силы должен быть отнесен и ряд явлений общественной жизни: военные действия, массовые заболевания (эпидемии) и некоторые другие. В подп. 11 п. 1 ст. 166 КТМ в качестве основания освобождения морского перевозчика от ответственности за груз названа забастовка. Однако при оценке правового значения таких обстоятельств необходимо каждый раз исходить из тех критериев непреодолимой силы, которые указаны в законе, - ее чрезвычайного характера и непредотвратимости.
Случай - это обстоятельство, которое повлекло невозможность исполнения договора при отсутствии вины должника, однако непреодолимой силой не является. К случаю должны быть отнесены прежде всего действия третьих лиц (причинение вреда хищением с применением оружия), а также некоторые другие обстоятельства, исключающие вину должника (необычные трудности производственного характера, болезнь, если должником является физическое лицо).
2.Вина кредитора. Обстоятельством, исключающим ответственность должника, не названным в ст. 401 ГК, является вина кредитора, значение которой в ст. 404 ГК определено следующим образом: если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Уменьшить размер ответственности должника суд также вправе, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков либо не принял разумных мер к их уменьшению. Эти правила применяются и в случаях, когда должник в силу закона или договора несет ответственность независимо от своей вины.
3. Другие основания освобождения от ответственности. Основаниями освобождения должника от ответственности могут быть также правомерность его действий и отсутствие причинной связи между его действиями и возникшими убытками. В таких случаях должник полностью освобождается от ответственности, ибо он действовал правомерно или вообще не имеет отношения к причинам, повлекшим для кредитора убытки.
79. Противоправное поведение как условие ответственности.
Противоправность поведения привлекаемого к гражданско-правовой ответственности лица - обязательное условие для ее применения. Правомерные действия участников гражданских правоотношений не могут влечь ответственности, за исключением немногочисленных, прямо предусмотренных законом случаев (п. 3 ст. 1064 ГК). Например, вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, т.е. в результате правомерных действий, подлежит возмещению его причинителем в соответствии с ч. 1 ст. 1067 ГК. Противоправным поведением может являться как действие, так и бездействие лица. 
Противоправным признается поведение при нарушении прямых запретов или императивных правил закона, кроме того, противоправным считается нарушение не противоречащих законодательным запретам договорных условий.
Обстоятельства, исключающие противоправность:
а)  исполнение обязанности,
б)   осуществление права,
в)   состояние необходимой обороны,
г)  состояние крайней необходимости,
д)   согласие потерпевшего.
80. Причинная связь как условие ответственности.
Для возложения  ответственности  в форме взыскания убытков или возмещения вреда во всех без исключения случаях необходимо наличие  причинной   связи  между действиями правонарушителя и возникшим вредом (убытками).
Не случайно закон говорит о "причиненных" убытках (п. 1 ст. 15, п. 1 ст. 393, п. 1 ст. 1064 ГК). Причинная   связь  во многих ситуациях очевидна, например просрочка перевозки скоропортящегося груза неизбежно ведет к его порче и возникновению убытков у владельца, причиненных ему транспортной организацией. Однако в ряде случаев обосновать эту  связь  непросто.Например, злоумышленник, пользуясь отсутствием должной охраны, вскрыл один из стоявших на железнодорожных путях рефрижераторных вагонов с мясопродукцией и похитил из него некоторое количество мяса. В результате его действий было задержано дальнейшее движение состава, получатели груза не смогли вовремя передать его своим контрагентам (розничным торговым организациям), а те, в свою очередь, реализовать его. Впоследствии злоумышленник был задержан и возник вопрос о том, какой объем убытков  причинен  его действиями. Суд учел бездействие перевозчика, не принявшего необходимых мер по охране груза, и обоснованно решил, что имущественная  ответственность  "причинителя" должна ограничиваться размером похищенного и стоимостью ремонта запорного устройства вагона.Иногда в такого рода ситуациях говорят о "прямых" и "косвенных  причинных   связях " (и соответственно о "прямых" и "косвенных убытках")*(324). "Косвенные  причинные   связи " по смыслу такого подхода предполагается не считать юридически значимыми и не учитывать в качестве  условий   ответственности . Но тогда их нельзя считать и подлинными  причинными   связями , не говоря уже о трудностях разграничения однородных  связей  на "прямые" и "косвенные".Проблема  причинных   связей  должна разрешаться на методологической базе общефилософского подхода к причинности и с учетом особенностей таких  связей  в правовой сфере. Прежде всего, речь идет о том, что все явления природы и общественной жизни, так или иначе взаимосвязаны и взаимозависимы. Однако эти взаимосвязи весьма разнообразны: в пространстве, во времени, как форма и содержание,  как   условие  и обусловленное, как причина и следствие и т.д. С этой точки зрения  причинно-следственная   связь  лишь одна из разновидностей взаимосвязи явлений.Различные явления могут быть связаны друг с другом не только как причина и следствие, а потому имеется опасность рассмотрения в качестве  причинно-следственных  иных взаимосвязей, в действительности не являющихся таковыми. В частности,  причинно-следственную   связь  нередко смешивают со взаимосвязью  условия  и обусловленного.Так, грузовой автомобиль при развороте задел женщину, которая была госпитализирована с травмой бедра, а спустя некоторое время была признана инвалидом, но в  связи  с другим, скрытым ранее заболеванием, обострившимся в результате Полученной травмы. Последняя, безусловно, была следствием наезда, но сама стала лишь  условием , а не причиной потери трудоспособности у потерпевшей. Поэтому имущественная  ответственность  владельца автомобиля здесь не наступила. Причинная   связь  всегда объективна - это реально существующая взаимосвязь явлений, а не субъективное представление о ней. Поэтому она должна быть подтверждена реально, а не основываться лишь на предположениях или догадках. Необоснованно поэтому иногда встречавшееся в теоретической литературе деление  причинных   связей  на "необходимые" и "случайные". Объективность  причинной   связи  выражается в том, что данная причина в аналогичных  условиях  всегда порождает данное следствие и в этом смысле не зависит от каких-либо "случайностей".Наконец,  причинная   связь  всегда конкретна и является таковой только в реальной ситуации, ибо в ином случае данное следствие может стать причиной, а соответствующая взаимосвязь может иметь совсем другое значение. Ведь одно и то же следствие может порождаться несколькими различными причинами, а одна и та же причина может породить несколько разных последствий. В отдельной же реальной ситуации всегда необходимо и возможно выявить конкретную причину и конкретное следствие, имеющие такое значение именно для данного случая.Таким образом, взаимосвязь причины и следствия - объективно существующая разновидность взаимосвязи явлений, которая характеризуется тем, что в конкретной ситуации из двух взаимосвязанных явлений одно (причина) всегда предшествует другому и порождает его, а другое (следствие) всегда является результатом действия первого.Правовая сфера касается  причинных   связей  в общественных отношениях, имеющих свои особенности по сравнению с природными, естественными  связями . Здесь  причинные   связи  обычно не сводятся к механическим или физическим воздействиям одного явления на другое (хотя природные взаимосвязи явлений и здесь в ряде случаев играют важную роль). В качестве причины в общественных отношениях обычно выступает деятельность людей, их конкретное поведение, в свою очередь обусловленное множеством социальных и природных причин.В частности, причиной появления вреда может стать бездействие обязанного лица, хотя в естественно-физическом смысле бездействие не может вызвать никакого результата. С другой стороны, здесь появляется возможность использования для причинения вреда естественной (природной)  причинной   связи  явлений, например при намеренном создании вредоносной, в частности пожароопасной или взрывоопасной, ситуации. Разумеется, социальной причиной возникших в результате убытков и  условием  возложения  ответственности  за наступивший вред будет считаться не вредоносное действие природных сил, а поведение использовавшего их в своих целях конкретного лица.Наконец, в социальных явлениях причины конкретного, в том числе неблагоприятного, результата нередко "переплетаются" и взаимодействуют, как будто бы "поглощая" одна другую. Например, изготовитель недоброкачественного товара ссылается на недостатки полученного им сырья или ухудшение товара в результате его длительной перевозки либо неправильного хранения и т.д. Такие причины не могут быть приняты во внимание применительно к убыткам, возникшим в результате их действия у конечного потребителя. Если контрагент по договору был в состоянии предотвратить изготовление и передачу недоброкачественного товара потребителю и не сделал этого, его поведение, безусловно, и должно считаться причиной нарушения договорных обязательств. В свою очередь, он вправе в регрессном порядке обратиться к своим контрагентам, например изготовителям недоброкачественного сырья, с требованием о возмещении ему соответствующей части убытков (ибо в определенной части они стали следствием и его ненадлежащего поведения). Таким образом, "цепочка" названных причин становится  условием  появлении соответствующей "цепочки" в применении мер  гражданско-правовой   ответственности , а не основанием для освобождения от нее.
 
81. Характер и объем гражданско-правовой ответственности.
Поскольку  гражданско-правовая   ответственность  представляет собой разновидность юридической  ответственности,  постольку на первом этапе исследования ее сущности  и  особенностей методологически правильным представляется выявление тех признаков, которые присущи юридической  ответственности  как родового понятия.
К таким признакам, по мнению представителей цивилистической науки, следует отнести:
а)  гражданско-правовая   ответственность  представляет собой способ государственного принуждения к правонарушителю  и  обеспечена мерами государственного воздействия;
б)  гражданско-правовая   ответственность  выполняет функции восстановления  и  защиты нарушенных прав, а также воспитательные  и  профилактические функции;
в)  гражданско-правовая   ответственность  устанавливает неблагоприятные  правовые  последствия для правонарушителя;
г)  гражданско-правовая   ответственность  наступает при условии обоснованности, то есть, наличия состава правонарушения;
д)  гражданско-правовая   ответственность  является персонифицированной, то есть, возлагается на конкретное лицо;
е)  гражданско-правовая   ответственность  применяется с соблюдением требований своевременности  и  адекватности, то есть, соответствия мер неблагоприятного воздействия  характеру  правонарушения.
Наряду с родовыми признаками, присущими  гражданско-правовой   ответственности  как разновидности юридической  ответственности, она обладает совокупностью видовых  (отраслевых) признаков, отличающих ее от других разновидностей юридической  ответственности , к которым, в частности, относятся:
а)  гражданско-правовая  ответственность  носит исключительно имущественный, а не личностный  характер; б)  гражданско-правовая  ответственность  не содержит карательных признаков, что означает, что подвергнутые ею лица не обретают состояния наказанности;
в) поскольку  гражданско-правовая   ответственность  носит восстановительный (компенсационный)  характер, на нее не распространяется запрет на одновременное применение двух  и  более мер неблагоприятного воздействия на правонарушителя (например, возмещение имущественного вреда, уплата неустойки, компенсация морального вреда);
г)  гражданско-правовая  ответственность  может быть применена не только на основе вины, но  и  на основе риска;
д) гражданско-правовая  ответственность  основывается на принципе диспозитивности потерпевшей стороны, которая сама решает вопрос о привлечении к  ответственности  правонарушителя (следует иметь в виду, что по мнению представителей саратовской цивилистической школы  гражданско-правовая  ответственность  характеризуется неотвратимостью наказания правонарушителя);
е) санкции, представляющие  гражданско-правовую ответственность, взыскиваются в пользу потерпевшего, а не в казну государства.
В юридической литературе обращается внимание  и  на другие отраслевые особенности  гражданско-правовой   ответственности, которые, однако, носят спорный  характер  (например, к участникам гражданских правоотношений применяются равные по  объему  меры  ответственности   и  на равных условиях).
 Гражданско-правовая   ответственность  - это гарантированные силой государства юридические формы реакции  потерпевшего лица на совершенное субъектом права нарушение, выражающиеся  в возложении на правонарушителя мер воздействий имущественного  характера  (екатеринбургская цивилистическая школа).
 Гражданско-правовая   ответственность  - одна из форм государственного принуждения, состоящая во взыскании судом в правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций, перелагающих на правонарушителя невыгодные имущественные последствия его поведения  и  направленные на восстановление  нарушенной имущественной сферы потерпевшего (МГУ).
 Гражданско-правовая   ответственность  - предусмотренная законом или договором  и  обеспеченная силой государственного принуждения обязанность сторон гражданских правоотношений претерпевать имущественные лишения за допущенные ими правонарушения в целях восстановления или компенсации  нарушенного права потерпевшего и выражающаяся в возложении на правонарушителя дополнительных обязанностей или лишении субъективных прав.
Под формами  гражданско-правовой   ответственности  понимаются функционально определенные  способы воздействия на правонарушителя. К таким формам относятся возмещение убытков, уплата неустойки, компенсация морального среда, утрата задатка. Совокупность видов  и   объемов  имущественных возложений именуется мерой  гражданско-правовой   ответственности.
Для правильной квалификации  гражданско-правовой   ответственности  существенное значение имеет ее деление на виды.
В юридической литературе принято классифицировать  гражданско-правовую   ответственность  на следующие виды:
а) по основаниям возникновения - на договорную  и  внедоговорную  ответственность;
б) в обязательствах со множественность лиц на стороне должника - на долевую, солидарную, субсидиарную и регрессную  ответственность ;
в) с учетом специфики оснований - на одностороннюю и смешанную  ответственность;
г) по субъектному составу - на  ответственность  за собственные действия и  ответственность  за действия третьих лиц;
д) на основную и субсидиарную  ответственность.
 
82. Понятие и основания прекращения обязательств.
Прекращение  обязательства  означает отпадение правовой связанности его субъектов, утрачивающих вследствие  прекращения   обязательства  субъективные права  и  обязанности, составляющие содержание обязательственного правоотношения.При  прекращении   обязательство  перестает существовать,  и  его участников больше не связывают те права  и  обязанности, которые ранее из него вытекали. Это означает, что кредитор больше не вправе предъявлять к должнику каких-либо требований, опираясь на данное  обязательство ; стороны не обязаны нести ответственность по нему; они не могут переуступить свои права  и  обязанности в установленном порядке третьим лицам  и  т.д.Следует иметь в виду, что  обязательство  может быть прекращено не только тогда, когда его цель достигнута, но  и  тогда, когда этого еще не произошло,  и  даже тогда, когда эта цель оказывается недостижимой. Основания   прекращения   обязательств.  
Обязательства  прекращаются полностью или частично по  основаниям , предусмотренным ГК, другими законами, иными нормативными актами или договором (п. 1 ст. 407 ГК). В случаях, предусмотренных законом или договором,  прекращение   обязательства  допускается по требованию одной из сторон. Основание   прекращения   обязательства  образуют правопрекращающие юридические факты.Перечень наиболее часто встречающихся  оснований   прекращения   обязательства  дан в ГК, причем действующий Гражданский кодекс не только расширил  основания   прекращения   обязательств  введением отступного, прощения долга, но  и  привел их в систему.Одни правопрекращающие факты возникают по воле участников  обязательства   и  приводят к  прекращению   обязательства , например, новация, зачет, предоставление отступного, прощение долга; другие прекращают  обязательство  независимо от воли участников  и  стадии его исполнения, например, смерть физического лица, участвующего в  обязательстве  личного характера, совпадение должника  и  кредитора в одном лице, ликвидация юридического лица -участника  обязательства ; третьи делают объективно невозможным дальнейшее существование  обязательства, например, из-за издания акта государственного органа, наступившей невозможности исполнения  обязательства   и  т.д.Наличие  оснований, ведущих к  прекращению   обязательства , как  и  сам факт  прекращения   обязательства , должны быть надлежащим образом оформлены. По общему правилу,  прекращение   обязательств  оформляется теми же способами, что  и  их установление. О некоторых из них говорит сам закон. Например, если при установлении  обязательства  должник выдал долговой документ (расписку, квитанцию  и  т.п.), кредитор обязан вернуть этот документ с надписью о  прекращении   обязательства. В случае невозможности вернуть долговой документ в виду его утраты или гибели кредитор обязан удостоверить  прекращение   обязательства  выдачей расписки со своей стороны. Должник вправе требовать выдачи ему расписки, как о полном, так  и  о частичном  прекращении   обязательства   и  в тех случаях, когда само  обязательство  не было оформлено письменно.Нахождение долгового документа у должника должно быть оценено как возврат документа должнику при исполнении им  обязательства .
83. Понятие и виды договоров.
Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК).
Договорами являются двух- и многосторонние сделки, поэтому к ним применяются правила, изложенные в главе о сделках. Однако сделка, это более широкое понятие, чем договор. Односторонняя сделка, не может являться договором.
Договор дарения – односторонний договор, но двусторонняя сделка.
Договор служит основанием для возникновения обязательства, поэтому к договорам применяются общие положения об обязательствах, если иное не предусмотрено специальными нормами о договорах.
Необходимо проводить разграничение договора и обязательства:
Договор является юридическим фактом, основанием возникновения гражданско-правовых обязательств.
Обязательства представляют собой гражданские правоотношения, основанием возникновения которого может быть не только договор, но и односторонние сделки, причинение вреда, неосновательное обогащение, акты государственных органов и т.д.
Основные начала гражданского законодательства закрепили свободу договора, юридическое равенство участников, неприкосновенность собственности и др.
Договор, как правило, заключается по свободному волеизъявлению сторон. Понуждение к заключению договора возможно только в случае, прямо предусмотренном законом, либо лицо добровольно принимает на себя обязанность заключить договор.
Стороны вправе заключить любой договор, как предусмотренный, так и непредусмотренный законом. Стороны вправе заключить договор, в котором содержаться различные элементы, предусмотренные законодательством (смешанный договор).
Содержание договора – его условие: Предмет, цена, сроки исполнения и другие условия. Условия определяются сторонами с учетом существенных условий, которые указаны в законе. Существенным условием любого договора является его предмет.
Если условия договора не определены ни в законе, ни соглашением сторон, оно определяется обычаями делового оборота.
Под обычаем делового оборота понимается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством. При этом не имеет значение зафиксировано оно в каком-либо документе или нет.
Не применяются обычаи делового оборота, если они противоречат законодательству или договору.
Одним из условий договора является цена. Цена может быть установлена соглашением сторон или определена государственным органом.
Изменение цены после заключения договора возможна только в тез случаях и на условиях, которые предусмотрены договором или законом.
Если в возмездном договоре цена не определена, то применяется цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.
Договор вступает в силу и становиться обязательным для сторон с момента его заключения. Стороны вправе предусмотреть в договоре, что условия заключенного ими договора, применяются к отношениям, возникшим до заключения договора.
Окончание сроков действия договора влечет прекращения обязательств сторон по договору только в том случае, если это предусмотрено законом или договором. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.
Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом или иными правовыми актами, действующими в момент заключения договора, то есть императивными нормами, которые обязательны для сторон, и изменить которые они не в праве.
Виды договоров.
В зависимости от характера распределения прав и обязанностей между сторонами договоры делятся на односторонние и многосторонние (взаимные).
Односторонний договор – это договор, в котором одна сторона имеет только права, а другая только обязанности.
Двусторонний договор – договор, в котором каждая из сторон имеет права и обязанности. Здесь обе стороны выступают одновременно в качестве должника и кредитора.
По моменту возникновения прав и обязанностей различаются договоры консенсуальные и реальные.
Консенсуальные – это договор, для заключения которого достаточно одного соглашения сторон, права и обязанности по которому возникают с момента достижения соглашения сторон (купля-продажа).
Реальные – это договор, который считается заключенным с момента передачи вещи (перевозка, договор займа).
Договоры могут быть возмездными и безвозмездными.
Возмездный договор, когда имеется встречное предоставление (купля-продажа, продажа, поставка, мена, аренда, перевозка).
Безвозмездный договор – договор, где не имеется встречного предоставления.
Публичный договор – признается такой договор, в котором одна сторона – коммерческая организация, которая в соответствии с характером своей деятельности обязана предоставлять свои услуги любому, кто в ней обратиться.
Особенности публичного договора – субъектный состав, в равных условиях для каждого обратившегося, обязанность коммерческой организации заключить договор.
Условия публичного договора, в том числе и цена, устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами предоставляются льготы.
Договором присоединения – признается договор, условия которого определены одной из сторон, и могут быть приняты другой не иначе, как путем присоединения к предложенному договору в целом
Присоединившаяся сторона имеет права потребовать расторжения или изменения договора, если договор и не противоречит правовым актам, но лишает сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, либо ограничивает ответственность другой стороны.
Присоединившаяся сторона может требовать изменения или расторжения договора и в случае, если он содержит явно обременительные для нее условия, которые сторона не приняла бы, если бы могла участвовать в определении этих условий.
Указанные требования не подлежат удовлетворению, если присоединившаяся сторона знала или должна была знать на каких условиях заключает договор.
Предварительный договор – это договор, по которому стороны берут на себя обязанность в будущем заключить основной договор, предусмотренный предварительны договором.
Предварительный договор должен определять предмет и другие условия основного договора, определен срок для заключения основного договора. Если такой строк не определен, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора.
В случае отклонения от заключения основного договора, заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению договора о взыскании убытков.
Договор в пользу третьего лица – это договор, в котором стороны закрепляют, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному в договоре третьему лицу. Это лицо приобретает право требовать исполнения обязательств в свою пользу.
Третье лицо может отказаться от своего права. в этом случае, этим правом может воспользоваться кредитор, если это не противоречит правовым актам и договору.
Учредительный договор – это договор между гражданами и (или) юридическими лицами о создании и порядке деятельности хозяйственных товариществ, обществ, ассоциаций и других объединений – юридических лиц.
Рамочный договор – или договор с открытыми условиями, признается договора, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами при заключении отдельных договоров на основании или во исполнение рамочного договора.
Опционный договор – она сторона, путем безотзывной оферты предоставляет другой стороне за плату или иное встречное предоставление безусловное право заключить договор на условиях предусмотренных опционом.
В течение всего срока действия опциона другая сторона вправе по своему усмотрению заключить договор путем акцепта такой оферты.
85. Общий порядок заключения договоров.
Договор считается заключенным, если стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора.
Существенные условия договора:
Условия о предмете договора;
Условия, которые названы в правовых актах как существенные;
Условия, необходимые для данного вида договоров;
Условия по соглашению сторон.
Форма договора – договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для данного вида не установлена определенная форма.
Порядок заключения договора:
По инициативе;
По свободному волеизъявлению сторон.
По общему правилу, договор заключается путем направления оферты одним лицом и ее акцепта другим лицом.
Офертой признается предложение о заключении договора.
Оферта должна содержать все существенные условия и достаточно определенно выражать намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресантом.
Если лицо, направившее оферту, отзывает ее, и извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта считается неполученной.
Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как вызов на оферту.
Акцептом признается ответ лица о принятии оферты. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Молчание не признается акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая, делового оборота, или из прежних деловых отношений сторон.
В тех случаях, когда лицо, получившее оферту в срок, установленный для ответа, совершит действия по выполнению указанных в ней условий договора (уплатит соответствующую сумму на предложение купить товар), считается, что лицо акцептовало оферту, если иное не предусмотрено в правовых актах или не указано в оферте.
Акцепт может быть отозван, если извещение об отзыве поступило к лицу, направившему оферту, ранее акцепта или одновременно с ним, акцепт считается не полученным.
Оферта может быть сделана с указанием срока для акцепта. Договор будет считаться заключенным, если акцепт получен лицом в пределах указанного срока в ней. Если срок для акцепта не установлен, то договор считается заключенным, если акцепт получен до окончания срока, установленного законом или иным правовым актом, а если такой срок не установлен – в течение нормального необходимого для этого времени.
Если оферта сделана устно – договор считается заключенным, если другая сторона немедленно заявит об акцепте, если в оферте не установлен иной срок для акцепта.
Акцепт, посланный своевременно может быть получен с опозданием, не считается опоздавшим, если сторона, направившая оферту, немедленно не уведомит другую сторону о том, что акцепт получен с опозданием.
Если сторона, направившая оферту, немедленно сообщит другой стороне о принятии акцепта, полученного с опозданием, договор будет считаться заключенным.
Договор считается заключенным с момент получения оферентом акцепта. Если для заключения договора необходима передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи данного имущества. В тех случаях, когда договор полежит государственной регистрации (например, договор о залоге недвижимости), то он считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.
86. Заключение договора в обязательном порядке.
Существуют определенные правила:
Обязательный порядок заключения договора применяются для предприятий монополистов при заключении договора поставки для государственных нужд. Обязанность заключить договор может лежать на стороне, которая должна направить оферту, или на стороне, которая должна направить акцепт.
Порядок заключения договора: предложение заключить договор направляется в виде проекта договора. Другая сторона, получившая проект, должна направить извещение об акцепте (оно может выражаться в виде подписания проекта договора), либо направить извещение об отказе от акцепта или об акцепте оферты на иных условиях. В последнем случае составляется протокол разногласий к проекту договора, в котором указываются предлагаемые изменения проекта договора.
Сторона, получившая оферту, то есть акцептант, должна совершить все указанные действия в течение 30 дней со дня получения оферты (проекта договора).
Оферент, получивший протокол разногласий, вправе передать эти разногласия на рассмотрение суда в течение 30 дней со дня получения такого извещения либо истечения срока для акцепта.
Указанные сроки применяются, если другие сроки не установлены законом, иными нормативными актами, или не согласованны сторонами.
Оферент, получивший протокол разногласий обязан сообщить акцептанту о принятии его условий, что будет свидетельствовать о заключении договора на этих условиях. При несогласии с этими условиями оферент вправе обратиться в суд.
При уклонении стороны заключить договор, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки.
На разрешение суда по соглашению сторон могут быть переданы и разногласия по договору, который заключается по свободному волеизъявлению. При рассмотрении разногласий в судебном порядке условия договора определяются в соответствии с решением суда.
87. Заключение договоров на торгах.
Договор в этом случае заключается с лицом, выигравшим торги. В случаях, предусмотренных законом, договоры о продаже вещи или имущественного права могут быть заключены только на торгах.
В качестве организатора торгов может выступать собственник, обладатель имущественного права, либо специализированная организация. Специализированная организация участвует в торгах на основании договора с собственником вещи или обладателем имущественного права. Она может выступать от имени собственника или от своего имени.
Торги проводятся в форме аукциона или конкурса. При объявлении конкурса, организатор определяет не только цену имущества, но иные условия. Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее наиболее выгодную цену, а по конкурсу – это лицо, которое по заключению конкурсной комиссии предложило лучшие условия.
Форма проведения торгов определяется, как правило, собственником или обладателем имущественного права, если иное не установлено законом.
Аукцион и конкурс считаются несостоявшимися, если в них принимает только один участник.
Аукцион и конкурс могут быть открытыми и закрытыми. В открытых торгах могут участвовать любые лица, а в закрытых – лишь лица, специально приглашенных для этой цели.
Порядок извещения о проведении торгов может быть определен законом, если специальных правил не установлено, то применяются правила ГК РФ. Извещения о проведении торгов должны быть сделаны за 30 дней до проведения торгов. В извещении должны быть указаны сведения о месте, времени, форме торгов, предмете, порядке проведения торгов, о цене, порядке определения лица, выигравшего торги.
Предметом торгов могут быть имущественные права, в частности право на заключение договора. В этом случае в извещении должен быть указан срок, предоставляемый для заключения договора.
При отказе проведения торгов, организатор обязан возместить участникам понесенный ими реальный ущерб. При закрытых торгах ущерб возмещается приглашенным лицам.
Участники торгов должны внести задаток в размере, сроке и порядке, указанном в извещении. При несостоявшихся торгах задаток возвращается. Задаток возвращается и тем лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательства по заключенному договору. Если речь идет о продаже вещи, то задаток засчитывается в счет покупной цены.
Когда предметом договора является право на заключение договора, такой договор должен быть подписан сторонами не позднее 20 дней или иного срока, указанного в извещении, после оформления протокола.
В случае уклонения одной из сторон от подписания договора, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также взыскании убытков.
Торги, проведенные с нарушением установленных правил по иску заинтересованного лица, признаются судом недействительными.
88.Изменение и расторжение договоров.
Изменение и расторжение договора возможно по согласованию сторон. Законом или договором могут быть предусмотрены случаи изменения или расторжения договоров по требованию одной из сторон.
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда:
При существенном нарушении договора другой стороны.
В иных случаях, предусмотренных Кодексом, другими законами или договором.
Существенными нарушениями признаются нарушения, которые влекут для другой стороны такой ущерб, при котором она в значительной степени лишается того, на что могла рассчитывать при заключении договора.
Договор может быть изменен или расторгнут в связи с существенным изменением обстоятельств, по сравнению с теми, которые были при заключении договора сторонами.
Изменение обстоятельств признается существенными, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это предвидеть, договор вообще не был бы заключен, или был заключен на условиях, значительно отличающихся от договора.
При наличии таких обстоятельств стороны могут изменить условия договора и привести его в соответствие с изменившимися обстоятельствами. Стороны могут прийти к соглашению и расторгнуть договор.
При не достижении согласия, договор может быть изменен или расторгнут в судебном порядке по требованию заинтересованной стороны. Однако такое право предоставляется стороне, если имеются в наличии одновременно следующие условия:
В момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;
Изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;
Исполнение договора без изменений его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
Из обычаев делового оборота или существа договора вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.
Решая вопрос о расторжении договора суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости распределения соответствующих убытков между сторонами.
Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам, либо влечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора при измененных условиях
Изменение и расторжение договора совершается в той же форме, что и договор, если иное не установлено.
Закон устанавливает претензионный порядок решения вопроса об изменении или расторжении договора. Он заключается в том, что до обращения в суд заинтересованная сторона должна направить другой стороне по договору свои предложения об изменении условий договора или расторжения его. И только в том случае, когда получен отказ другой стороны, либо не получен ответ в течение срока, обещанного в предложении или установленного законом либо договором, заинтересованная сторона может обратиться в суд с соответствующим требованиями.
При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Если по соглашению сторон – то с момента достижения соглашения, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора. При судебном порядке изменения и расторжения договора - с момента вступления в законную силу решения суда.
Стороны не вправе требовать возвращения того, что было уже исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено соглашением сторон или законом. По общему правилу закон не предусматривает возмещение убытков, при изменении или расторжении договора.

Приложенные файлы

  • docx 17873082
    Размер файла: 354 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий